Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Разъяснения законодательства за февраль 2009 г.
Тема | Ответ | Ссылка на документ |
Налог на добавленную стоимость | ||
Порядок восстановление НДС при полной предоплате за товар, поставляемый частями | В случае если условиями договора предусмотрена поставка товаров отдельными партиями после перечисления предоплаты, восстановление сумм налога, принятых покупателем к вычету по перечисленной 100-процентной предоплате, следует производить в размере, соответствующем налогу, указанному в счетах-фактурах на приобретенный товар. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /20 |
Оплаты роялти для исчисления НДС | Если оплата роялти является частью общей суммы платежа непосредственно продавцу или третьему лицу в пользу продавца за ввозимые товары, то сумма оплаты роялти для исчисления НДС включается в таможенную стоимость товаров как часть стоимости сделки. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /13 |
Налог на прибыль | ||
Учет затрат по средствам, полученных безвозмездно от учредителя | Текущие затраты организации, произведенные за счет денежных средств, безвозмездно полученных от учредителя, учитываются в целях исчисления налога на прибыль, если доля участия учредителя в уставном капитале получающей стороны более 50%. | Письмо Минфина от 01.01.2001 № /1/27 |
О порядке расчета сумм ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль на I квартал 2009 года | Сумма ежемесячного авансового платежа на I квартал 2009 года принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, исчисленного по налоговой ставке, действовавшей в 2008 году, и отраженного по строкам Листа 02 Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2008 года. | Письмо ФНС России от 19.г. N ШС-22-3/33@ |
Учет расходов при приобретении электронного билета | При приобретении работником электронного билета для поездок в командировки на территории РФ и за рубеж документами, подтверждающими произведенные расходы, могут являться маршрут/квитанция, оформленная на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности пассажирском билете, чек или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /3 |
Учет расходов на создание и размещение рекламного видеоролика на городском общественном транспорте | Затраты на создание и размещение рекламного видеоролика на городском общественном транспорте в электронном периодическом издании, которое принадлежит рекламному информационно-развлекательному СМИ, полностью относятся на расходы. | Письмо Минфина РФ от 01.01.2001 г. №/1/51 |
Учет расходов в виде материальной помощи | Суммы материальной помощи, предоставляемые работникам к отпуску, не включаются в расходы по налогу на прибыль и не облагаются ЕСН. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /1/49 |
Начисление амортизации по ОС, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 г. | При начислении амортизации после 1 января 2009 г. по недоамортизированным основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г., применяется механизм начисления амортизации, ранее установленный организацией. К пассажирским микроавтобусам стоимостью более руб. и легковым автомобилям стоимостью свыше руб. (а также автомобилям и микроавтобусам стоимостью и руб. соответственно) с 1 января 2009 г. понижающий коэффициент 0,5 по амортизации не применяется. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /2/19 |
Амортизация по лизинговому имуществу | С 1 января 2009 г. повышающий коэффициент 3 не применяется к лизинговому имуществу первой - третьей амортизационных групп независимо от даты его принятия на учет. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /1/44 |
Учет расходов инвестора в период строительства | Расходы по приобретению или созданию амортизируемого имущества формируют первоначальную стоимость объекта строительства, которая учитывается в целях налогообложения прибыли через начисление амортизации. Расходы, связанные с выплатой процентов по кредитам банка учитываются как внереализационные расходы, и не включаются в первоначальную стоимость объекта строительства. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /1/37 |
НДФЛ | ||
Обложение НДФЛ денежных средств, оставшихся после уплаты налога при применении УСН | С доходов предпринимателя, оставшихся после уплаты единого налога при применении УСН и перечисленных с расчетного счета предпринимателя на его текущий счет как физического лица, уплачивать НДФЛ не надо. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /35 |
НДФЛ при продажи доли на земельный участок | Доход, полученный от продажи доли в праве собственности на земельный участок, подлежит обложению НДФЛ по итогам того налогового периода, в котором такой доход был фактически получен, независимо от того, в каком налоговом периоде производится окончательный расчет по договору и фактическая передача указанного имущества. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /48 |
ЕСН | ||
О порядке обложения ЕСН суточных | Не подлежат налогообложению ЕСН суточные в размере, установленном локальным нормативным актом организации | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /6 |
Размер штрафа за непредставление декларации | Штраф за непредставление организацией декларации по ЕСН более 180 дней определяется как разница между суммой налога, подлежащей уплате согласно декларации, и суммами авансовых платежей, уплаченными в течение этого периода. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /1-59 |
Налогообложение премий в натуральной форме | Суммы премий за производственные результаты, выплаченные работникам в натуральной форме, облагаются ЕСН в общеустановленном порядке. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /7 |
Налог на имущество организаций | ||
Оценка имущества, вносимого в уставный капитал | Если учредитель вносит в качестве вклада в уставный капитал имущество, которое было оценено независимым оценщиком, а общим собранием учредителей утверждена денежная оценка этого вклада в размере, меньшем чем оценочная стоимость, то порядок формирования стоимости указанного имущества, в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на имущество организаций рекомендуется учитывать по стоимости независимого оценщика. | Письмо от 01.01.2001 г. N /10 |
ЕНВД | ||
О реализации имущества | Реализация имущества вне рамок деятельности, переведенной на ЕНВД, облагается налогами в соответствии с иным режимом. | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /3/32 |
Корректировка коэффициента К-2 | Если в гг. рекламная поверхность щитовой конструкции не использовалась в течении нескольких месяцев, а деятельность не приостанавливалась, то данный факт не учитывается при исчислении ЕНВД и не дает возможность корректировки коэффициента К-2. | Письмо от 12.г. N /48 |
УСН | ||
Учет убытков | Налогоплательщики, применяющие УСН в виде объекта доходы, уменьшенные на величину расходов смогут применить новый порядок учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, при исчислении налоговой базы по итогам за 2009 год. | Письмо ФНС России от 01.01.01 г. № ШС-22-3/83@ |
Возмещение коммунальных платежей арендодателю | Арендодатель, который применяет УСН, обязан включать в доходы суммы возмещения коммунальных платежей, поступающие от арендатора | Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /42 |
Письмо Минфина от 28.01.2009 г. № /20
Вопрос: О порядке восстановления НДС, принятого к вычету при 100-процентной предоплате товаров, в случае поставки товаров в счет этой предоплаты отдельными партиями
Ответ:
В связи с вашим письмом по вопросу Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
С 1 января 2009 года согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), в редакции Федерального закона от 01.01.01 года N 224-ФЗ, суммы налога на добавленную стоимость, принятые покупателем к вычету при оплате (частичной оплате) в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), подлежат восстановлению в том налоговом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам) подлежат вычету в порядке, установленном Кодексом. Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету в отношении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
Пунктом 1 статьи 172 Кодекса установлено, что суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), подлежат вычетам на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении товаров (работ, услуг), после принятия на учет этих товаров (работ, услуг), и при наличии соответствующих первичных документов.
Учитывая изложенное, в случае если условиями договора предусмотрена поставка товаров отдельными партиями после перечисления предоплаты, восстановление сумм налога, принятых покупателем к вычету по перечисленной 100-процентной предоплате, по нашему мнению, следует производить в размере, соответствующем налогу, указанному в счетах-фактурах на приобретенный товар.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 01.01.2001 N /2-138 направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /13
Вопрос: О включении в налоговую базу при исчислении НДС в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, вознаграждения (роялти), уплачиваемого импортером товаров российской организации за использование товарного знака для маркировки таких товаров
Ответ:
Нормами пункта 1 статьи 153 и пункта 1 статьи 160 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрено, что при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется в соответствии с Кодексом и таможенным законодательством Российской Федерации как сумма таможенной стоимости этих товаров, подлежащей уплате таможенной пошлины и подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам).
Пунктом 1 статьи 19 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 5003-1 "О таможенном тарифе" (далее - Закон) установлено, что таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, является стоимость сделки, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары. При этом ценой, уплаченной или подлежащей уплате, является общая сумма всех платежей, осуществленных или подлежащих осуществлению покупателем непосредственно продавцу и (или) третьему лицу в пользу продавца за ввозимые товары.
Таким образом, если оплата роялти для покупателя является частью общей суммы платежа непосредственно продавцу и (или) третьему лицу в пользу продавца за ввозимые товары, то сумма оплаты роялти включается в таможенную стоимость товаров, как часть стоимости сделки.
Если покупатель в качестве условия продажи ввезенных товаров прямо или косвенно оплачивает роялти в виде платежей за использование объектов интеллектуальной собственности (лицензионные платежи), то в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 19.1 Закона к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за товары, должны быть дополнительно начислены такие лицензионные платежи.
При этом необходимо учитывать, что согласно подпункту 3 пункта 7 статьи 19 Закона в таможенную стоимость товаров не включаются пошлины, налоги и сборы, взимаемые в Российской Федерации. Если сумма оплаты роялти включает налог на добавленную стоимость, то величина этого налога может не включаться в таможенную стоимость товаров при выполнении условий, установленных в пункте 7 статьи 19 Закона, а именно, величина налога выделена из суммы оплачиваемого роялти, заявлена декларантом и подтверждена им документально.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N /2-138 направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающимся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 № /1/27
Вопрос: Какой порядок исчисления налога на прибыль при подписании соглашения о прощении задолженности в виде основной суммы долга и суммы процентов?
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной сообщает следующее. В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 251 НК РФ при исчислении налога на прибыль не учитываются доходы в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от способа оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований.
Согласно пункту 2 статьи 248 НК РФ имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги).
Средства, ранее полученные по договору займа и остающиеся в распоряжении организации в результате соглашения с заимодавцем о прощении долга, рассматриваются в качестве безвозмездно полученных.
Доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением доходов, перечисленных в статье 251 НК РФ, для целей налогообложения прибыли относятся к внереализационным доходам отчетного (налогового) периода (пункт 8 статьи 250 НК РФ).
В подпункте 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ установлено, что при налогообложении прибыли организаций не учитываются доходы в виде имущества, которое получено организацией безвозмездно от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50% состоит из вклада (доли) передающей организации.
При этом данное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам.
Таким образом, доходы в виде денежных средств, полученных обществом по договору займа от организации-учредителя со 100-процентной долей участия в уставном капитале, в случае, если обязательство по договору займа было впоследствии прекращено прощением долга, для целей налогообложения прибыли не учитываются на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ.
Что касается учета расходов, произведенных за счет безвозмездно полученных денежных средств, то согласно статье 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Таким образом, текущие затраты организации, произведенные за счет денежных средств, безвозмездно полученных от учредителя, доля которого в уставном капитале получающей стороны составляет более чем 50%, при условии соответствия расходов положениям статьи 252 НК РФ, учитываются в целях исчисления налога на прибыль.
Назад
Письмо ФНС России от 01.01.2001 г. N ШС-22-3/33@
«О порядке расчета сумм ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль на I квартал 2009 года»
В связи с поступающими запросами о порядке расчета сумм ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль организаций на I квартал 2009 года Федеральная налоговая служба сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 23 статьи 2 Федерального закона от 01.01.2001 N 224-ФЗ "О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным законом от 01.01.2001 N 305-ФЗ "О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" с 1 января 2009 года изменен размер ставки налога на прибыль организаций.
Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов. При этом:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 286 главы 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.
При этом законодательством о налогах и сборах не предусмотрен пересчет исчисленных в указанном порядке сумм ежемесячных авансовых платежей на I квартал в случаях изменения размера налоговой ставки с 1 января текущего налогового периода.
Таким образом, сумма ежемесячного авансового платежа на I квартал 2009 года принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, исчисленного по налоговой ставке, действовавшей в 2008 году, и отраженного по строкам Листа 02 Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2008 года.
Доведите данную информацию до подведомственных налоговых органов и до сведения налогоплательщиков.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /3
Вопрос: При приобретении работником электронного билета для поездок в командировки на территории Российской Федерации и за рубеж какие документы являются подтверждающими произведенные расходы?
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел Ваше обращение от 01.01.01 г. о порядке оплаты транспортных услуг при командировках и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях главы 25 "Налог на прибыль организаций" расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Пунктом 2 Приказа Минтранса России от 01.01.2001 N 134 "Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации" установлено, что маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции должна быть оформлена на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности пассажирском билете и багажной квитанции или дополнительно к маршрут/квитанции, оформленной не на бланке строгой отчетности, должен быть выдан документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности или оформленный посредством контрольно-кассовой техники (чек).
Пунктом 2 Приказа Минтранса России от 01.01.2001 N 102 "Об установлении формы электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте" установлено, что электронный проездной документ (билет) на железнодорожном транспорте должен быть оформлен на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности проездном документе (билете) или дополнительно к оформленному не на бланке строгой отчетности проездному документу должен быть выдан документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки посредством контрольно-кассовой техники (чек).
Таким образом, при приобретении работником электронного билета для поездок в командировки на территории Российской Федерации и за рубеж документами, подтверждающими произведенные расходы, могут являться маршрут/квитанция, оформленная на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности пассажирском билете, чек или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности.
Вместе с тем, по нашему мнению, расходы при приобретении работником электронного авиа или железнодорожного билета также могут быть приняты в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, если данные расходы имеют косвенное подтверждение, то есть, в частности, при наличии документов, подтверждающих направление сотрудника в командировку, проживание за границей и иных оправдательных документов, оформленных унифицированными формами первичной учетной документации и удостоверяющих факт пребывания работника в командировке, и распечатки электронного билета или посадочного талона с указанием реквизитов, позволяющих идентифицировать проезд работника в командировку (в частности, фамилия пассажира, маршрут, стоимость билета, дата
Назад
Письмо Минфина РФ от 01.01.2001 г. №/1/51
Вопрос: Об учете в целях исчисления налога на прибыль расходов по созданию и размещению рекламного видеоролика в электронном периодическом издании на городском общественном транспорте, которое принадлежит ООО, зарегистрированному как рекламное информационно-развлекательное СМИ на DVD.
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу, связанному с учетом расходов на рекламу в целях налогообложения прибыли, и сообщает следующее.
В соответствии со ст. 247 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. При этом прибылью для российских организаций признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.
Согласно ст. 252 Кодекса расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Пунктом 4 ст. 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся следующие расходы на рекламу:
- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;
- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;
- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.
Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы, не указанные выше, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 Кодекса.
Таким образом, расходы по созданию и размещению рекламного видеоролика в электронном периодическом издании на городском общественном транспорте, которое принадлежит ООО, зарегистрированному как рекламное информационно-развлекательное СМИ на DVD, относятся к расходам на рекламные мероприятия через средства массовой информации и телекоммуникационные сети и принимаются к вычету при определении налогооблагаемой базы без ограничений при наличии документов, подтверждающих данные расходы.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /1/49
Вопрос: Об отсутствии оснований для учета в расходах при исчислении налога на прибыль сумм материальной помощи, предоставляемой работникам к отпуску, а также обложения этих сумм ЕСН.
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики, рассмотрев письмо по вопросу учета расходов для целей налогообложения прибыли в виде сумм материальной помощи, предоставляемой работникам к отпуску, и применения ЕСН по таким суммам, сообщает следующее.
В соответствии с положениями ст. 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
Вместе с тем п. 23 ст. 270 Кодекса установлено, что при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде сумм материальной помощи работникам.
Таким образом, расходы в виде сумм материальной помощи, предоставляемой работникам к отпуску, по нашему мнению, не могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций.
Пунктом 1 ст. 236 Кодекса определено, что объектом налогообложения единым социальным налогом для налогоплательщиков, производящих выплаты в пользу физических лиц, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам.
Согласно п. 3 ст. 236 Кодекса указанные выплаты и иные вознаграждения не признаются объектом налогообложения единым социальным налогом, если у налогоплательщиков-организаций такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Учитывая, что организация осуществляет выплаты за счет средств, которые не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организаций, данные единовременные выплаты материальной помощи к отпуску не признаются объектом налогообложения по единому социальному налогу.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /2/19
Вопрос: О начислении амортизации в целях исчисления налога на прибыль после 01.01.2009 по недоамортизированным основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002. О неприменении с 01.01.2009 коэффициента 0,5 в отношении легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов.
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу применения с 1 января 2009 г. изменений, внесенных Федеральными законами от 01.01.2001 N 158-ФЗ и от 01.01.2001 N 224-ФЗ в гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации, и сообщает следующее.
1. В соответствии с редакцией п. 1 ст. 322 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), действовавшей до 1 января 2009 г., амортизируемые основные средства, введенные в эксплуатацию до 1 января 2002 г., выделялись в отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по остаточной стоимости, которая подлежала включению в состав расходов в целях налогообложения прибыли равномерно в течение срока, определенного налогоплательщиком самостоятельно, но не менее семи лет с даты вступления гл. 25 Кодекса в силу.
При начислении амортизации после 1 января 2009 г. по указанным недоамортизированным основным средствам, по нашему мнению, применяется механизм начисления амортизации, ранее установленный организацией.
2. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 01.01.2001 N 224-ФЗ "О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях налогообложения прибыли организации, применявшие к основной норме амортизации специальный коэффициент 0,5 в отношении легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость соответственно более руб. и руб., с 1 января 2009 г. указанный коэффициент не применяют.
Положение ст. 3 Федерального закона от 01.01.2001 N 224-ФЗ также распространяется на легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, имеющие первоначальную стоимость соответственно руб. и руб.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /1/44
Вопрос: О неправомерности применения с 01.01.2009 при исчислении налога на прибыль к основной норме амортизации понижающего коэффициента 0,5 в отношении легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов с первоначальной стоимостью более руб. и руб. и повышающего коэффициента 3 в отношении основных средств, приобретенных по договору лизинга и относящихся к первой - третьей амортизационным группам, независимо от даты их принятия к учету.
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке применения к нормам амортизации специальных коэффициентов в целях налогообложения прибыли и сообщает следующее.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 01.01.2001 N 224-ФЗ "О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" организации, применявшие к основной норме амортизации специальный понижающий коэффициент 0,5 в отношении легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов, имевших первоначальную стоимость более руб. и руб., с 1 января 2009 г. указанный коэффициент не применяют (ст. 27.2 Федерального закона от 01.01.2001 N 118-ФЗ).
На основании Федерального закона от 01.01.2001 N 158-ФЗ с 1 января 2009 г. в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 259.3 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3 в отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга).
При этом указанный специальный коэффициент не применяется к основным средствам, относящимся к первой - третьей амортизационным группам.
Учитывая изложенное, повышающий коэффициент 3 к основным средствам, приобретенным по договору лизинга и относящимся к первой - третьей амортизационным группам, независимо от даты принятия к учету таких основных средств, с 1 января 2009 г. не применяется.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /1/37
Вопрос: О порядке учета для целей налогообложения прибыли расходов, связанные с осуществлением деятельности инвестора и заказчика-застройщика в период строительства объекта.
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее:
в подготовительный период строительства и выполнения функций инвестора при условии отсутствия иной деятельности, направленной на получение дохода, организация учитывает в целях налогообложения прибыли все расходы как убытки в соответствии с положениями статьи 283 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при условии, что понесенные в этот период затраты были обоснованы и документально подтверждены в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 252 Кодекса.
Как следует из письма, организация, являясь инвестором, с определенного периода одновременно стала выполнять функции заказчика-застройщика по строительству газотурбинной электростанции.
В соответствии с пунктом 5 статьи 270 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества.
Данные расходы согласно пункту 1 статьи 257 Кодекса формируют первоначальную стоимость объекта строительства, которая учитывается в целях налогообложения прибыли через начисление амортизации.
Что касается расходов, связанных с выплатой процентов по кредитам банка, то в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 265 Кодекса такие расходы учитываются для целей налогообложения прибыли организаций как внереализационные расходы и включению в первоначальную стоимость объекта строительства не подлежат.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /35
Вопрос: Подлежат ли обложению НДФЛ денежные средства, оставшиеся после уплаты единого налога, при применении УСН индивидуальным предпринимателем перечисленных с расчетного счета, используемого в предпринимательской деятельности, на текущий счет физического лица?
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо от 22.12.08 по вопросу налогообложения денежных средств, оставшихся после уплаты налогов и перечисленных индивидуальным предпринимателем с расчетного счета, используемого в предпринимательской деятельности, на текущий счет физического лица и на основании информации, изложенной в письме, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение, в частности, от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности).
В связи с изложенным, с доходов индивидуального предпринимателя, оставшихся после уплаты налогов и перечисленных с расчетного счета индивидуального предпринимателя на его текущий счет как физического лица, уплачивать налог на доходы физических лиц не следует.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /48
Вопрос: О порядке налогообложения НДФЛ доходов физического лица, полученных в виде платежа при продаже доли в праве собственности на объект недвижимого имущества - земельного участка.
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу налогообложения налогом на доходы физических лиц суммы платежа при продаже доли в праве собственности на объект недвижимого имущества - земельного участка и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии со ст. 41 Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая, в частности, в соответствии с гл. 23 Кодекса "Налог на доходы физических лиц".
Согласно п. 1 ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 Кодекса.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 223 Кодекса в целях гл. 23 Кодекса, если иное не предусмотрено п. 2 ст. 223 Кодекса, дата фактического получения дохода в денежной форме определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.
Таким образом, доход, полученный в виде платежа при продаже доли в праве собственности на объект недвижимого имущества - земельного участка, подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц по итогам того налогового периода, в котором такой доход был фактически получен, независимо от того, в каком налоговом периоде производится окончательный расчет по договору и фактическая передача указанного имущества.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /6
Вопрос: Облагаются ли суточные, размер, которых установлен локальными актами организации единым социальным налогом?
Ответ:
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 238 Кодекса при оплате работодателем - налогоплательщиком расходов на командировки работников как внутри страны, так и за ее пределы не подлежат налогообложению единым социальным налогом, в частности, суточные, выплачиваемые в пределах норм, установленных в соответствии с действующим законодательством.
Нормы расходов на выплату суточных в коммерческих организациях утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 93 "Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 93), которое с 1 января 2009 года утратило силу.
Поскольку Кодексом не предусмотрены нормы суточных только для целей обложения единым социальным налогом, полагаем возможным использование в этих организациях до 2009 года норм расходов на выплату суточных, как внутри страны, так и за рубежом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 93.
Однако, фактические размеры суточных, выплачиваемых работнику при направлении его в командировку до 1 января 2009 г., могли превышать нормы, установленные указанным постановлением Правительства Российской Федерации N 93, поскольку в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса такие размеры определяются коллективным договором или локальным нормативным актом организации.
Учитывая изложенное, суммы суточных, превышающие нормы, установленные вышеназванным постановлением Правительства Российской Федерации N 93, до 1 января 2009 г. подлежали налогообложению единым социальным налогом в общеустановленном порядке.
Федеральным законом от 01.01.2001 N 158-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах" внесено изменение в статью 264 главы 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса, исключающее с 1 января 2009 года положение об отнесении к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, сумм суточных в пределах норм, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Таким образом, на основании вышеуказанного положения статьи 238 Кодекса с 1 января 2009 года не подлежат налогообложению единым социальным налогом суточные в размере, установленном локальным нормативным актом организации.
Упомянутой в вашем письме статьей 217 главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса установлен размер суточных, не подлежащий налогообложению только налогом на доходы физических лиц. Поэтому в целях исчисления организацией единого социального налога положения данной статьи не применяются.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /1-59
Вопрос: Об определении суммы штрафа, установленного п. 2 ст. 119 НК РФ, за непредставление организацией налоговой декларации по ЕСН в налоговый орган в течение более 180 дней по окончании установленного законодательством срока ее представления, а также о порядке проведения камеральной налоговой проверки налоговой декларации.
Ответ:
В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено письмо по вопросу о применении ст. 119 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и сообщается следующее.
В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 23 Кодекса налогоплательщики обязаны представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах.
Налоговая декларация (расчет) представляется в установленные законодательством о налогах и сборах сроки (п. 6 ст. 80 Кодекса).
За непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах срока представления такой декларации п. 2 ст. 119 Кодекса установлена ответственность в виде штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный и неполный месяц начиная со 181-го дня.
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 01.01.2001 N 6161/06 указано, что базой для определения суммы штрафа, установленного ст. 119 Кодекса, определена сумма налога, подлежащая фактической уплате (доплате) в бюджет, а не сумма, указанная в декларации.
Согласно п. 7 ст. 243 Кодекса налогоплательщики представляют налоговую декларацию по единому социальному налогу не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налоговым периодом по единому социальному налогу признается календарный год, отчетными периодами - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 240 Кодекса).
В течение налогового (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца налогоплательщики производят исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу, исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных (осуществленных - для налогоплательщиков - физических лиц) с начала налогового периода до окончания соответствующего календарного месяца, и ставки налога. Сумма ежемесячного авансового платежа по налогу, подлежащая уплате, определяется с учетом ранее уплаченных сумм ежемесячных авансовых платежей. Разница между суммой налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, и суммами налога, уплаченными в течение налогового периода, подлежит уплате не позднее 15 календарных дней со дня, установленного для подачи налоговой декларации за налоговый период, либо зачету в счет предстоящих платежей по налогу или возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном ст. 78 Кодекса (п. 3 ст. 243 Кодекса).
Таким образом, полагаем, что подлежащий уплате штраф за непредставление организацией налоговой декларации по единому социальному налогу в налоговый орган более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах и сборах срока представления такой декларации исчисляется исходя из разницы между суммой налога, подлежащей уплате на основе этой налоговой декларации по итогам налогового периода, и суммами авансовых платежей, уплаченными в течение налогового периода.
В соответствии с п. п. 1 и 4 ст. 101.4 Кодекса при обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Кодексом налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных ст. ст. 120, 122 и 123 Кодекса), должностным лицом налогового органа должен быть составлен в установленной форме акт. Указанный акт должен быть в установленном порядке вручен лицу, совершившему налоговое правонарушение.
В силу п. 2 ст. 88 Кодекса камеральная налоговая проверка проводится уполномоченным должностным лицом налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета).
Если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном ст. 81 Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной декларации (расчета) в соответствии п. 9.1 ст. 88 Кодекса прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета).
В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки должностными лицами налогового органа, проводящими указанную проверку, в течение 10 дней после окончания такой проверки должен быть составлен акт камеральной налоговой проверки. Указанный акт должен быть в установленном порядке вручен лицу, в отношении которого проводилась эта проверка (п. п. 1 и 5 ст. 100 Кодекса).
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. № /7
Вопрос: Подлежат ли налогообложению ЕСН премий работникам выданные в натуральной форме
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 236 Кодекса объектом налогообложения единым социальным налогом для налогоплательщиков-организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц по трудовым, гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам.
Вместе с тем, в пункте 3 статьи 236 Кодекса предусмотрено, что указанные в пункте 1 статьи 236 Кодекса выплаты и вознаграждения (вне зависимости от формы, в которой они производятся) не признаются объектом налогообложения, если у налогоплательщиков-организаций такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Выплатами, уменьшающими или не уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль организаций, признаются выплаты, поименованные в главе 25 Кодекса.
В статье 255 Кодекса предусмотрено, что в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
К расходам на оплату труда в целях главы 25 Кодекса относятся, в частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели.
Таким образом, суммы премий за производственные результаты, выплаченные работникам в натуральной форме, подлежат налогообложению единым социальным налогом в общеустановленном порядке.
Назад
Письмо от 01.01.2001 г. N /10
Вопрос: При создании из учредителей (ЗАО) вносит в качестве вклада в уставный капитал имущество. Указанный вклад был оценен независимым оценщиком. Общим собранием учредителей утверждена денежная оценка этого вклада в размере, меньшем чем оценочная стоимость. Каков порядок формирования стоимости указанного имущества, принятого в уставный капитал, в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на имущество организаций?
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо формировании стоимости имущества, принятого в качестве вклада в уставный капитал, в бухгалтерском учете и для целей налогообложения налогом на имущество организаций и сообщает.
Согласно гл. 30 "Налог на имущество организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения по налогу на имущество организаций для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374 Кодекса).
Поэтому при исчислении налога на имущество организаций находящиеся на балансе налогоплательщика основные средства учитываются по стоимости, отраженной в балансе по правилам ведения бухгалтерского учета.
Пунктом 9 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 01.01.2001 N 26н, и п. 12 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденного Приказом Минфина России от 01.01.2001 N 126н, установлено, что первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В отношении обществ с ограниченной ответственностью отмечаем, что п. 1 ст. 90 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной ответственностью.
Так, ст. 14 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон N 14-ФЗ) определено, что уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно (абз. 1 п. 2 ст. 15 Федерального закона N 14-ФЗ).
Кроме того, абз. 2 п. 2 ст. 15 Федерального закона N 14-ФЗ установлено, что, если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.
Одновременно следует иметь в виду, что Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации п. 3 Информационного письма от 01.01.2001 N 92 по вопросу об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком, рекомендовал арбитражным судам исходить из того, что если в соответствии с законом или иным нормативным актом для сторон сделки, государственного органа, должностного лица, органов управления юридического лица
предусмотрена обязательность величины стоимости объекта оценки, указанной независимым оценщиком (в том числе когда законом или иным нормативным актом установлено, что объект не может быть оценен ниже или выше стоимости, названной в отчете независимого оценщика), то в случае совершения сделки (издания государственным органом акта, принятия должностным лицом или органом управления юридического лица решения) по цене, не соответствующей стоимости, приведенной в отчете независимого оценщика, такие сделка и акт государственного органа должны признаваться судом недействительными, решение должностного лица - незаконным, решение органа юридического лица - не имеющим юридической силы.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /3/32
Вопрос: розничной торговлей и применяет ЕНВД. В процессе обслуживания торговой деятельности используются транспортные средства. Легковой автомобиль, использовавшийся течение 8 лет, был заменен новым в связи с изношенностью, а затем продан. Подлежит ли налогообложению ЕНВД доход от реализации данного автомобиля?
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики на письмо о порядке применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на основании информации, изложенной в письме, сообщает следующее.
В соответствии со ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход может применяться по решениям представительных органов муниципальных районов, городских округов, законодательных (представительных) органов государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении видов предпринимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26 Кодекса.
Пунктом 7 указанной статьи Кодекса установлено, что налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения. При этом учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом на вмененный доход, осуществляется налогоплательщиками в общеустановленном порядке.
Статьей 346.27 Кодекса установлено, что под розничной торговлей понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.
При этом согласно п. 1 ст. 492 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Предпринимательской деятельностью признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке (ст. 2 ГК РФ).
Таким образом, реализация имущества, осуществляемая вне рамок деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход, подлежит налогообложению в соответствии с иным режимом налогообложения.
Назад
Письмо от 01.01.2001 г. N /48
Вопрос: Организация, переведенная на уплату ЕНВД, в 2гг. осуществляла деятельность по размещению наружной рекламы на щитовых конструкциях. В некоторых периодах рекламная поверхность не использовалась, а деятельность не приостанавливалась. Учитывается ли при исчислении ЕНВД факт неразмещения рекламы на некоторых щитовых конструкциях в течение нескольких месяцев?
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики на письмо о порядке применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на основании информации, изложенной в письме, сообщает следующее.
В соответствии с п. 6 ст. 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при определении величины базовой доходности, используемой при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представительные органы муниципальных районов, городских округов, законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга могут ее корректировать (умножать) на корректирующий коэффициент К2.
Корректирующий коэффициент К2 определяется как произведение установленных нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга значений, учитывающих влияние на результат предпринимательской деятельности факторов, предусмотренных ст. 346.27 Кодекса.
Федеральным законом от 01.01.2001 N 85-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" из определения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 (ст. 346.27 Кодекса) исключен такой фактор, как фактический период времени осуществления деятельности.
Вместе с тем, до 1 января 2009 г. продолжала действовать норма, предусмотренная п. 6 ст. 346.29 Кодекса, согласно которой значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего влияние факторов на результат предпринимательской деятельности, определялось налогоплательщиком с учетом фактического периода времени осуществления предпринимательской деятельности.
При этом фактический период времени осуществления предпринимательской деятельности следовало определять с учетом таких факторов, как режим работы и сезонность, если они не были учтены в качестве особенностей ведения предпринимательской деятельности при определении корректирующего коэффициента базовой доходности К2.
Если, например, такая особенность ведения предпринимательской деятельности, как режим работы или сезонность, при определении значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 представительным органом муниципального образования, законодательным (представительным) органом городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга была учтена (установлены значения соответствующих подкоэффициентов), то налогоплательщик самостоятельно корректировать значения коэффициента К2, в порядке, установленном п. 6 ст. 346.29 Кодекса, был не вправе.
Корректировка значений коэффициента К2 исходя из количества дней ведения предпринимательской деятельности в течение календарного месяца производилась, если предпринимательская деятельность осуществлялась не полный календарный месяц, в том числе по отдельным объектам ведения предпринимательской деятельности. Например, в розничной торговле такими объектами являлись магазины, павильоны, ларьки, киоски, рынки и т. п.
Однако корректировка значений коэффициента К2 в зависимости от фактического использования в предпринимательской деятельности физических показателей, применяемых при исчислении единого налога на вмененный доход, в том числе исходя из фактического использования рекламных конструкций в предпринимательской деятельности по распространению наружной рекламы, гл. 26.3 Кодекса не предусматривалась.
Одновременно сообщаем, что Федеральным законом от 01.01.2001 N 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", вступившим в силу с 1 января 2009 г., абз. 3 п. 6 ст. 346.29 Кодекса, предусматривающий возможность корректировки налогоплательщиками значений коэффициента К2 в зависимости от фактического периода времени осуществления предпринимательской деятельности, признан утратившим силу.
Назад
Письмо ФНС России от 30.01.2009 г. № ШС-22-3/83@
В связи с внесением Федеральным законом от 01.01.2001 N 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", вступившим в силу с 01.01.2009, изменений в пункт 7 статьи 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающий порядок переноса убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, на будущие налоговые периоды, Федеральная налоговая служба сообщает, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и использующие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе будут применить новый порядок учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, при исчислении налоговой базы по итогам за 2009 год.
Вышеуказанная позиция ФНС России согласована с Департаментом налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России.
Назад
Письмо Минфина от 01.01.2001 г. N /42
Вопрос: Об учете арендодателем, применяющим УСН, доходов в виде поступающих от арендатора сумм возмещения коммунальных платежей.
Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке применения положений гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и на основании информации, изложенной в письме, сообщает следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 346.14 Кодекса у налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения признаются доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов.
Согласно п. 1 ст. 346.15 Кодекса налогоплательщик при определении объекта налогообложения учитывает доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Кодекса, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Кодекса.
Не учитываются доходы, указанные в ст. 251 Кодекса.
В связи с тем что суммы возмещения коммунальных платежей, поступающие арендодателю от арендатора, ст. 251 Кодекса не предусмотрены, указанные суммы возмещения учитываются налогоплательщиком при определении объекта налогообложения по упрощенной системе налогообложения.
Назад


