Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (ст. 1, 2 ГК РФ).

Гражданское право на юридическом факультете изучается в течение двух лет; зачеты и экзамены сдаются студентами четыре раза, а потом ещё и государственный экзамен. Понятно, что в течение одной обзорной лекции этот предмет охватить очень трудно.

Сперва поговорим о понятии гражданского права, дадим определение гражданского права. «Гражданское право – это отрасль права (совокупность норм права), регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли, имущественной самостоятельности их участников».

Из этого определения видно, что в предмете гражданского права можно выделить 2 группы отношений:

1)  имущественные;

2)  личные неимущественные.

Имущественные – это те общественные отношения, которые возникают по поводу различного рода материальных благ, имущества. А что же такое имущество? Вещи (например, деньги, ценные бумаги, недвижимость: квартиры, дома, земельные участки), работы (к примеру, вы не можете самостоятельно написать курсовую работу и поручаете это какому-то знакомому, разбирающемуся в соответствующей области – знакомый этот выполняет работу), услуги (консультация адвоката, например). К материальным благам относят и имущественные права. Например, право аренды. Вы арендовали земельный участок, хотя и не являетесь его собственником, но можете извлекать из этого участка полезные свойства (вырастили пшеницу – продали – получили прибыль). В качестве примера можно привести и преимущественное право покупки. Для реализации этого права необходимо наличие совместной собственности – например, коммунальной квартиры.

Следующая группа – личные неимущественные – как видно из названия – эти отношения:

1)  тесно связаны с личностью их обладателя;

2)  возникают по поводу нематериальных благ, таких как честь, достоинство, деловая репутация, имя гражданина, наименование юридического лица
, авторское произведение, изобретение.

Так, если гражданин создал картину, то между ним и всеми окружающими возникает личное неимущественное отношение, регулируемое нормами гражданского права. Художник наделяется правом авторства на картину, правом использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем, псевдонимом или анонимно (право на имя), правом на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения.

В рамках предвыборной гонки, как правило, возникают отношения, регулируемые нормами конституционного права, в случае нарушения норм в действие вступает административное или даже уголовное право. А если участники дебатов оскорбляют друг друга – задевается их честь, достоинство, деловая репутация – действуют нормы гражданского права. К примеру, один депутат обвинил другого в том, что тот скрыл факт владения недвижимым имуществом. Если это заявление не соответствует действительности – оскорблённый кандидат может обратиться в суд с иском о признании распространенных сведений не соответствующими действительности, о компенсации морального вреда, причинённого таким действием.

Предмет определяет и то, каким образом будут регулироваться отношения в гражданско-правовой сфере. Поскольку эти отношения основаны на равенстве, автономии воли, имущественной самостоятельности их участников, применяется, в основном, диспозитивный метод (метод равенства сторон). Юридическое равенство сторон в гражданском праве означает, что ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может предопределять поведение другой стороны только в силу занимаемого ею в правоотношении положения, как это имеет место, например, в административном правоотношении.

ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (ст. 3 ГК РФ).

Конституция РФ (содержит и нормы гражданского права, например, ст. 35, 36 – основа отношений собственности; ст. 20-25 - основа регулирования личных неимущественных отношений).

Особое место – Гражданский кодекс (кодифицированный нормативный акт):

Часть 1: общие положения, относящиеся ко всем остальным (понятие право - и дееспособности, юридического лица, собственности, общая часть обязательственного права, разграничение движимого и недвижимого имущества, понятие сделки, договора, порядок заключения, изменения и расторжения договоров).

Часть 2: отдельные виды обязательств (подробно регламентированы договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, найма, займа, ренты и др.)

Часть 3: наследственное право и международное частное право (с иностранными участникам, по поводу объектов недвижимости, расположенных за границей).

Часть 4: право интеллектуальной собственности (отношения, связанные с созданием и использованием произведений искусства, литературыавторское право, патентное право: изобретения, полезные модели, промышленные образцы; средства индивидуализации юридических лиц).

Семейный кодекс

Специальные законы: ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Закон РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц».

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Подзаконные нормативные акты: Указы Президента, постановления Правительства, ведомственные нормативно-правовые акты (так, постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. утверждено Положение о продаже на аукционе государственного и муниципального имущества).

Принципы:
- юридическое равенство сторон
- недопустимость злоупотребления правом
- автономия воли субъектов
- свобода договора

ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ст. 307, 308 ГК РФ)

В гражданском праве широкое распространение получили обязательственные отношения. Они связывают ограниченное число субъектов гражданского права. Такие отношения могут быть связаны с переходом имущества от одного лица к другому. Допустим, гражданин продает свою машину, свой дом или иное имущество другому гражданину и передает ему право собственности на данное имущество, при этом себя он этого права лишает – это и есть обязательственные отношения.

Как видно из названия данных отношений, они непосредственно связаны с обязательствами. В гражданском праве под обязательством понимают правоотношение, в силу которого одно лицо (оно именуется должником) обязано совершить в пользу другого лица (оно именуется кредитором) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., – либо воздержаться от определенного действия. Кредитор, в свою очередь, имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. В гражданском праве выделяют несколько оснований возникновения обязательств. Они могут возникать из договора (в моем примере – из договора купли-продажи имущества), вследствие причинения вреда (например, при повреждении вещи ее собственник может потребовать возмещения), а также из иных оснований, предусмотренных гражданским законодательством.

 Теперь следует сказать несколько слов о субъектах гражданских правоотношений. В качестве субъектов права могут выступать как физические, так и юридические лица; соответственно большую группу субъектов гражданских правоотношений можно подразделить на три подгруппы.

Субъекты гражданских правоотношений (подраздел 2 ГК РФ «Лица»)

Граждане
(физические лица)

Юридические лица

Государство

- до 14лет

- с 14 по 18 лет

- полностью правосубъектные

- ограниченно дееспособные

- признанные недееспособными

Коммерческие
- хозяйственные товарищества и общества

- производственные кооперативы

- государственные и муниципальные унитарные предприятия

Некоммерческие
- потребительские кооперативы

-общественные и религиозные организации

- учреждения

- ассоциации и союзы

- Российская Федерация

- субъекты Российской Федерации

- муниципальные образования

Первую из них составляют граждане. Следует сказать, что правосубъектность гражданина складывается из таких двух институтов как правоспособность, то есть способность иметь гражданские права и нести юридические обязанности
, которая признается за всеми гражданами независимо от возраста, социального положения и пр., и дееспособность, то есть способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя юридические обязанности и исполнять их. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме по достижении 18 лет, то есть с наступлением совершеннолетия. Однако, если гражданин, не достигший 18 лет, желает вступить в брак (а это допускается законом), то он приобретает дееспособность в полном объеме с момента вступления в брак.

Лица, не достигшие 14 лет, именуются в гражданском праве малолетними. Все сделки от их имени по общему правилу осуществляют их родители, усыновители или опекуны. Самостоятельно малолетние могут совершать лишь мелкие бытовые сделки (например, покупку хлеба), сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, при условии, что такая сделка не требует регистрации (им могут что-нибудь подарить), а также сделки по распоряжению средствами, которые им предоставлены родителями или официальными представителями (папа дал сыну деньги на мороженое).

Как только гражданину исполняется 14 лет, он считается уже несовершеннолетним и будет считаться таковым до 18 лет, если не зарегистрирует брак. Несовершеннолетние осуществляют сделки с письменного согласия официальных представителей, за исключением сделок, связанных с распоряжением своим заработком, стипендией и иными доходами, осуществления авторских прав, если они, скажем, написали книгу. Несовершеннолетний может без письменного согласия родителей также вносить вклады в кредитные учреждения и совершать те сделки, которые может совершать малолетний (мелкие бытовые и пр.).

Гражданин не может считаться недееспособным, его можно лишь признать недееспособным по решению суда. Это происходит в том случае, если гражданин в силу психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Над таким лицом устанавливается опека и все сделки от имени лица, признанного недееспособным, совершает его опекун. То есть по сути, признанный недееспособным человек приравнивается к малолетнему.

Следующая подгруппа субъектов – это юридические лица. Согласно Гражданскому кодексу, они делятся на коммерческие и некоммерческие. Основной задачей деятельности коммерческих юридических лиц является получение прибыли. К ним относятся акционерные общества, ограниченной ответственностью (ООО)" href="/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/" rel="bookmark">общества с ограниченной ответственностью и т. д. Что касается некоммерческих юридических лиц, то цель их деятельности состоит не в получении прибыли. К некоммерческим организациям относятся политические организации (политические партии, движения), общественные (клубы по интересам) и религиозные организации.

И, наконец, третью подгруппу субъектов составляет государство , ее субъектов и муниципальных образований. Именно от государства исходит нормативно-правовая основа деятельности всех остальных субъектов гражданско-правовых отношений. Государство может и само участвовать в гражданско-правовых отношениях, например, быть заказчиком по договору на поставку товаров для государственных нужд и пр.

Основания возникновения
гражданских правоотношений (ст. 8 ГК РФ)

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

6) вследствие причинения вреда другому лицу;

7) вследствие неосновательного обогащения;

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

Однако субъекты в своей деятельности в сфере гражданского права могут нарушать или ущемлять права других субъектов, поэтому необходимо рассказать о таком институте, как гражданско-правовая ответственность. Она заключается в том, что к правонарушителю в интересах другого лица, либо государства, применяются установленные законом либо договором меры воздействия, которые влекут для нарушителя отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера, например, возмещение убытков, выплата неустойки.

Гражданско-правовая ответственность

- презумпция вины нарушителя

- может наступить без вины

- полнота восстановления имущественной
сферы потерпевшего

- санкции имущественного характера

Гражданская ответственность является имущественной и носит компенсационный характер, поскольку ее цель – восстановление нарушенных имущественных прав, поэтому размер ответственности обычно должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещения вреда. Применение гражданско-правовой ответственности, стимулируя надлежащее исполнение гражданско-правовой обязанности, является также средством предупреждения гражданских правонарушений в будущем.

Гражданская ответственность подразделяется: 1) в зависимости от основания возникновения гражданско-правового обязательства – на договорную и внедоговорную ответственность.

По общему правилу гражданская ответственность возникает при наличии вины лица, не исполнившего обязанность, либо исполнившего ее ненадлежащим образом. Отступления от этого правила (так называемая ответственность без вины, например, связанная со владением автомобиля), допускаются лишь в случаях, установленных законом. При этом в гражданском праве существует так называемая презумпция вины нарушителя (в отличие, скажем, от уголовного права), то есть нарушитель должен сам доказать, что нарушение произошло не по его вине, иначе к нему могут быть применены меры ответственности.

И, в заключение, несколько слов о способах защиты нарушенных прав. Как видно на приложенной схеме, одним из таких способов является подача виндикационного иска, то есть иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Причем следует отметить, что в данном случае собственник вправе потребовать не только возврата имущества, но и возмещения доходов, которые незаконный владелец извлек или должен был извлечь за все время владения (если незаконный владелец знал, что распоряжается чужим имуществом, то есть был недобросовестным владельцем), либо со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения (если владелец был добросовестным, то есть не догадывался, что владеет чужим имуществом). Владелец имущества вправе, в свою очередь, требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на содержание имущества с того времени, с какого собственнику причитаются доходы от этого имущества.

Защита гражданских прав

(способы защиты – ст. 12 ГК РФ)

Защита гражданских прав осуществляется путем:

признания права;

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

самозащиты права;

присуждения к исполнению обязанности в натуре;

возмещения убытков;

взыскания неустойки;

компенсации морального вреда;

прекращения или изменения правоотношения;

неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

иными способами, предусмотренными законом.

суд

арбитражный суд

Виндикационный иск - об истребовании имущества

из чужого незаконного владения

Негаторный иск - об устранении нарушения прав, не связанных с лишением владения

Следующим способом защиты нарушенных гражданских прав является предъявление негаторного иска. Под ним понимается требование собственника об устранении нарушений, препятствующих осуществлению его права пользования или распоряжения принадлежащим ему (или закрепленным за ним) имуществом. Например, имущество было включено в какую-то опись, что исключает возможность распоряжения таким имуществом. Но при этом собственник имущества сохраняет правомочие владения имуществом.

Чтобы это было более понятно, я прошу вас обратиться к еще одной схеме, которая иллюстрирует структуру права собственности. Вы видите, что право собственности составляют три правомочия: владения, пользования и распоряжения. Правомочие владения непосредственно связано с самой вещью, можно сказать с ее “физическим состоянием” – вещь есть, она у меня, я ею владею. Если я ею пользуюсь – то я могу извлекать из нее какие-то полезные свойства. Помните, кот Матроскин говорил про корову: “Корова у нас государственная, а все, что она дает – молоко или телят – наше”. И наконец, правомочие распоряжения означает, что я могу определить юридическую судьбу вещи – подарить ее, продать, сдать в аренду и так далее.

 amir1.jpg (14296 bytes)

Право собственности

- владение

- пользование

- распоряжение

То, что вы услышали сегодня – «основы основ» гражданского права, основные постулаты науки. Гражданское право – отрасль неизмеримо более широкая, многообразная. И знать о ней необходимо, хотя бы уже для того, чтобы более-менее свободно ориентироваться в том механизме правоотношений, который складывается в нашем обществе.

Изучение правоустанавливающих документов на квартиру.

ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Семейные отношения в России регулируются Семейным кодексом, действующим с 1 марта 1996 года. Сразу следует сказать, что правовой защитой у нас в стране пользуется только зарегистрированный брак. Вместе с тем в российском государстве, так же, как и во всем мире, сейчас наблюдается бум фактических браков. Их заключается огромное количество. Фактический брак – это союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство, но брак не зарегистрировавших. Однако участники таких союзов находятся вне сферы действия семейного права. Если кто-нибудь из фактических супругов умрет, другой не наследует после него имущества. Конечно, нельзя сказать, что отношения участников фактического брака находятся вне рамок права вообще. Скажем, раздел имущества, нажитого фактическими супругами, производится по правилам, установленным гражданским законодательством для участников общей долевой собственности. Однако, в целом правовая защищенность такого союза весьма проблематична.

Основным источником семейного права является Семейный кодекс РФ (действует с 01 марта 1996 года).

Порядок заключения и прекращения брака (раздел II СК РФ)

Какие же условия действительности брака закрепил закон? Прежде всего, надо достичь брачного возраста. У нас в стране он равен 18 годам. Однако органы местного самоуправления могут его снизить на два года по просьбе лиц, вступающих в брак, при наличии заслуживающих внимания обстоятельств. Как правило, это – беременность молодой женщины, рождение ребенка.

За время, прошедшее с момента вступления Семейного кодекса в силу, 19 субъектов Российской Федерации приняли законы, регулирующие порядок заключения брака в этих субъектах. Только четыре предусмотрели возможность заключения ранних браков (Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Кабардино - Балкарская Республика и Ханты-Мансийский автономный округ). Анализ принятых законов свидетельствует о том, что отсутствие в Семейном кодексе ключевых моментов для обеспечения прав лиц, желающих вступить в ранние браки (предельного минимального возраста и перечня особых обстоятельств), привело к недопустимому "творческому подходу" к переложению Семейного кодекса на местную основу. Так, в трех субъектах РФ (Республике Башкортостан, Новгородской и Орловской областях) возрастные ограничения вообще отсутствуют, то есть брак может быть разрешен и лицу, не достигшему 14-летнего возраста (малолетнему и полностью недееспособному - статья 28 Гражданского кодекса). В других субъектах Российской Федерации снижение возраста возможно до 14 или 15 лет.
Абсолютно неприемлемым является ряд установленных особых обстоятельств снижения брачного возраста. Например, "наличие беременности (22 недели и более), прерывание которой противопоказано заключением медицинской комиссии". Это положение является грубым нарушением норм, направленных на охрану репродуктивного здоровья женщин. Отказ в разрешении на брак при сроке беременности меньше 22 недель может привести к аборту, опасность которого в раннем возрасте очевидна. В ряде регионов допускается возможность снижения брачного возраста "при непосредственной угрозе жизни одной из сторон". Однако это понятие не раскрывается и вызывает правомерный вопрос о целесообразности, например, дачи разрешения на брак 14-летней девочке в том случае, если взрослому мужчине, желающему вступить с ней в брак, грозит опасность.

С момента регистрации брака несовершеннолетний супруг приобретает дееспособность в полном объеме. Это значит, что он может заключать и исполнять любые сделки, а также самостоятельно нести имущественную ответственность. Это правило во многом способствует установлению истинного равноправия супругов.

Важно иметь в виду, что дееспособность сохранится в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения совершеннолетия.

Следующее условие – взаимное согласие на вступление в брак, принцип добровольности. Данное условие кажется аксиомой. Ведь, естественно, нельзя взять понравившуюся женщину за руку и повести в ЗАГС. Однако в УК, который действовал до 1 января 1997 года, был целый раздел о преступлениях, составляющих пережитки местных обычаев, и среди них – умыкание невесты. Принцип добровольности может нарушаться, конечно, и не так экзотично. Встречаются попытки принуждения к вступлению в брак под угрозой, например, шантажа.

Далее следует так называемая группа препятствий к вступлению в брак. Какие же обстоятельства препятствуют заключению брака? Прежде всего, близкое родство. К сожалению, перечень близких родственников, которым нельзя вступать в брак, в нашей стране минимальный. Это родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: мать и сын, отец и дочь. Нельзя вступать в брак и родственникам по боковой линии (полнородным и неполнородным братьям и сестрам). Полнородные имеют общими обоих родителей, а неполнородные имеют общим одного из родителей. Если общая мать, они единоутробные, если общий отец – единокровные. Значит, начиная с двоюродных братьев и сестер – можно. Это не слишком удачное законодательное решение. Известно, что во многих странах мира перечень таких лиц большой, а основание для такого перечня одно – забота о рождающемся поколении. Известно, сколько хронических болезней накопило современное человечество, и если у ребенка оба родителя одной крови – в два раза увеличивается возможность получить по наследству то или иное заболевание. Происходит своего рода вырождение. Могу сказать, что во Франции, например, не только обширному перечню родственников нельзя вступать в брак, но даже и бывшим свойственникам. А свойственники – это члены одной семьи, не связанные общей кровью, например, невестка и свекор, теща и зять. В одном из вариантов проекта Семейного кодекса содержалось запрещение вступления в брак двоюродным братьям и сестрам. Однако в итоге наши депутаты остались консервативными и оставили существующий коротенький перечень.

Нельзя вступать в брак усыновителю и усыновленному, поскольку они законом приравнены к родственникам по крови. Усыновитель и усыновленный – юридически как бы родитель и ребенок, поэтому им в брак вступать нельзя по этическим соображениям.

Запрещено вступать в брак с лицом, который признан судом недееспособным. Это психически тяжело больной человек, беспомощным состоянием которого может воспользоваться авантюрный партнер в браке. Кстати, во многих государствах лица, признанные психически недееспособными в стадии ремиссии, могут вступать в брак. Это, безусловно, гуманное правило. Однако у нас в стране оно, к сожалению, не применяется.

Нельзя вступить в брак, если уже состоишь в зарегистрированном браке, то есть запрещено двоеженство, двоемужие. Это проявление принципа моногамии, согласно которому в браке могут состоять только один мужчина и одна женщина. Полигамия же традиционно связана с восточными странами, она дает возможность мужчине состоять в браке одновременно с несколькими женщинами.

Новый Семейный кодекс вводит еще одно препятствие вступлению в брак. Это – сокрытие от жениха или невесты венерического заболевания или ВИЧ-инфекции. Если факт такого сокрытия обнаруживается после регистрации, обманутый партнер может требовать признания брака недействительным.

Суд может признать недействительным и так называемый фиктивный брак. Фиктивный брак не имеет цели создания семьи. Его цель обычно меркантильна – получение определенной суммы денег, прописка, особенно в хорошем городе, в Москве, например. Или в прежние времена, когда существовало государственное распределение, – уклонение от распределения и так далее.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

 

Статья 10. Заключение брака

 

1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.

 

Статья 11. Порядок заключения брака

 

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния.

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц.

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них).

 

Статья 12. Условия заключения брака

 

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.

2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего Кодекса.

 

Статья 13. Брачный возраст

 

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.

2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

(в ред. Федерального закона от 01.01.2001 N 140-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.

 

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака

 

Не допускается заключение брака между:

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

усыновителями и усыновленными;

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

 

Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак

 

1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся учреждениями государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак.

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование.

К признанию недействительным брака применяются сроки исковой давности, установленные статьей 181 Гражданского кодекса РФ для признания оспоримой сделки недействительной (пункт 4 статьи 169 данного документа).

3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным (статьинастоящего Кодекса).

По вопросу, касающемуся применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака, см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.01.2001 N 15.

Статья 53. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьяминастоящего Кодекса, дети имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой.

Действительность брака

Брак признается недействительным, если

- Нарушен принцип единобрачия

- Он заключен с недееспособным лицом

- Он заключен между близкими родственниками

- Он заключен фиктивно

- Он заключен с лицом,
не достигшим брачного возраста

- Нарушен принцип добровольности

- Он заключен с лицом, скрывшим наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции

Каковы порядок и последствия признания брака недействительным? Только суд имеет право признать брак недействительным по иску, как правило, заинтересованного лица, например, несовершеннолетнего супруга, его родителя и пр.

Признание брака недействительным означает, что брака как бы не существовало, он рассыпался как карточный домик и никаких правовых последствий не породил. Причем правовые последствия прекращаются не только на будущее время, как при разводе, но и на прошлое время, с момента регистрации брака. Значит, если мы этого авантюриста прописали к обманутой женщине, мы его выпишем, и он не будет иметь права требовать раздела жилой площади. Мы наказываем недобросовестного супруга – он не получит площади, он не будет ничего наследовать после смерти партнера в браке, он не получит алиментов, даже если, предположим, стал в браке нетрудоспособным и нуждающимся. Имущество для него будет делиться не по нормам семейного права, а по нормам гражданского законодательства. По нормам гражданского законодательства имущество делится соразмерно вложениям.


Законный режим имущества супругов

kul1.jpg (5136 bytes)

Итак, недобросовестный супруг не получает ничего. Но закон защищает добросовестного супруга в браке, признанном недействительным. Добросовестным является супруг, который не знал о наличии препятствий к заключению брака. Вот обманутая женщина, не знающая, что с ней в брак вступают фиктивно, или имея энное количество браков в других городах. Такая женщина получит и после признания брака недействительным все, что возможно. А что именно? Алименты от авантюрного супруга, если будет в них нуждаться. Будет наследовать после него имущество. Что еще? Добросовестный супруг получит имущество в браке по нормам семейного законодательства, то есть не менее половины всего нажитого, даже если он не работал по уважительным причинам, не создавал этого имущества. Может быть, это женщина, воспитывающая ребенка, может быть, это учащаяся дневного отделения и т. д. Кроме того такой супруг вправе требовать возмещения материального и морального вреда.

И что, пожалуй, самое главное – ребенок, рожденный в браке, признанном недействительным, пользуется всеми правами, как и ребенок, рожденный в действительном браке. Получается, что муж и жена после признания брака недействительным друг другу чужие люди, а по отношению к ребенку они юридические мама и папа. Не нужно устанавливать отцовство, чтобы взыскать алименты на ребенка с мужчины в таком браке, оба родителя обязаны содержать ребенка, и после обоих ребенок наследует. Оба обязаны участвовать в его воспитании, они являются его законными представителями и так далее.

Мы начинаем говорить о режиме имущества супругов и сразу должны отметить следующее. С 1 марта 1996 года у нас в стране существует два режима супружеского имущества – законный и договорный. Причем законный режим действует только в том случае, если нет договора между супругами по этому поводу. Значит, договор имеет приоритетное значение перед законодательством.

Предположим, что договора нет. В этом случае действует законный, иначе – легальный режим имущества супругов. Он выражается в следующем. Супруги имеют право общей совместной собственности на все имущество, нажитое в зарегистрированном браке. Кстати, в нашей стране такой режим супружеского имущества действует с 1926 года. До этого существовал режим раздельной собственности.

Но наряду с этим общим имуществом, у каждого из супругов есть право собственности на свое имущество. Его раньше называли личной собственностью. Итак, рядом с общей, совместной собственностью есть собственность каждого из супругов на принадлежащее только каждому из них имущество.

Давайте теперь выясним, что же принадлежит каждому из супругов. Итак, к собственности каждого из супругов относится, во-первых, все то, что он нажил до регистрации брака. Книги, одежда – все, что нажито до регистрации брака, в чем бы оно ни выражалось, это собственность данного супруга. Итак, первое – имущество, приобретенное до брака.

Во-вторых, к собственности каждого относится все то, что получено в браке конкретным супругом в порядке наследования, по договору дарения и по другим безвозмездным сделкам. Естественно, надо иметь документы, подтверждающие право собственности, например, нотариально оформленный договор дарения. Свидетельство о праве на наследство тоже выведет имущество из-под раздела.

Третье, что входит в собственность каждого из супругов, это предметы личного потребления, приобретенные в браке: одежда, обувь, часы и так далее. Сейчас будет сложный момент. Это собственность данного супруга. Однако это правило не касается драгоценностей и предметов роскоши. Даже если предмет роскоши, например, драгоценность, потребляется одним супругом – жена носит драгоценности, – они имеют режим общей, а не личной собственности, и она, получая сами вещи при разделе, должна половину их стоимости отдать другому супругу.

Безусловно, возникает вопрос, что считать предметами роскоши. Драгоценности – это понятно. А вот, например, другие вещи, скажем, очень дорогая шуба? Это предмет роскоши или нет? Если это признается предметом роскоши, то жена должна взять шубу и половину стоимости отдать мужу. Если это обычное пальто, предмет потребления, она просто с ним уйдет, не возвратив мужу ни рубля. Как быть? В законе нет никаких ориентиров отношения конкретной вещи к предметам роскоши. Судья, решая, отнести данную вещь к предметам роскоши или нет, исходит из общего уровня потребления семьи. Например, в семье, где женщина имеет несколько шуб – одна норка, другая шиншилла и так далее, вряд ли можно считать, что какая-то из них – предмет роскоши. Это ее одежда, это предмет потребления. А если семья среднего достатка, и супруги на хорошую шубку копили деньги не один год, то это предмет роскоши.

Итак, это был состав собственности каждого из супругов. Мы знаем, что общая совместная собственность – это все то, что нажито в период зарегистрированного брака. Кроме того, к общей, совместной собственности относится собственность каждого из супругов, которая трансформировалась в общую. Оказывается, собственность каждого из супругов при определенных условиях может превратиться в общую. Представим себе, что у мужа до брака был небольшой дачный дом, а в браке они эту дачу капитально отремонтировали, практически построили заново. Проведен газ, сделан фундамент, надстроен еще один этаж. В законе говорится, что если в период брака совместными усилиями труда или денежными вложениями собственность кого-то из супругов значительно увеличилась в стоимости, она трансформируется в общую совместную собственность.

Следующий вопрос, который мы должны рассмотреть, – это раздел имущества супругов. Прежде всего, стоит иметь в виду, что действующий закон предусмотрел два способа раздела – один мирный, другой не мирный, судебный. Конечно, это условные названия. Мирный – когда супруги сами договариваются о разделе своего имущества. Кстати, новый Семейный кодекс рекомендует такой договор оформить письменно. Прежний закон требовал обязательной нотариальной формы. Супруги делят между собой имущество в любом соотношении. Но важно, что договор о разделе касается имущества, нажитого ко дню раздела. Все то, что супруги приобретут завтра, после заключения договора, будет уже иметь режим общей совместной собственности. Закон ведь установил режим общности имущества, приобретенного в браке, значит, можно делить то, что нажито, а то, что наживается далее, приобретает режим общности.

Мы начинаем говорить о судебном разделе имущества супругов, очень часто, к сожалению, встречающемся в жизни. Прежде всего, для судьи важно, чтобы в состав делимого имущества включалось только то, что подлежит разделу.

Сначала исключается все то, что принадлежит мужу или жене лично. Кроме того, из делимого имущества исключается имущество несовершеннолетних детей.

Чем же руководствуется суд, деля супружеское имущество? Общий принцип раздела имущества супругов – это равенство долей. Имущество делится поровну, пополам. Причем есть знаменитый принцип, известный вам всем, я думаю: поровну делят имущество, даже если один из супругов не работал по уважительным причинам – болел, находился в стационаре, просто слаб здоровьем, воспитывал ребенка, просто вел домашнее хозяйство. Все это уважительные причины неучастия в создании общего имущества.

Суд может отступить от принципа равенства долей в некоторых случаях, например, если этого заслуживают интересы несовершеннолетнего ребенка.

Следующий вариант неравенства долей при разделе – если один из супругов тяжело болен, как правило, имеется в виду инвалидность.

Еще один пример. Суд может уменьшить, почти до нуля, долю супруга-расточителя. Это условно, в законе у нас нет такого термина. Это тот супруг, который не участвует в создании имущества семьи, более того, разбазаривает его, растрачивает. В таком случае его доля уменьшается.

Итак, имущество разделено. Кстати, по разделу имущества супругов применяется трехлетний срок исковой давности. С какого момента этот трехлетний срок течет? С момента расторжения брака или с момента оспаривания прав? Расторгли брак, например, года два назад, и вдруг бывшая жена приезжает к бывшему мужу и говорит: я телевизор этот у тебя забираю, я передумала. Остался ли у него всего год, чтобы оспорить это, или у него впереди еще практически три года, потому что только сегодня нарушили его право? Ответ на вопрос дает постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 года. В пункте 19 этого постановления сказано, что трехлетний срок по разделу имущества течет с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, то есть не с момента расторжения брака. В нашем примере два года прошло, как расторгнут брак, но мы их не учитываем – сегодня приехала бывшая жена и требует передать ей телевизор, с этого момента и возникает право мужа для того, чтобы решить вопрос по поводу спорного телевизора.

Теперь мы переходим к следующему вопросу – договорный режим супружеского имущества. С 1 марта 1996 года супруги получили право заключать брачный договор. Важно подчеркнуть, что не только супруги, но и лица, вступающие в брак, жених и невеста тоже могут заключать брачный договор. Просто он во втором случае будет действовать после регистрации брака и обличения его в нотариальную форму.

Брачный договор. Очень важно, каким может быть его содержание, о чем этот договор. Ответ вполне категоричен. В содержании брачного договора могут быть закреплены только имущественные отношения между супругами. В Семейном кодексе прямо сказано, что в брачном договоре нельзя оговаривать личные моменты, личные отношения между супругами. В противном случае брачный договор становится ничтожным. Нельзя включать в брачный договор и никаких положений о детях. Даже имущественных. Может возникнуть вопрос – а что же, о детях договориться нельзя? Можно. Относительно детей Семейный кодекс разрешает сейчас заключать самостоятельные соглашения.

Супруги могут в брачном договоре закрепить любой режим своего имущества – общности, раздельности, сочетания общности и раздельности и т. д.

В брачном договоре супруги могут договориться и о материальном содержании друг друга, однако закон разрешает отдельное соглашение об алиментах. Такие соглашения может заключать весьма широкий круг лиц. Но это всегда те, кто связан законом как алиментообязанные и алиментоуправомоченные лица.

Что еще можно закрепить в брачном договоре? Характер ответственности по обязательствам. Супруги могут записать, кто и как отвечает по обязательствам в семье. Это тоже имущественный момент, это динамика, движение имущества, и это тоже отражается в брачном договоре.

Если в брачном договоре, в его содержании, есть какое-то нарушение, например, положения о детях, он является ничтожным. Если же в брачном договоре есть условие, которое ставит одну из сторон в явно невыгодное положение, брачный договор может быть признан судом недействительным по иску заинтересованного лица.

Прекращение брака. Брак прекращается в случае смерти одного из супругов, в случае объявления одного из супругов умершим. Только суд может объявить гражданина умершим и лишь после истечения определенных сроков. В частности, суд объявляет гражданина умершим, если в месте его жительства нет о нем никаких сведений в течение пяти лет. Если гражданин пропал при обстоятельствах, угрожавших гибелью, скажем, находился в самолете, который разбился, он будет объявлен умершим через шесть месяцев с момента этого обстоятельства, например, с даты крушения самолета.

Брак прекращается:

- В случае смерти одного из супругов

- В случае объявления одного из супругов умершими

- В результате развода

И еще один срок – если гражданин находится в театре военных действий, причем это может быть военнослужащий, может быть и гражданское лицо, то он будет объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о нем в течение двух лет после окончания военных действий.

Что значит, кстати – суд объявил гражданина умершим? Объявление умершим приравнивается к физической смерти. Вдове выдается свидетельство о смерти, открывается наследство и так далее. Кстати, это не мешает гражданину, объявленному умершим, появиться. В случае явки гражданина, объявленного умершим, брак может быть восстановлен ЗАГСом по просьбе супругов. Но если другой супруг вступил в новый брак, ни о каком восстановлении брачных отношений речи быть не может.

Развод. В ЗАГСе развод производится, если нет общих несовершеннолетних детей и оба согласны прекратить брак. Но, кроме этого, в ЗАГСе можно расторгнуть брак в упрощенном порядке по одностороннему заявлению одного из супругов, если: во-первых, другой супруг признан судом недееспособным; во-вторых, если он признан судом безвестно отсутствующим; в третьих, если другой супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Теперь о разводе в суде. В суде разводят тех, у кого есть несовершеннолетние дети или спор по поводу факта развода. В суде существует так называемая примирительная процедура. Судья может отложить дело о разводе, чтобы супруги остыли, примирились. И если предыдущий кодекс разрешал на 6 месяцев отложить дело слушанием, то сейчас этот срок не может превышать трех месяцев.

Брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стало невозможным.

Расторгая брак, суд решает множество вопросов. Важнейший среди них – с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода; о взыскании с родителей средств на содержание детей; о взыскании средств на содержание нетрудоспособного нуждающегося супруга; о разделе имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов.

Изменился день прекращения брака при разводе его в суде. Раньше брак, расторгнутый в суде, считался прекращенным с момента регистрации развода в органах ЗАГСа. Сейчас брак, расторгнутый в суде, считается прекращенным со дня вступления решения суда о разводе в законную силу. То есть принципиально изменен день прекращения брака.