Уголовный закон - это нормативно-правовой акт, принятый высшими органами государственной власти, который состоит из взаимосвязанных юридических норм, определяющих основания и принципы уголовной ответственности, деяния, признаваемые преступлениями, порядок назначения наказания за их совершение либо при наличии определенных условий основания освобождения от него.
Юридической основой уголовного закона в России является Конституция РФ, а также общепризнанные принципы международного права. В ст. 1 УК РФ указывается, что "настоящий Кодекс основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права".
Данные положения, особенно в период проведения правовой реформы, приобретают особое значение, так как их признание и реализация определяют содержание и направление законотворческой деятельности по совершенствованию уголовного законодательства РФ, а также обеспечивают взаимовыгодное межгосударственное сотрудничество в борьбе с международной преступностью.
Вместе с тем следует помнить, что уголовный закон, в отличие от объективных, естественных законов природы и общества, создается людьми, законодателем, и поэтому его содержание определяется в первую очередь существующими материальными и духовными условиями жизни общества.
Принятая в 1993 г. Конституция РФ закрепила новую систему политических и экономических отношений в стране, что потребовало приведения уголовного законодательства в соответствие с требованиями нового Основного Закона нашей страны.
С 1 января 1997 г. в Российской Федерации действует новый Уголовный кодекс, который был принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 1996 г., одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 5 июня 1996 г. и подписан Президентом Российской Федерации 13 июня 1996 г
3.2 Структура и техника уголовного закона.
Уголовный закон и уголовно-правовая норма
Действующий УК РФ состоит из двух частей: Общей и Особенной, которые включают в себя 12 разделов, 35 глав и З70 статей.
В Общей части излагаются общие понятия и положения уголовного права, а Особенная часть устанавливает конкретные виды преступлений и наказание за их совершение. Общая и Особенная части тесно взаимосвязаны, поскольку нельзя правильно применить норму Особенной части, не обратившись к Общей, так как именно в ней устанавливаются основания и порядок привлечения виновного лица к уголовной ответственности и наказанию, а также условия освобождения от нее, определяются стадии совершения преступления, формы вины, обстоятельства, исключающие преступность деяния, и др.
В то же время без Особенной части Общая часть Уголовного кодекса не смогла бы реализовать те задачи, которые в ней закреплены, так как признаки конкретного преступления и наказание (санкции) за него определяются в Особенной части.
Общая часть УК РФ состоит из 6 разделов, 15 глав и 104 статей; Особенная - содержит 6 разделов, 19 глав и 266 статей. В Общей части разделы выделяются в зависимости от анализируемого понятия (например, раздел II "Преступление"), а в Особенной - по родовому объекту посягательства (например, личность - раздел VII "Преступления против личности").
Разделы состоят из глав, а главы - из статей. В свою очередь, статьи делятся на части, которые обозначаются арабскими цифрами, а части - на пункты, имеющие буквенное обозначение (например, п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ).
Особенность структуры Общей части УК РФ заключается в том, что в ней не выделяются составные элементы уголовно-правовой нормы, и лишь в некоторых статьях присутствует гипотеза. В Особенной части, напротив, четко обозначена как диспозиция, так и санкция, гипотеза же, как правило, отсутствует.
3.3 Действие уголовного закона во времени и в пространстве
В Общей части УК РФ устанавливаются правила действия уголовного закона во времени и в пространстве.
Действие уголовного закона во времени (ст. 9, 10 УК РФ) заключается в том, что преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время его совершения.
Данные положения запрещают применять новый закон к деянию, которое было совершена до его вступления в силу. В соответствии с Конституцией РФ неопубликованные законы не применяются, то есть юридическую силу закон приобретает только после своего официального опубликования.
Для правильного применения уголовного закона важно уметь определять время совершения преступления.
Уголовный закон устанавливает, что временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного деяния независимо от времени наступления последствий.
В случае совершения длящегося преступления, то есть продолжающегося не-прерывно, в форме процесса (например, хранение огнестрельного оружия), при изменении уголовного закона ответственность наступает по новому (измененному) закону, так как общественно опасное деяние продолжается и после вступления его в законную силу.
Уголовная ответственность за продолжаемое преступление, когда деяние совершается рядом тождественных действий, объединенных единой целью (например, кража деталей для сборки телевизора), наступает по закону, действовавшему в момент пресечения действий виновного либо в момент окончания их самим преступником.
В виде исключения из общего правила уголовный закон предусматривает, что допускается обратная сила уголовного закона, если он устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает положение виновного лица. Обратная сила закона означает, что он распространяется на лиц, совершивших преступные деяния до его вступления в силу.
Такое положение обусловлено действием принципа гуманизма уголовного права. При этом УК РФ специально указывает, что уголовный закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Действие уголовного закона в пространстве основано на двух принципах: территориальности и гражданства. Территориальный принцип действия уголовного закона заключается в том, что лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит ответственности по уголовному законодательству РФ (ст. 11 УК РФ).
Территорией РФ являются находящиеся в пределах ее границ: суша, водная территория, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона. Также территорией РФ считается находящееся в открытом водном или воздушном пространстве гражданское судно РФ; при этом военные суда признаются территорией РФ независимо от своего местонахождения.
Из данного принципа есть исключение, действующее для лиц, обладающих правовым (дипломатическим) иммунитетом. Данные лица не могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия правительства страны, которую они представляют.
Принцип гражданства означает, что граждане РФ, где бы они ни совершили преступление, несут ответственность по УК РФ (ст. 12 УК РФ).
Военнослужащие РФ также несут ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором.
Однако Кодекс устанавливает, что граждане РФ несут уголовную ответственность только в том случае, если совершенное ими деяние признается преступлением в иностранном государстве и они не были за него там осуждены. При этом в случае осуждения указанных лиц назначенное им наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренного уголовным законом иностранного государства, на территории которого было совершено преступление.
В УК РФ впервые сформулирован реальный принцип действия уголовного закона, в соответствии с которым иностранные граждане подлежат ответственности по УК РФ и в том случае, когда совершили преступление вне пределов РФ. Данные последствия наступают, если совершенные ими преступления направлены против интересов РФ, а также в иных случаях, предусмотренных международным договором.
Все вышеуказанные положения распространяются также и на лиц без гражданства (апатридов), если они постоянно проживают на территории РФ.
В УК РФ содержится принципиальное положение о том, что граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть выданы иностранному государству в соответствии с международным договором РФ. При его отсутствии вопрос решается дипломатическим путем.
3.4 Толкование уголовного закона
Толкование уголовного закона - это уяснение действительного содержания закона в целях его применения в точном соответствии с волей законодателя.
Толкование уголовного закона подразделяется на несколько видов в зависимости от субъекта, способа и объема толкования.
В зависимости от субъекта, который разъясняет закон, выделяют:
- официальное;
- судебное;
- научное толкование.
Официальное толкование осуществляется органами, уполномоченными на то официальными нормативными актами. Например, парламент при принятии закона может одновременно издать, акт, разъясняющий его применение.
Данный вид толкования является обязательным для всех, кто применяет толкуемую норму уголовного закона.
Судебное толкование дается судебными органами и обеспечивает правильное и единообразное применение норм права в деятельности судов. В нашей стране судебное толкование представлено в основном в руководящих разъяснениях Пленума ВС РФ.
Научное толкование дается учеными-юристами, практическими работниками, экспертами в комментариях к уголовному закону, в учебных пособиях, в научных работах, лекциях, монографиях. Такое толкование не является обязательным и на него нельзя ссылаться при разрешении спора, однако его роль заключается в том, что оно играет важную роль при совершенствовании уголовного законодательства, помогает правильно его применять.
По способу толкования уголовного закона различают:
- грамматическое;
- систематическое;
- историческое толкование.
При грамматическом толковании устанавливаются структурные элементы статьи: гипотеза, диспозиция, санкция, а также выясняются значение и содержание отдельных понятий и терминов уголовного закона, определяется смысловая взаимосвязь между ними.
Систематическое толкование состоит в уяснении содержания уголовно-правовой нормы (статьи) путем ее сопоставления с нормами других законов и иных нормативных актов (например, чтобы правильно уяснить и применить норму, устанавливающую уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, необходимо обратиться к специальным актам, которые определяют правила дорожного движения).
Историческое толкование имеет своей целью анализ той исторической обстановки, в которой был принят уголовный закон. Данное толкование позволяет понять причины и обстоятельства, которые обусловили принятие нового уголовного закона, его социально-политический смысл.
Толкование уголовного закона по объему может быть:
- буквальное;
- ограничительное;
- расширительное.
В большинстве случаев действительный смысл уголовно-правовой нормы уясняется буквально, то есть точно в соответствии с текстом (буквой) закона.
При буквальном толковании содержание уголовной нормы полностью совпадает с ее текстуальным выражением.
Ограничительное толкование применяется в том случае, если действительное содержание уголовно-правовой нормы является более узким, чем ее текстуальное выражение в законе.
Расширительное толкование придаст уголовному закону более широкое значение, чем это следует из буквального анализа его текста.
Вопросы для самоконтроля
1. Что включает в себя понятие уголовного закона?
2. В чем состоит значение уголовного закона в системе средств правового регулирования общественных отношений?
3. Какова структура российского уголовного закона?
4. Какие виды диспозиций присутствуют в уголовном законе?
5. Что такое санкция уголовно-правовой нормы?
6. Какой уголовный закон имеет обратную силу?
5. Перечислите и охарактеризуйте принципы действия уголовного закона во времени и в пространстве.
6. Что понимается под толкованием уголовного закона и какие критерии избираются для его осуществления?
ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
4.1 Социальная природа преступления
Переход на позиции приоритета общечеловеческих ценностей требует разрушения постулата о противоположности и непримиримости понятий преступления, традиционно даваемых в советской и буржуазной науке уголовного права в связи с их классовой природой и классовым содержанием. В настоящее время российская юридическая наука, в том числе и уголовное право, постепенно освобождается от старых взглядов.
Любое преступление, например убийство, для близких потерпевшего всегда есть зло, независимо от общественно-политического строя той страны, где оно произошло. Поэтому борьба с преступностью, с использованием уголовно-правовых методов, должна не разъединять, а объединять государства с разными политическими и экономическими системами. В этом направлении уже проделана большая и серьезная работа. Так, Российская Федерации является членом Интерпола (всемирной организацией криминальной полиции). Перспективным представляется дальнейшее международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, экономической и экологической преступностью.
Таким образом, в современном мире преступление не носит классового характера, а понятие о преступном отражает представление о необходимости уголовно-правовой защиты всеми признанных общечеловеческих ценностей от преступных посягательств.
Вместе с тем, вышесказанное не означает, что тезис о классовой природе преступления является полностью ошибочным. В истории человечества понятие о преступном действительно возникло в связи с разделением общества на классы с их в то время антагонистическими противоречиями, с образованием таких институтов цивилизации как государство и право. Лучшим подтверждением этому является уголовное право рабовладельческой общественно-экономической формации. В классовом обществе, присущем этому строю, преступлениями объявлялись только такие действия, которые представляли опасность для интересов господствующего класса. Так, например, даже убийство человека в зависимости от классовой принадлежности потерпевшего либо вовсе не рассматривалось как преступление, либо, наоборот, рассматривалось как тягчайшее преступление (убийство раба хозяином считалось правомерным уничтожением своего имущества). Классовая природа преступления сохранялась и в феодальном обществе. Преступлениями тогда объявлялись деяния, представлявшие опасность для феодалов и Церкви. В результате английской и французской буржуазных революций был провозглашен принцип формального равенства перед уголовным законом. Вместе с тем уголовное право капиталистических стран Западной Европы далеко не сразу утратило классовый характер. Этот процесс шел очень медленно.
С образованием в октябре 1917 года первого в мире социалистического государства сразу стала очевидной классовая направленность его уголовного права. И это непосредственно признавалось во всех уголовно-правовых актах - от первых декретов Советской власти до последнего действовавшего на территории нашей страны в советский период уголовного закона - Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1960 г. (далее - УК РСФСР 1960 г.).
Развитие демократии и правовых начал в странах Западной Европы, США, Канады и многих других государств (чему объективно способствовали события 1917 г. в России, появление и существование СССР на карте мира), сокрушительное поражение фашизма, а затем и крах коммунистической системы в бывшем Советском Союзе и странах Восточной Европы и их усилия по реформированию экономики в направлении перехода к рынку устранили классовую направленность уголовного права.
4.2 Понятие и признаки преступления
В части 1 ст. 14 УК РФ преступление определяется как виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное российским уголовным законом под угрозой наказания.
Данное определение является формально-материальным. При этом формальным (или нормативным) признаком является запрещенность деяния уголовным законом, а материальным - его общественная опасность. Следующими признаками преступления являются его виновность и наказуемость.
Таким образом, преступление - это запрещенное УК РФ общественно опасное, виновное и наказуемое деяние.
Различают следующие признаки преступления:
1) Преступление - это всегда деяние, которое может быть совершено как действием, так и бездействием.
Действие - это активная форма совершения преступления; при бездействии виновное лицо не совершает действия, которое оно должно и могло выполнить. Мыслительная деятельность человека ненаказуема, так как она не сопровождается совершением общественно опасного поступка.
2) Преступление всегда противоправно.
Противоправность - это запрещенность деяния уголовным законом, поэтому данный признак именуется еще противозаконностью. Противоправность свидетельствует о том, что лицо, совершившее преступление, нарушило запрет, установленный УК РФ.
Не допускается применение уголовного закона по аналогии, поэтому противоправным будет лишь то деяние, которое прямо предусмотрено в диспозиции уголовно-правовых норм.
3) Преступление является общественно опасным деянием, то есть оно причиняет либо создает реальную возможность причинения существенного вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. Общественная опасность является качественным и объективным признаком преступления, позволяющим отделить преступления от иных правонарушений.
При этом закон специально подчеркивает, что не является преступлением деяние, хотя формально и содержащее признаки какого-либо преступления, однако в силу своей малозначительности не представляющее общественной опасности.
Уголовный закон выделяет качественную и количественную стороны в общественной опасности, так как в нем говорится, что при назначении наказания необходимо учитывать как характер, так и степень общественной опасности совершенного преступления.
Характер общественной опасности (качественная сторона) определяется объектом преступного посягательства, поэтому преступления, посягающие на один объект, принадлежат к одному типу общественной опасности (например, преступления против здоровья населения). Если преступления направлены против разных объектов, то у них разный характер общественной опасности; при этом чем значимее объект посягательства, тем выше характер общественной опасности преступления (например, преступления против жизни человека являются более опасными, чем преступления против собственности). Степень общественной опасности (количественная сторона) преступления определяется в первую очередь тяжестью причиненных последствий, формой вины и способом его совершения. Свое окончательное выражение степень общественной опасности находит в санкции уголовно-правовой нормы, поэтому чем строже санкция, тем выше, с точки зрения законодателя, степень общественной опасности преступления (например, истязание наказывается строже, чем побои, так как совершается более опасным способом).
4) Обязательным признаком преступления является виновность лица.
Вина - это определенное психическое отношение лица к совершенному им деянию. Вина может существовать либо в форме умысла, либо в форме неосторожности.
Этот признак исключает возможность объективного вменения, то есть привлечения лица к уголовной ответственности лишь за сам факт причинения им вреда без установления (доказательства) его вины.
5) Всякое преступление является наказуемым.
Наказуемость - это угроза, возможность применения уголовного наказания за совершение деяния, запрещенного УК РФ.
Некоторые ученые и исследователи выделяют также такой признак преступления, как аморальность, мотивируя это тем, что совершение преступления всегда противоречит нормам общечеловеческой морали и устоявшимся канонам нравственности.
4.3 Криминализация общественно опасных деяний
и их декриминализация
Уголовная противоправность преступного деяния напрямую взаимосвязана с процессами (процедурой) криминализации и декриминализации.
Под криминализацией понимают законодательное признание определенных деяний преступными и наказуемыми, т. е. установление за их совершение уголовной ответственности.
Декриминализация, в свою очередь, это исключение деяний из числа уголовно наказуемых, т. е. отмена за их совершение уголовной ответственности.
Проблемы криминализации и декриминализации связаны с более общими проблемами развития любого государства и общества - генезис общества, изменение основ конституционного строя в государстве, экономические реформы, изменения в социально-политической обстановке влекут за собой изменения в уголовном законе.
Общим основанием криминализации и декриминализации соответствующих деяний является переоценка степени их общественной опасности вследствие воздействия на волю законодателя вышеуказанных факторов.
Причинами криминализации деяний выступает обычно отсутствие закрепления в уголовном законе новых, сравнительно недавно возникших угроз охраняемым им объектам (интересам). Так, например, трагедия Чернобыля обострила проблему раз-вития атомной энергетики и вообще использования и оборота радиоактивных веществ как в научно-исследовательских и промышленных, так и в других целях, в связи с чем была установлена уголовная ответственность за незаконные действия с радиоактивными материалами - их незаконное применение, хранение, использование, передачу, хищение и т. д. С другой стороны, причинами декриминализации деяний в российском уголовном законодательстве, как правило, выступают: а) убеждение в неэффективности борьбы с теми или иными деяниями уголовно-правовыми средствами; б) принципиальное изменение характера общественных отношений, ранее находившихся под охраной уголовного закона; в) изменение представления о степени общественной опасности деяния; г) изменение общепринятой нравственной оценки соответствующего деяния; д) выполнение государством международно-правовых обязательств в области охраны прав человека.
Кроме официальной декриминализации иногда происходит т. н. фактическая декриминализация - без изменения самого уголовного закона. Она заключается в изменении правосознания судебных и следственных органов вследствие чего толкование составов некоторых преступлений происходит в сторону сужения объема запрещаемого этой нормой поведения (например, ст. 228 УК РФ - изготовление и сбыт порнографии).
4.4 Классификация преступлений
Как уже отмечалось, все преступления являются общественно опасными деяниями и именно по этой причине законодатель запрещает их совершение под страхом уголовного наказания. Однако характер и степень общественной опасности одних преступлений может существенно отличаться от других (так, например, очевидно, что убийство опаснее кражи, а она, в свою очередь, опаснее оскорбления). Исходя из этого обстоятельства соответственно различаются и уголовно-правовые последствия совершения того или иного преступления и, прежде всего, размеры наказания.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. впервые на законодательном уровне разделил преступления по характеру и степени их общественной опасности на четыре категории (ч. 1 ст. 15 УК РФ). При этом формальным разграничением категорий преступлений является срок наказания, а для особо тяжких - также и форма вины.
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальный срок наказания не превышает двух лет лишения свободы.
К преступлениям средней тяжести относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает два года лишения свободы.
Тяжкими являются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы.
Особо тяжкими являются только умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
Данная категоризация преступлений учитывается при определении оснований уголовной ответственности и наказания при:
- опасном и особо опасном рецидиве (ст. 18 УК РФ);
- приготовлении к преступлению (ст. 30 УК РФ);
- преступном сообществе (ст. 35 УК РФ);
- назначении осужденным вида исправительного учреждения, где они будут отбывать наказание в виде лишения свободы (ст. 58 УК РФ);
- назначении смертной казни (ст. 59 УК РФ);
- определении смягчающих наказание обстоятельств (ст. 61 УК РФ);
- назначении наказания при совокупности преступлений и по совокупности приговоров (ст. ст. 69 и 70 УК РФ);
- освобождении от уголовной ответственности (ст. ст. 75-78 УК РФ);
- условно-досрочном освобождении (ст. 79 УК РФ);
- замене не отбытой части наказания более мягким (ст. 80 УК РФ);
- отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК РФ);
- освобождении от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ);
- погашении и снятии судимости (ст. 86 УК РФ);
- установлении особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (например, ст. 90 УК РФ).
Кроме указанной категоризации преступлений, проведенной в Общей части УК РФ, в его Особенной части дается также иная классификация преступлений - по их родовому (специальному) объекту. Исходя из нее строится вся система Особенной части УК РФ, которая делится на разделы и главы:
- преступления против личности (сюда входят преступления против жизни и здоровья, преступления против свободы, чести и достоинства личности и т. д.);
- преступления в сфере экономики;
- преступления против общественной безопасности и общественного порядка и т. д.
Вопросы для самоконтроля
1. Какова социальная природа преступления по российскому уголовному праву?
2. Что включает в себя понятие преступления согласно уголовному закону?
3. Перечислите и охарактеризуйте признаки преступления.
4. Дайте определение криминализации и декриминализации общественно опасных деяний.
5. Каковы причины криминализации и декриминализации общественно опасных деяний законодателем?
6. По какому основанию все преступления разделены в УК РФ на категории? Какие существуют категории преступлений?
ТЕМА 5. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
5.1 Понятие и значение состава преступления
Состав преступления - это совокупность установленных уголовным законом признаков, характеризующих совершенное деяние как преступление. Признаки составов преступлений содержатся как а Общей, так и в Особенной части УК РФ.
Состав преступления является единственным основанием уголовной ответственности. Состав преступления и собственно преступление тесно взаимосвязаны, но не являются тождественными понятиями.
Преступление - это явление объективной реальности, а состав преступления - юридическое понятие о нем, поэтому преступление является фактическим основанием уголовной ответственности, а состав преступления - юридическим, поскольку устанавливается уголовным законом.
Значение состава преступления заключается также в том, что он является условием правильной квалификации преступления.
5.2 Виды составов преступлений
Классификация составов преступлений на виды осуществляется по трем основаниям:
- по степени общественной опасности;
- по конструкции состава;
- по структуре состава.
По степени общественной опасности преступления выделяют 4 вида составов преступления:
- основной состав;
- состав со смягчающими обстоятельствами;
- состав с отягчающими обстоятельствами;
- состав с особо отягчающими обстоятельствами.
Пример основного состава преступления - убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ);
Пример состава с отягчающими обстоятельствами - убийство, совершенное с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105); состава со смягчающими обстоятельствами - убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
По конструкции состава преступления выделяют 3 вида составов:
- материальные;
- формальные;
- составы опасности.
Материальные составы преступлений имеют в качестве своих обязательных признаков не только деяние, но и общественно опасные последствия, а также причинную связь между ними. Примером материальных составов являются преступления, вызвавшие причинение вреда разной степени тяжести. В качестве общественно опасных последствий в данном случае выступает причиненный здоровью вред, а слово "вызвавшее" означает наличие причинной связи между деянием и последствиями его совершения.
Формальный состав преступления имеет только один обязательный признак - деяние, поэтому преступления с таким составом считаются оконченными с момента совершения самого преступного деяния, наступления последствий не требуется. Примерами такого состава являются бандитизм, склонение к потреблению наркотических средств и др.
Особенность составов опасности преступлений заключается в том, что законодатель включил в качестве обязательного признака данного состава не только деяние, но и реальную угрозу наступления общественно опасные последствий; при этом наступление самих последствий не является признаком этого состава, В связи с этим преступление с составом опасности считается оконченным с момента совершения деяния, создающего реальную угрозу наступления преступных последствий. Примерам преступления с составом опасности является нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
По структуре составов преступлений выделяют 3 вида составов:
- простой;
- сложный;
- альтернативный.
В простом составе преступления все признаки преступления указываются законом только одномерно, то есть в единичном числе. Например, состав кражи является простым, так как имеет только один объект - собственность, объективная сторона представлена только одним действием, субъективная сторона включает лишь одну форму вины - умысел.
В сложном составе преступления хотя бы один из признаков описывается многомерно. Например, терроризм посягает одновременно на несколько объектов: общественную безопасность, жизнь и здоровье человека.
Альтернативный состав преступления характеризуется тем, что закон признает преступлением совершение хотя бы одного (любого) из действий, перечисленных и диспозиции уголовно-правовой нормы. Примером такого состава является диспозиция статьи, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление либо сбыт наркотических или психотропных веществ.
5.3 Состав преступления и квалификация преступления
В УК РФ приведен исчерпывающий перечень составов преступлений, поэтому если совершенное деяние не подпадает под признаки ни одного состава преступления, указанного в законе, уголовная ответственность исключается.
Признаки и элементы состава преступления:
Признаки преступления - это указанные в уголовном законе конкретные свойства преступления, которые позволяют отграничить один состав преступления от другого.
Элементы состава преступления включают группу признаков и соответствуют различным сторонам преступления: его объекту, объективной стороне, субъекту и субъективной стороне. Поэтому выделяют:
- объект преступления;
- объективную сторону преступления;
- субъект преступления;
- субъективную сторону преступления.
Признаки преступления также делятся на четыре группы:
- признаки, характеризующие объект преступления;
- признаки, характеризующие объективную сторону преступления;
- признаки, характеризующие субъект преступления;
- признаки, характеризующие субъективную сторону преступления.
Все составы преступлений совпадают по элементам, но имеют разные при-знаки.
Объект преступления - это охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает общественно опасное деяние. Статья 2 УК РФ перечисляет такие объекты, в качестве которых могут выступать:
- права и свободы человека и гражданина;
- собственность;
- общественный порядок и безопасность;
- окружающая среда;
- конституционный строй РФ.
От объекта преступления необходимо отличать предмет преступления, в качестве которого представлены не общественные отношения, а конкретные вещи объективной реальности, в связи с которыми совершается преступление.
Объективная сторона преступления - это внешняя сторона преступления.
К признакам объективной стороны преступления относятся преступное деяние, общественно опасные последствия, причинная связь, способ совершения преступления, место, время, орудия и средства совершения преступления.
Субъект преступления - это физическое лицо, совершившее преступление и способное в соответствии с уголовным законом понести за него уголовную ответственность.
Признаками субъекта преступления являются физическая природа лица, его вменяемость и достижение им определенного возраста. В некоторых случаях для наступления уголовной ответственности необходимо наличие дополнительных признаков у лица: гражданство, занятие определенной должности и др. В таком случае говорят о специальном субъекте.
Субъективная сторона преступления характеризует психическую деятельность лица, которая непосредственно связана с совершаемым им преступным деянием.
Признаками данного элемента состава преступления являются вина, которая может существовать в форме умысла или неосторожности, а также мотив, цель и эмоции преступления.
Обязательные признаки преступления присущи всем без исключения составам преступления. Не установление всех обязательных признаков в конкретном деянии исключает возможность привлечения лица к уголовной ответственности ввиду отсутствия состава преступления.
У каждого элемента состава преступления существуют свои обязательные признаки:
- для объекта - это наличие охраняемых уголовным законом общественных отношений;
- для объективной стороны - общественно опасное деяние;
- для субъекта - физическое лицо, вменяемость и определенный возраст;
- для субъективной стороны - вина.
У элементов состава преступления могут быть и факультативные признаки.
Факультативные признаки - это признаки, которые свойственны не всем, а только некоторым составам преступления. Они дополнительно характеризуют элементы состава преступления. Ими являются:
- для объекта - дополнительный объект и предмет преступления;
- для объективной стороны - общественно опасные последствия, причинная связь, а также место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления;
- для субъекта - специальный субъект;
- для субъективной стороны - мотив, цель и эмоции.
Значение факультативных признаков заключается в том, что они могут становиться обязательными, если законодатель вводит их в состав конкретного преступления в качество необходимого условия наступления уголовной ответственности.
Кроме того, такие признаки могут выступать в качестве обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность.
В случае совершения преступления правоохранительные органы обязаны изобличить виновного и надлежащим образом квалифицировать его действия по соответствующей статье УК РФ.
Квалификация представляет собой формализованное описание содеянного уполномоченными на то органами (легальная квалификация) либо теоретиками права (доктринальная квалификация). Такое деление приобретает все большее значение в силу происходящей переоценки значения прецедента в уголовном праве. Легальная и доктринальная квалификации могут не совпадать друг с другом, но правовые последствия влечет только первая.
Процесс квалификации (а это именно процесс, протяженный во времени и имеющий свои стадии) является процессам идентификации совершенного конкретным лицом конкретного деяния с общей моделью, описанной в диспозиции соответствующей нормы УК РФ. В ходе такого последовательного логического процесса выявляется суть уголовно-правовой нормы, исследуется содеянное и происходит совмещение двух образов в целях установления полнейшего сходства. Аналогия недопустима.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


