НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Наследование – это переход имущества, имущественных и неимущественных прав и обязанностей от умершего лица к одному или нескольким наследникам.

Вопросы наследственного права РФ регулируются многими нормативными актами: Конституцией РФ, Основами гражданского законодательства, гражданским кодексом, различными инструкциями и постановлениями.

Согласно этим документам, есть общие правила наследования. Оно может осуществляться по закону, либо по завещанию. По закону оно осуществляется тогда, когда не изменено завещанием. Принять наследство необходимо в течение 6 месяцев с момента его открытия.

Наследственное право предусматривает наследников первой, второй, третьей и последующих очередей, а также обязательных наследников.

Наследники первой очереди:

- дети наследодателя;

- супруг(а) наследодателя;

- родители наследодателя.

Наследники второй очереди:

- братья и сестры наследодателя;

- дедушка и бабушка наследодателя.

Наследники третьей очереди:

- дяди и тети наследодателя.

Наследники каждой последующей очереди могут вступить в права наследства, если наследников предыдущей очереди нет, либо они отказались от наследства, были отстранены от него решением суда или не приняли наследство в течение 6 месяцев с момента его открытия.

Обязательные наследники – это несовершеннолетние дети наследодателя, его нетрудоспособные родители, супруг и иждивенцы. Они независимо от завещания получают долю в наследстве, не меньшую 2/3 от той, что получили бы по закону. Также обязательную долю наследства получают и дети наследодателя, зачатые при его жизни и рожденные после смерти.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

По завещанию наследодатель может передать свое имущество любым лицам, как являющимся наследникам по закону, так и не являющимся, а также может лишить наследства наследников по закону. Завещание должно быть заверено нотариусом.

Наследственное право РФ постепенно расширяет свободу завещания, тогда как в наследственном праве зарубежных стран просматривается обратная тенденция: защита прав семьи наследодателя.

Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Почему? Причин, думаю, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина - чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.

Наследование по завещанию

В соответствии с ч. 1 ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая и предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам или государству. Заметим, что в силу этой же статьи Гражданского кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону.

Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия «завещание». В нашей цивилистической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.

Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание – односторонняя сделка, носящая строго личный характер. При этом важно отметить, что завещание является, по выражению , единоличной сделкой, т. е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление или более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата Министерства юстиции РФ «государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц». Надо отметить, что завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Исходя из выше сказанного, можно сказать, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было «встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.

Коллизии связанные с наследством

Надо отметить то, что до этого речь шла о праве на наследство, а сейчас она пойдет о трудностях в способах реализации этого права.

Особенности в том, что до открытия наследства все наследство принадлежало одному лицу – наследодателю, а после его смерти, если есть несколько наследников, - то, соответственно, появляется и несколько собственников этого имущества.

Возникающее в результате наследственного правопреемства право совместной собственности наследников можно прекратить путем раздела наследственного имущества. До этого момента наследники, являясь собственниками унаследованных вещей, остаются сокредиторами должников наследодателя, содолжниками его кредиторов. Разумеется, кроме случаев, когда наследственное имущество разделено самим завещателем в тексте завещания.

В соответствии со ст. 559 ГК РСФСР наследственное имущество делится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с причитающимися им долями. При не достижении соглашения раздел производится в судебном порядке.

Из содержания статьи 559 ГК РСФСР следует сделать вывод о том, что возможны три вида (способа) раздела наследственного имущества: 1) самими наследниками без постороннего вмешательства; 2) нотариальный; 3) судебный.

В то же самое время возникают очень много коллизий, связанных с некоторыми неточностями, неопределенностями, дополнениями и противоречиями в нашем Российском законодательстве и Международном праве.

Введение в действие в 2002 году третьей части Гражданского кодекса РФ ознаменовало начало современной вехи развития наследственного права России.

Международное правовое регулирование

Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине ХХ века все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце прошлого и начале нынешнего века. Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о наследовании.

Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительными различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственного права. Это проявляется в том, что в разных странах неодинаково определяется круг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества и т. д.

Коллизионные вопросы наследования регулируются обычно внутренним законодательством государств. Многосторонние соглашения в этой области есть лишь по отдельным вопросам. Таким соглашением является Конвенция о коллизии законов в отношении форм завещания от 5 октября 1961 года. На дипломатической конвенции в Вашингтоне 26 октября 1973 года была принята многосторонняя Конвенция о форме международного завещания. Вопросы наследования регулируются также в двухсторонних договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и в многосторонней Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января 1993 года.

Кто наследует по праву представления и что это за право?

По праву представления наследуют: 1) внуки наследодателя и их потомки (п.2 ст.1142 ГК РФ); 2) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, то есть племянники и племянницы наследодателя (п.2 ст.1143 ГК РФ); 3) двоюродные братья и сестры наследодателя (п.2 ст.1144 ГК РФ). В соответствии со ст.1146 ГК РФ указанные лица призываются к наследованию, если они являются потомками наследника, который умер раньше своего наследодателя. Таким образом указанные лица наследуют по праву представления.

Что такое наследственная трансмиссия?

В порядке наследственной трансмиссии к наследованию призываются лица, располагающие правом на наследство после наследника, призванного к наследованию по завещанию или по закону, но умершего после открытия наследства (ст. 1156 ГК РФ). В состав наследства такого лица помимо основного имущества включается доля наследства, которую он принял, но на которое не успел получить свидетельство.

Какая разница между нетрудоспособным иждивенцем и лицом состоящим на иждивении?

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя призываются к наследованию на основании ст. 1148 ГК РФ. В п.2 Постановления Пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 года №6 "О судебной практике по делам о наследовании" указано, что "к нетрудоспособным следует относить: женщин, достигших 55, и мужчин 60 лет, инвалидов I, II и III групп независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности, а также лиц не достигших 16 лет, а учащихся - 18 лет". Стоит отметить, что выход на пенсию до указанного возраста не дает право считаться нетрудоспособным, и, следовательно, находящимся на иждивении. В российском законодательстве до сих пор нет определения, в котором были бы признаки, по которым гражданина можно признать нетрудоспособным. Судебная практика складывается в пользу определения данного в указанном Постановлении.

Кроме того, лицо считается состоящим на иждивении, если:

1) предоставляемые наследодателем денежные и иные средства были единственным или основным источником для существования данного лица;

2) предоставление этих средств не было обусловлено исполнением каких-либо обязательств в пользу наследодателя;

В соответствии со ст.1148 ГК РФ призвание нетрудоспособных иждивенцев к наследованию возможно:

-если наследник находился на иждивении не менее года и является наследником по закону согласно статьям 1143-1145 ГК РФ (в этом случае место проживания наследника значения не имеет);

-если наследник находился на иждивении не менее года и проживал совместно с наследодателем (в этом случае степень родства не принципиальна).

Вопросы и ответы на них юристов

Как наследуется земельный участок?

Земельный участок признается недвижимостью при наличии определенных условий. Земельный участок должен быть индивидуализирован (размер, границы и метоположение). Территориальные границы устанавливаются органами по земельным ресурсам и землеустройству. Земельные участки обладают определенным режимом (земли сельскохозяйственнного назначения, земли поселений и т. д.). Федеральный закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" приводит виды земельных участков:

Садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений);

Огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории);

Дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).

До вступления ЗК в силу земельные участки могли предоставляться гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования. Теперь на таком вещном праве земельные участки гражданам не предоставляются, но право постоянного (бессрочного) пользования находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками, возникшее у граждан до введения в действие ЗК, сохраняется. В соответствии с правилами ст. 20 ЗК граждане, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками.

В то же время гражданам, обладающим земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, предоставлено право бесплатно приобрести их в собственность. Однако воспользоваться этим правом гражданин может лишь однократно. Взимание дополнительных денежных сумм, помимо сборов, установленных федеральными законами, не допускается (п. 5 ст. 20 ЗК).

Если гражданин не оформил право собственности на указанный земельный участок, после его смерти участок, на котором нет зданий, строений, сооружений, принадлежащих умершему на праве собственности, к наследникам не переходит. Вместе с тем, если на земельном участке имелись соответствующие объекты недвижимости, то согласно ст. 35 ЗК наследники приобретают право на использование части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и их прежний собственник (т. е. также на праве постоянного (бессрочного) пользования).

На практике возникает вопрос, как поступить с земельным участком, если перед смертью гражданин начал процедуру оформления участка в собственность, но не успел закончить ее. Представляется справедливым признать за наследниками право закончить процесс бесплатного приобретения в собственность земельного участка наследодателя. Такая позиция была занята ВС РФ в вопросе приватизации жилого помещения (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 24.08.93 N 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда Российской Федерации") и, видимо, может быть по аналогии применена и к данным отношениям.

Какие сроки для принятия наследства?

Действия по фактическому принятию наследства, также подача заявления о принятии наследства нотариусу должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства (п.1 ст.1154 ГК РФ). Лица для которых право наследования возникает вследствии непринятия наследства другим наследником (например, наследники второй и последующих очередей), могут принять наследство в течении трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока. При этом именно в этот срок должно быть подано заявление о принятии наследства.

Если пропущен срок - что делать?

Если наследник, зная о смерти наследодателя, не обратился в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства и не принял наследство фактически, то он считается не принявшим наследство. Если наследник пропустил срок на принятие наследства по уважительным причинам (не знал и не должен был знать о смерти родственника, состояние здоровья, юридическая безграмотность и т. п.) суд может восстановить срок и признать наследника принявшим наследство. Восстановление прав наследника возможно только при условии, что наследник пропустивший срок для принятия наследства обратился в суд в течении шести месяцев после того как причины пропуска отпали (п.1. ст.1155 ГК РФ). Этот срок является сроком исковой давности. В случае восстановления срока, ранее выданные свидетельства о праве на наследство аннулируются.