7. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних.

Несовершеннолетние граждане обладают правоспособностью в полном объеме, так как состояние правоспособности возникает в момент рождения гражданина, а содержание правоспособности, как предпосылки правообладания не зависит от возраста и состояния здоровья гражданина. Следовательно, субъективные гражданские права относительно материальных и нематериальных благ, являющихся объектами гражданского оборота, могут, принадлежать несовершеннолетним гражданам любого возраста. Однако совершать действия, направленные на приобретение гражданских прав и их осуществление без ограничений, несовершеннолетние граждане не вправе, поскольку не обладают в полной мере еще одним юридическим качеством - дееспособностью. Дееспособность - это не только пригодность к целенаправленным и осознанным действиям, это еще и способность предвидеть результат своей деятельности, а также способность отвечать за содеянное. В полном объеме дееспособность возникает с достижением 18-летнего, возраста который законодатель связывает с наступлением психической зрелости лица, с появлением определенного жизненного опыта, позволяющего оценить свое поведение, осознать его результаты, принять верное решение в той или иной жизненной ситуации. Но жизненный опыт не может появиться вдруг и только по факту достижения, определенного возраста, поэтому законодатель допускает физических лиц в гражданский оборот постепенно, предоставляя им различные возможности (тот или иной объем дееспособности) для деятельности в зависимости от того, какого возраста они достигли. В зависимости от возраста, различают две разновидности дееспособности несовершеннолетних: дееспособность малолетних (несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет) - в этом возрасте малолетние не несут ответственности за результаты гражданско-правовой деятельности (не дееспособны) и вправе совершать лишь некоторые виды сделок, прямо перечисленные в законе; дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет - в этом возрасте несовершеннолетние дееспособны, их возможности совершения сделок значительно шире. Дееспособность малолетних называют частичной. Более того, некоторые авторы не признают за малолетними дееспособности, объясняя это тем, что дееспособность как единое целое представляет совокупность двух элементов: сделкоспособности и дееспособности. Так как малолетние не несут ответственности за свои действия, то при отсутствии части целого (дееспособности) нет и всего целого дееспособности, тем более что и возможность совершения сделок предоставлена гражданам этого возраста очень узко. Другие считают, что малолетние в возрасте до 14 лет наделяются правом совершать конкретные юридически значимые действия и поэтому их дееспособность является конкретной. Как бы там ни было, но в ст. 28 ГК РФ, которая озаглавлена «Дееспособность малолетних», за несовершеннолетними в возрасте от 6 до 14 лет законом признана способность совершать сделки в прямо предусмотренных (исключительных) случаях. Так, малолетние вправе совершать мелкие бытовые сделки, то есть такие, которые должны соответствовать их возрасту; вправе самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями либо с их согласия третьим лицом для определенной цели либо для свободного распоряжения. Все иные сделки за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, могут совершать только их родители, усыновители или опекуны. Так, например, если родственники малолетнего решили подарить ему, например, набор первоклассника, то малолетний может и сам принять дар. В то же время, если в дар передается имущество, сделка с которым подлежит государственной регистрации, то участником сделки должен быть не малолетний, а его законный представитель, действующий от имени и в интересах малолетнего. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет является неполной. Несовершеннолетние этого возраста полностью дееспособны, их имущественная ответственность является самостоятельной, и только если доходы или имущество несовершеннолетнего недостаточны для возмещения причиненного ущерба, к дополнительной (субсидиарной) ответственности за действия несовершеннолетних привлекаются их родители (другие законные представители). Способность совершения юридически значимых действий у несовершеннолетних этого возраста довольно широка, наряду со сделками, разрешенными малолетним, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе: с согласия родителей (других законных представителей) совершать любые сделки, иные юридически значимые действия, например, вести предпринимательскую деятельность в качестве розничного продавца журналов, газет и т. п.; не получая согласия, несовершеннолетний вправе самостоятельно распоряжаться своим полученным либо будущим заработком, стипендией, иными доходами, например, авторским гонораром, доходом от предпринимательства; самостоятельно приобретать и осуществлять авторские и изобретательские права, например, заключая авторские договоры, подавая заявку на выдачу патента и т. п.; самостоятельно вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; начиная с 16 лет, быть членами кооператива. Сравнивая ответственность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, следует отметить, что малолетние недееспособны; несовершеннолетние, начиная с 14 лет, согласно п. 3 ст. 26 ГК РФ несут самостоятельную имущественную ответственность по совершаемым ими сделкам и за причиненный вред третьим лицам. В том случае, если родители (опекуны, попечители) привлекаются к ответственности за их вредоносные действия, эта ответственность строится по принципу вины, то есть законные представители несовершеннолетнего отвечают за чужие действия, но за свою вину. Вина родителей (других законных представителей) может выражаться в неосуществлении должного воспитания, надзора, ухода и заботы. Наряду с родителями за действия несовершеннолетних могут нести ответственность воспитательные, лечебные стационарные, образовательные и т. п. учреждения. Это происходит, если несовершеннолетний причинил вред, находясь в их стенах и под их надзором. В данном случае возможна солидарная ответственность родителей и перечисленных учреждений перед третьими лицами; размер ответственности каждого участника зависит от степени вины в неосуществлении должного поведения относительно несовершеннолетнего.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

8. Гражданско-правовое положение недееспособных и ограниченных в дееспособности лиц.

В отличие от правоспособности, обладающей признаком неотчуждаемости и являющейся, по сути, совокупностью равных возможностей граждан независимо от физического и психического состояния и здоровья, дееспособность как способность совершать юридически значимые действия, может быть ограничена; дееспособности можно лишить. Правовые последствия этого выражаются в том, что гражданин становится ограниченно дееспособным или недееспособным лицом. Признание гражданина недееспособным возможно только в судебном порядке, причем правом обращения к суду с подобными требованиями обладают только члены семьи гражданина, органы опеки и попечительства, психиатрическое лечебное учреждение, прокурор. Лишение гражданина дееспособности возможно лишь при условии доказанности, что психическое нездоровье гражданина таково, что он не понимает значения своих действий или не в состоянии руководить ими. Наличие того или иного душевного заболевания само по себе не может служить доказательством подобного расстройства психики, поэтому признать гражданина недееспособным можно лишь тогда, когда установленная законом (п.1 ст. 29 ГК РФ) степень расстройства его здоровья подтверждена заключением судебно-медицинской экспертизы. Вынося решение о признании гражданина недееспособным, суд устанавливает над ним опеку и все сделки от имени гражданина, признанного недееспособным совершает его опекун. Ответственность за вредоносные действия лица, признанного недееспособным, несут его опекун, либо та организация, под надзор которой помещен гражданин. Ответственность наступает всякий раз, когда они не докажут, что вред причинен не по их вине. Вина опекуна (надзирающей организации) выражается в бездействии - неосуществлении должного контроля поведения недееспособного. Если такой гражданин признан впоследствии дееспособным, а вред, причиненный им до этого, еще не возмещен, опекун не освобождается от обязанности возмещения вреда в полном объеме, то есть его ответственность не прекращается возвращением подопечного к нормальному состоянию. Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, а опекун недееспособного гражданина умер либо не имеет достаточных средств для возмещения, но такие средства имеются у причинителя вреда, суд может принять решение о возмещении вреда полностью либо частично за счет имущества недееспособного причинителя вреда. Решение суда о лишении дееспособности не является бесповоротным: если основания, в силу которых гражданин признан недееспособным, отпали, при обращении в суд самого гражданина (иных лиц, названных выше) суд выносит решение о признании гражданина дееспособным и отменяет установленную над ним опеку. Основанием подобного решения служит также заключение судебно-медицинской экспертизы. При этом моментом лишения гражданина дееспособности либо признания дееспособности и в том и в другом случае является момент вступления судебного решения в законную силу. Ограничение полной дееспособности возможно в отношении тех граждан, которые, достигнув возраста либо состояния полной дееспособности, (например, вступлением в брак на условиях снижения брачного возраста; эмансипацией) злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими веществами; иные пороки (например, увлеченность азартными играми, расточительство) не могут служить основанием для ограничения дееспособности; вследствие злоупотребления ставят семью в тяжелое материальное положение. В данном случае закон не требует подтверждения факта злоупотребления иначе, чем показаниями свидетелей, самого гражданина; достаточно лишь установить, что подобное употребление спиртных напитков и наркотиков тяжело отражается на бюджете семьи. Но, с другой стороны, нельзя ограничить в дееспособности одинокого гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками.

Над гражданином, ограниченным в дееспособности, устанавливается попечительство. С момента вступления в законную силу решения суда ограниченный в дееспособности гражданин самостоятельно вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки; все иные сделки, в том числе получение заработной платы, иных доходов, пенсии, он совершает с согласия попечителя Что касается ответственности по совершаемым сделкам и за причинение вреда, она является самостоятельной имущественной ответственностью ограниченного в дееспособности гражданина. Также как и признание гражданина недееспособным, признание ограниченно дееспособным не бесповоротно и возможно вынесение иного решения судом - решения о восстановлении в дееспособности в полном объеме и отмене попечительства. Для этого необходимо устранить те обстоятельства, что послужили основанием для первоначального решения суда.

9. Понятие и признаки юридического лица.

Юридическое лицо - субъект права, специально создаваемый для участия в гражданском обороте. Поскольку основными характеристиками участников гражданских правоотношений являются их имущественная независимость, организационная самостоятельность и выступление в обороте от собственного имени, именно эти цели достигаются при создании юридического лица. Иными словами, при закреплении за юридическим лицом в процессе его создания определенного имущества, с одной стороны происходит персонификация имущества, а с другой - создание специального аппарата управления им. Давая понятие юридического лица, гражданское право определяет его через набор признаков, наличие или отсутствие которых позволяет отнести либо не отнести то или иное коллективное образование к юридическим лицам. Такими признаками являются: организационное единство; имущественная обособленность; самостоятельная имущественная ответственность по своим долгам и обязательствам; выступление в гражданском обороте, государственных организациях и судебных инстанциях от собственного имени. Признак организационного единства заключается в том, что юридическое лицо - единое образование, способное решать определенные социальные задачи, в данном случае имущественного, гражданско-правового характера. Этот признак находит свое выражение в наличии у каждой такой организации определенной структуры, в состав которой входят органы управления, иные подразделения, в том числе и территориально обособленные, созданные для выполнения уставных задач. Функциональные задачи организации, ее структура закрепляются, прежде всего, в учредительных документах - уставе, учредительном договоре либо в общем положении об организациях данного вида. Дальнейшее свое развитие они получают в так называемых корпоративных документах организации, таких как штатное расписание, положение о персонале, должностных инструкциях, правилах внутреннего трудового распорядка, положениях о должностях руководителей различных уровней управления, положениях о Совете директоров, о единоличном органе управления и т. п. Все эти документы содержат информацию о предмете и целях деятельности той или иной организации, о порядке формирования органов управления, о компетенции и функциональных задачах каждого из них, о соподчиненности органов и управленцев и их взаимосвязи в процессе деятельности организации. В этих же документах обязательно указываются наименование организации и место нахождения самой организации, ее офиса, структурных и иных обособленных подразделений. Признак имущественной обособленности юридического лица предопределяет наличие у него некоторого имущества, принадлежащего на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления, поскольку участниками имущественного оборота могут быть только те субъекты, которые располагают имуществом на праве вещного обладания. Отсутствие собственного имущества исключает возможность самостоятельного участия в имущественном гражданском обороте. Первоначально такие функции выполняет уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, паевой фонд). Размер такого первоначального каптала обязательно отражается в учредительных документах организации. В процессе деятельности имущество может прирастать, но может и уменьшится. Сведения об этом отражаются в самостоятельном бухгалтерском балансе юридического лица (либо смете). Эти документы юридических лиц закрепляют признак их имущественной обособленности, поскольку на учет в баланс может быть поставлено имущество принадлежащее юридическому лицу как собственность. Вместе с тем как закрепленное за конкретным субъектом учитывается и то имущество, которое принадлежит юридическому лицу и не на вещном праве, а, например, на праве аренды, праве требования, праве безвозмездного пользования. Порядок учета этого имущества иной, нежели собственного, но наличие правовой связи этого имущества с деятельностью организации подлежит учету. Признак самостоятельной имущественной ответственности и признак имущественной обособленности юридических лиц неразрывно связаны: наличие собственного имущества является необходимой предпосылкой самостоятельной имущественной ответственности. И, действительно, смысл обособления имущества как раз и состоит в том, чтобы выделить ту его совокупность, на которое только и может быть обращено взыскание кредиторами в случае необходимости. Минимальный размер такого имущества закрепляется через первоначальный (уставный) капитал. В то же время, юридическое лицо отвечает всем имеющимся у него имуществом, в состав которого могут входить не только вещи, но и права требования, товары в пути на реализации, денежные средства на счетах в банке, ценные бумаги и т. п. Учредители и участники юридических лиц по общему правилу не отвечают по его долгам и обязательствам, а лишь несут риск убытков в виде потери вкладов (взносов) в первоначальный капитал или неполучения ожидаемых доходов от их использования. Однако в ряде случаев законодательно устанавливается необходимость несения и ответственности для полных товарищей в полных и коммандитных товариществах, для учредителей общества с дополнительной ответственностью, в некоторых случаях банкротства. Однако эта ответственность всегда является субсидиарной и, как правило, ограниченной. Выступление юридического лица от собственного имени в гражданском обороте, государственных и судебных органах еще один его конституирующий признак. Наименование юридического лица служит целям его индивидуализации и позволяет четко идентифицировать принадлежность тому или иному юридическому лицу субъективных прав и обязанностей, определить сторону в договорном правоотношении, надлежащего ответчика в споре и т. п. Оно должно содержать указание на его организационно-правовую форму, а в ряде случаев (например, для некоммерческих организаций) и на характер деятельности. Специальные термины (например, банк, медицинский центр) могут входить в наименование организации, если только у нее имеется лицензия на ведение этого вида деятельности. Наименование коммерческих юридических лиц является фирменным и, стало быть, они обладают личным неимущественным правом на фирму, носящим абсолютный (исключительный) характер. Фирма включает в себя указание на организационно-правовую форму и собственно название организации. Зарегистрировав фирму одновременно с собственной регистрацией, юридическое лицо становится единственным обладателем права называться и тем или иным образом использовать фирму на вывесках, фирменных бланках, в рекламе и т. д. Однако, учитывая публичный характер предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, следует отметить, что одно лишь наличие перечисленных признаков не делает коллективное образование субъектом права и правовых отношений. Для приобретения организацией правового статуса необходима ее государственная регистрация в качестве юридического лица той либо иной организационно-правовой формы, то есть ее официальное признание со стороны государства в качестве субъекта права.

10. Правоспособность юридического лица. Представительство, филиал юридического лица.

Юридическое лицо, будучи участником гражданского оборота, обладает теми юридическими признаками, которые присущи ему как субъекту права. Как всякий участник гражданского оборота, юридическое лицо обладает правоспособностью и дееспособностью. Эти юридические категории имеют определенные особенности по сравнению с подобными категориями физических лиц и состоят в следующем: правоспособность и дееспособность юридических лиц возникают и прекращаются одномоментно, этим моментом является либо государственная регистрация юридического лица либо внесение записи в государственный реестр о его ликвидации; правоспособность юридических лиц может быть универсальной (общей) и ограниченной (целевой), тогда как у граждан правоспособность всегда универсальна и лишь у гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, правоспособность в процессе осуществления предпринимательской деятельности является целевой. Правоспособность коммерческих юридических лиц, основная цель деятельности которых является систематическое извлечение прибыли. является общей. В этом случае участник гражданского оборота вправе приобретать и осуществлять любые права, возлагать на себя и исполнять любые обязанности. В условиях рыночного хозяйства и развития предпринимательства ограничение правоспособности хозяйствующих субъектов весьма отрицательно сказалось бы на результатах их деятельности. Исключения из этого правила касаются, прежде всего, правоспособности унитарных предприятий, которые, не являясь собственниками имущества, назначаются им государством для достижения строго определенных целей. Некоторые виды деятельности в виду их особой значимости для всего, гражданского общества исключительными объявляются законом. Этими видами деятельности (банковская, страховая и т. п.) коммерческая структура может заниматься, не сочетая их ведение с осуществлением другой деятельности. Иногда осуществление предпринимательской деятельности возможно только с получением лицензии - специального разрешения государства, выдаваемого в строго установленном порядке. Перечень лицензируемых видов деятельности определяется федеральным законом и, если закон не объявляет лицензируемую деятельность исключительной, то, получив на ее осуществление лицензию, можно заниматься этим видом деятельности наряду со всеми иными. Характер правоспособности при этом не меняется, специальной (целевой) она не становится, оставаясь общей (универсальной) правоспособностью. Наличие видов деятельности, право на занятие которыми юридическое лицо приобретает с момента получения лицензии свидетельствует о том, что по содержанию правоспособность и дееспособности юридических лиц может и не совпадать. Это означает также и то, что функционально правоспособность и дееспособность юридического лица; возникают в момент государственной регистрации, однако способность заниматься некоторыми видами деятельности как элемент общей дееспособности возникает с момента получения лицензии. Если лицензия отозвана или срок ее действия истек, право на ведение этого вида деятельности у юридического лица как элемент содержания правоспособности остается, а право на ее осуществление в этот период отсутствует, но может быть возобновлено. Любая коммерческая структура вправе ограничить свою правоспособность, превратив ее в целевую самостоятельно. Для этого достаточно указать в учредительных документах те виды деятельности, для осуществления которых организация создается. Эти ограничения имеют правовое значение для третьих лиц, в том числе и контрагентов юридического лица лишь тогда, когда они оповещены об этом. Обязанность предоставления подобной информации законом возложена на юридическое лицо, которое произвело самоограничение собственной правоспособности. Однако в этом случае при любом даже не очень существенном изменении характера осуществляемой деятельности, учредители юридического лица обязаны всякий раз вносить изменения в учредительные документы. Иными словами, если юридическое лице само ограничило свою правоспособность, оно же в любой момент может снять эти ограничения, зарегистрировав соответствующие изменения учредительных документов. Для юридических лиц, сохраняющих целевую правоспособность по прямому указанию закона (некоммерческие организации, страховые компании, банки, унитарные предприятия) это невозможно, они вправе совершать лишь такие действия, которые соответствуют целям их деятельности. Все иные сделки совершаются под страхом их недействительности.

11. Классификация юридических лиц.

Существующая в российском правопорядке система юридических лиц обусловлена переходным характером современной отечественной экономики. Именно поэтому в ее составе наряду с классическими типами юридических лиц присутствуют и некоммерческие организации, не являющиеся собственниками переданного им имущества, и унитарные производственные предприятия. Это требует выработки особых критериев классификации юридических лиц, действующих в сфере отечественного хозяйства, например, их деление на собственников и обладателей особых ограниченных вещных прав на принадлежащее им имущество. Исходя из существующих критериев классификации, юридические лица подразделяются на: коммерческие и некоммерческие юридические лица; собственники имущества, переданного им учредителями, и несобственники; в зависимости от правовой связи учредителей с имуществом юридического лица, они подразделяются на те, в которых учредители имеют обязательственные права относительно этого имущества, те, в которых учредители сохраняют право собственности на это имущество и те, на имущество которых учредители не имеют ни обязательственных, ни вещных прав. Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие обусловлено характером и целью деятельности последних. Коммерческие - такие юридические лица, основной целью деятельности которых является систематическое извлечение прибыли. Цель извлечения прибыли при этом состоит в том, чтобы распределить ее тем или иным образом между участниками (учредителями) юридического лица. Закон содержит исчерпывающий перечень организационно-правовых форм коммерческих структур, относя к ним хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Тем самым, перечень организационно-правовых форм профессионального участия в предпринимательстве законодательно ограничен. Это происходит оттого, что коммерческие частные структуры (за исключением предприятий) имеют более льготный правовой статус, например, наделяются общей (универсальной) правоспособностью, принимают самостоятельное решение, выбирая характер и виды деятельности, распределяя прибыль, создавая те или иные фонды и т. д. Естественно, что имущественная ответственность коммерческих юридических лиц имеет особый характер. Она может быть признана повышенной, так как в ряде случаев к ответственности по долгам и обязательствам юридического лица, могут быть призваны его учредители либо органы управления, либо иные лица, имеющие право давать обязательные к исполнению указания. Правда в этих случаях ответственность их как лиц физических всегда носит характер дополнительной к ответственности самого юридического лица, а не самостоятельной и чаще всего является ограниченной. В зависимости от того, на каком праве принадлежит юридическому лицу то имущество, переданное ему как первоначальный капитал, юридические лица подразделяются на собственников и несобственников имущества, которое используется при ведении деятельности. Так, частные юридические лица - хозяйственные общества, товарищества, кооперативы, фонды - все они являются собственниками. В то же время есть юридические лица собственниками имущества которых является государство, а юридическому лицу переданное имущество принадлежит на ограниченном вещном праве Примером таких юридических лиц могут служить государственные или муниципальные учреждения, созданные на основе акта публичной власти. В зависимости от того, какие права на имущество, переданное в качестве вклада при образовании юридического лица, имеют его учредители (участники), юридические лица бывают трех видов. В одних учредители

продолжают оставаться собственниками переданного имущества, либо оно принадлежит им на ином вещном праве - это унитарные предприятия либо дочерние унитарные предприятия. В других учредители имеют обязательственные права требования, то есть, утрачивая право собственности на передаваемое в уставный капитал имущество, они приобретают право требовать выплаты дивидендов, части прибыли или дохода, выплаты (выдела) определенной доли при выходе из состава юридического лица, а также право на ликвидационную квоту. К числу таких лиц относятся товарищества, общества, производственные и потребительские кооперативы. В третьей группе находятся юридические лица, учредители которых не сохраняют каких-либо имущественных прав на имущество, передаваемое юридическому лицу. Это большинство некоммерческих организаций - общественные и религиозные объединения, фонды, ассоциации, союзы и т. п. В случае ликвидации подобных юридических лиц, их участники не получают право требования выдела ему какой-либо доли из имущества, оно подлежит передаче иной подобной организации либо должно быть израсходовано на общеполезные (в смысле характера деятельности ликвидируемой организации) цели.

12. Объекты гражданских прав: понятие, виды.

Человек в процессе своей жизнедеятельности потребляет полезные свойства предметов и явлений окружающей его действительности. В процессе потребления выделяется стадия присвоения потребляемого блага, необходимая для того, чтобы исключить возможность влияния на деятельность со стороны окружающих, обеспечить возможность «потреблять имущество как свое». Чтобы упорядочить процедуры присвоения и потребления социальных благ, законодатель регулирует общественные отношения этой сферы при помощи гражданско-правовых норм. Любое гражданское правоотношение по содержанию представляет собой юридическую связь его субъектов и, стало быть, гражданское правоотношение - это общественное отношение, данное его участникам в виде субъективных гражданских прав и правовых обязанностей. Будучи, по сути, предметно-практической деятельностью членов гражданского общества, гражданское правоотношение возникает не бесцельно, а по мере присвоения или потребления какого-либо социального блага. В процессе правового воздействия на общественные отношения участники гражданских правоотношений наделяются субъективным гражданскими правами и обязанностями относительно тех предметов и явлений действительности, которые как социальные блага являются предметами прикладной деятельности индивидуумов. Социальные блага в свою очередь становятся объектами гражданских прав. Социальные блага в сфере гражданского оборота выступают в виде материализованных субстанций вещей, информации, ценных бумаг; психофизических и общественных свойств, неотъемлемых по принадлежащих человеку как биологическому индивидууму и личности - жизнь, здоровье, честь, достоинство, профессиональная или деловая репутация. Именно они, а точнее отдельные их разновидности, становятся объектом предметной деятельности участников общественных отношений. Когда общественное отношение возникает и существует идея, гражданско-правовая, предметная деятельность членов гражданского общества приобретает юридическую форму, что придает возможностям субъектов значение субъективных гражданских прав. Именно поэтому социальное благо становится объектом субъективного гражданского права. Например, объектом субъективного права собственности может становиться любое социальное благо, могущее обладать качествами индивидуально-определенной вещи. В то же самое время индивидуально-определенный предмет может быть потреблен и не как объект субъективного гражданского права, а без всякого права на него. Любое социальное благо обладает характеризующими его физическими и качественными свойствами. Например, информация отличается по свойствам от дискеты, на которой она содержится, картина не есть совокупность холста и красок, электрическая энергия существенно отличается от оборудования, при помощи которого она принимается и потребляется и т. д. Когда социальное благо вовлекается в гражданский оборот, присущие ему свойства учитываются нормами объективного права, что приводит к тому, что этим свойствам приплетается значение юридических характеристик. Например, картина относится в разряд индивидуально-определенных, непотребляемых вещей, таких как электрическая энергия подлежит учету в обороте как вещь, потребляемая, определенная родовыми признаками. Ст. 128 ГК РФ формулирует легальное понятие объектов гражданских прав через перечисление их видов. К объектам гражданских прав относятся вещи, деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе иные имущественные нрава; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные нрава на интеллектуальную собственность; нематериальные блага. Тем самым следует сделать вывод о том, что к объектам конкретного субъективного гражданского права может быть отнесено только то, что признано или допущено системой права в качестве возможного его объекта. Объект гражданского правоотношения - это самостоятельная правовая категория, выполняющая только ей присущие функции в процессе регулирования гражданско-правовых отношений, разделенных на типы вещные, обязательственные; имущественные, неимущественные; абсолютные относительные. Критерием этой классификации выступает уточнением с разновидности социального блага, выступающего общим и единым объектом любого гражданского права. Уточнение происходит через установление правового режима социального блага. Деятельность индивидуума, обусловлена интересом присвоения либо потребления какого-либо социального блага (материального или нематериального), которое в пределах гражданского правоотношения приобретает качества объекта субъективных гражданских прав. Каждое социальное благо, допускается гражданский оборот принадлежностью к какой-либо однотипной группе тех, которые перечислены в ст. 128 ГК РФ. Поэтому любое социальное благо способно к участию в обороте с учетом тех особенностей, которые присущи этой группе. Эти особенности оборота получили название правового режима объектов гражданского права. Правовой режим - это «правовая характеристика вещи, поведения, категорий имущества. Следовательно, правовой режим социального блага - это установленный нормами объективного права порядок приобретения, пользования и распоряжения социальным благом в его качестве объекта субъективного гражданского права. Перечисляя в ст. 128 ГК РФ - норме объективного права, виды объектов гражданских прав, закон тем самым вводит социальные блага в «орбиту объектов гражданских прав», могущих в потенции выступить объектом субъективного гражданского права в конкретном гражданском правоотношении. Общим свойством отношений, позволяющим объединить их в предмете гражданского права, различными учеными называется наличие как оценочного характера, так и равенства, имущественной самостоятельности и независимости участников. При этом самостоятельность субъектов гражданских правоотношений определяется как организационная и проявляется в автономии воли и свободе усмотрения обладателей субъективных гражданских прав. Независимость определяется как имущественная по принадлежности имущества: «Поскольку гражданский оборот имеет имущественный, товарный характер, участвовать в нем могут лишь независимые, самостоятельные товаровладельцы, имеющие собственное имущество». Термин «собственное» употреблен здесь не случайно – авторы стремятся убедить нас в том, что независимость участника гражданского правоотношения возможна лишь при наличии у него собственного имущества. Более того, и законодатель, определяя в статье 48 ГК РФ юридическое лицо в качестве участника правовых отношений, указывает, что только тогда организация может быть признана юридическим лицом субъектом гражданского права, когда обладает имуществом на одном из вещных прав - праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного правления. Вместе с тем, имущество юридического лица далеко не всегда принадлежит ему как «собственное»; коммерческая организация может иметь лишь счет в банке, помещение, используемое на правах аренды и т. п. имущество. При этом под имуществом русское гражданское право понимает совокупность имущественных; т. е. подлежащих денежной оценке, юридических отношений, в которых находится известное лицо». В теории современного гражданского права единое понятие имущества не выработано, что уже порождает определенные проблемы. Так, «традиционна концепция «вещественной» собственности исходит из того, что в основе понятия имущественных отношений лежит право собственности на материальные объекты, вещи, а само понятие имущества приравнивается адекватное к понятию вещи». Вместе с тем в гражданском праве термин «имущество» употребляется для обозначения совокупности вещей; совокупности вещей и имущественных прав на получение вещей или иного имущественного удовлетворения от других лиц; совокупности вещей, имущественных прав и обязанностей которые характеризуют имущественное положение их носителя (актив пассив). Под имуществом в широком экономико-философском смысле понимается некоторое богатство (добро, благо), которое люди ценят, и которое является внешним по отношению к личности, а в правовом значении имущество определяется как «совокупность принадлежащих субъектам гражданского права вещей, имущественных прав и обязанностей». То, что законодатель, перечисляя в статье 128 ГК РФ объекты гражданских прав, называет в числе иного имущества, прочего, нежели вещи, имущественное право, порождает некоторые проблемные вопросы. Например, право - понятие идеальное, и это обусловлено самой природой правоотношений, поскольку «юридические отношения есть вообще идеальные отношения между лицами». Объектом субъективного гражданского права могут быть вещи (и тогда оно возникает как вещное); но могут быть и требования определенного действия: как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги. В случае, когда объектом права является одно из вышеназванных требований, объект права не материализован, но также материален, поскольку при выражении воли происходит материализация социальных связей в действиях и поступках. Требование совершения конкретных действий как заранее заданной деятельности всегда может быть оценено, выражено в деньгах, и, стало быть, право требования носит имущественный характер. Но оценке подлежит не право, а требование кредитора как предмет обязанности должника. Право само по себе ничего не стоит, его нельзя «сосчитать», но можно выразить в деньгах требование кредитора в обязательстве, например, стоимость работ или услуг, подлежащих выполнению должником. В этом случае есть право кредитора (идеальное явление действительности) и есть объект права - требование о выполнении работ оговоренной стоимости. Право и в этом случае существует как воплощение собственного поведения, как притязание на чужое заранее определенное поведение, а требование подлежит выражению через содержание имущественной обязанности должника. В данном случае речь идет об имуществе не как совокупности вещей, а как о совокупности возможностей в отношении каких-либо благ материального характера. Однако отличие от вещных прав, в которых лицо имеет возможность осуществлять заключенные в субъективном праве возможности без посредничества иных лиц в обязательственном правоотношении лицо может удовлетворить свои потребности, превратить требование в реальность только в результат осуществления его контрагентом тех действий, обязанность совершения которых тот возложил на себя путем соглашения. Именно обязывают контрагента и порождает право лица требовать. Понятие оборотоспособности объектов гражданских дано в ст. 129 ГК РФ. Согласно п. 1 статьи 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом. Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте недопустимо, должны быть прямо названы в законе. Так, например, п. 3 ст. 22 ГК РФ запрещает сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, поэтому не могу г участвовать в гражданском обороте как объекты гражданских прав элементы, составляющие содержание этих юридических категорий. Иногда вещи изымаются из оборота в виду неправомерности их хождения. Некоторые вещи ограничены в обороте из-за соображений общественной или государственной безопасности. Данное ограничение вводится по способу приобретения социального блага. Иногда социальное благо может быть приобретено не каждым субъектом, это означает, что ограничение ею оборота вводится по возможности субъектной принадлежности блага. Информация, составляющая коммерческую тайну, не подлежит свободному распространению, а может быть доставлена только строго определенным лицам.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5