Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Зав. кафедрой _______________________

«____» _________ 200_г.

ЛЕКЦИИ

Понятие интеллектуальной собственности.

Характеристика основных институтов права

интеллектуальной собственности.

Под интеллектуальной собственностью понимается совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные, приравненные к ним объекты. Например, средства индивидуализации участников гражданского оборота.

К исключительным правам относятся:

1. право авторства.

2. право на авторское имя

3. право на защиту произведения.

4. право на обнародование и опубликование произведения.

5. право на воспроизведение и распространение.

6. право на вознаграждение.

7. право на публичный показ и публичное исполнение.

8. право на перевод.

9. право на импорт.

С 1 по 4 – личные, неимущественные права. А с 5 по 9 – имущественные.

К интеллектуальной собственности относятся:

1. литературные, художественные и научные произведения.

2. исполнительская деятельность артистов, звукозапись, радио - и телевизионные передачи.

3. научные открытия.

4. промышленные образцы.

5. товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименование и коммерческие обозначения.

6. изобретения во всех отраслях человеческой деятельности и другие объекты интеллектуальной собственности.

Особенности отношений в сфере интеллектуальной деятельности позволяют рассматривать право интеллектуальной собственности как особую под отрасль гражданского права.

Учитывая общность ряда объектов интеллектуальной собственности и сложившуюся систему правового регулирования, данную под отрасль можно разделить на 4 самостоятельных института:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.  институт авторских прав и смежных прав.

2.  патентное право.

3.  институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).

4.  институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности (служебная и коммерческая тайна).

Общим, объединяющим все типы интеллектуальной собственности является то, что они являются результатом творческой деятельности.

Понятие авторского права.

Термин «авторское право» понимается в двух значениях:

1.  в объективном смысле авторское право – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки, искусства;

2.  в субъективном смысле под авторским правом понимается совокупность субъективных прав, возникающих у автора в связи с созданием конкретного произведения литературы, науки и искусства.

Выделяют следующие принципы авторского права как совокупности правовых норм:

1.  свобода творчества;

2.  сочетание личных интересов автора с интересами общества;

3.  неотчуждаемость личных неимущественных прав автора;

4.  свобода авторского договора.

Основной задачей авторского права является, с одной стороны, обеспечение интересов авторов и их правопреемников, а с другой стороны, интересов общества в целом путем предоставления ему доступа к сокровищам мировой культуры.

Как совокупность правовых норм авторское право является составной частью гражданского права.

В соответствии с нормами действующего законодательства использование охраняемых авторским правом произведений, как на территории России, так и в других странах, может осуществляться только с согласия автора или его правопреемников.

Такое согласие фиксируется в договоре, который заключается между автором (правопреемником), с одной стороны, и организацией, предполагающей использовать созданное им произведение, с другой стороны.

Источники авторского права.

Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим авторско-правовые отношения в РФ, является ФЗ «Об авторском праве и смежных правах», а также:

ФЗ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», ФЗ «Об архитектурной деятельности» и др.

Всемирная конвенция об авторском праве, 1971 г., Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, 1971 г. и др.

К числу источников авторского права можно отнести и соглашения (как двусторонние, так и многосторонние) по международно-правовой охране авторских прав.

В отношении авторского права действует территориальный принцип охраны, который заключается в том, что авторское право на произведение, возникшее на территории одного государства, будет признаваться на территории другого государства при наличии международных соглашений.

Первым крупным международно-правовым соглашением, в котором участвовала наша страна, явилась Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве, к которой СССР (правопреемником которого является Россия) присоединился в 1973 г.

В соответствии с данной Конвенцией произведения граждан государств – участников Конвенции, как и произведения, впервые опубликованные на территории такого государства, охраняются в любом другом государстве – участнике Конвенции так же, как и произведения его граждан.

Конвенция не имеет обратной силы, т. е. предоставляет охрану тем произведениям иностранных авторов, которые были опубликованы после вступления в силу Конвенции для присоединившейся страны. Произведения, опубликованные до указанной даты, охране не подлежат.

Двусторонние соглашения, являясь результатом согласования воли двух государств, имеют возможность более полно урегулировать взаимоотношения, учесть особенности национальных законодательств. В настоящее время Россия имеет двусторонние соглашения о взаимной охране авторских прав с такими странами, как Австрия, Болгария, Польша, Венгрия, Швеция и др.

В случае противоречия между нормами международных соглашений и нормами внутреннего законодательства преимущество имеют нормы международных соглашений.

В соответствии с законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 000 (изменения и дополнения от 01.01.2001 г. № 72 – ФЗ) авторское право рассматривается на произведения науки, литературы, искусства, фонограммы, постановки, исполнительской деятельности артистов, передача организации эфирного или кабельного вещания.

То, законом регулируются 2 группы относительно самостоятельных отношений:

1.  Отношения, возникающие в связи с изданием и использованием произведений науки, литературы, искусства (авторское право).

2.  Отношения, связанные с созданием и использованием фонограммы, исполнений постоновок, передач организации эфирного и кабельного вещания (смежное право).

Блок-схема: узел: CОбладатель исключительных прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, в который входит имя обладателя и дата опубликации.

Закон защищает как обнародованные, так и не обнародованные произведения, существующие в какой – либо объектной форме.

Следовательно, объект авторского права должен обладать следующими признаками:

1)  творческий характер, т. е. новизна, оригинальность.

2)  Объективная форма выражения.

Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом 2 – х или более лиц, принадлежит соавторам совместно, не зависимо от того, образует ли произведение единое целое или состоит из достаточно самостоятельных частей.

Такое совместное создание произведения называется соавторством.

Автору сборника или других составных произведений принадлежит авторское право на осуществленные или подбор или расположение материалов – составительство.

Автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные не имущественные права:

1)  право признаваться автором произведения (право авторства).

2)  право использовать или разрешать использование под подлинным именем автора, псевдонимом или без обозначения имени (право на имя).

3)  право обнародовать или разрешать обнародование произведения.

4)  право на защиту произведения (его названия) от всякого искажения или иного посягательства (право на защиту репутации автора).

Личные не имущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

К имущественным правам автора можно отнести:

1)  право на воспроизведение.

2)  право на распространение.

3)  право на импорт.

4)  право на публичный показ и публичное исполнение.

5)  право на передачу в эфир.

6)  право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю.

7)  право на перевод.

8)  право на переработку.

Помимо перечисленных имущественных прав необходимо выделить ещё 2, относящихся к произведениям изобразительного искусства:

9)  право доступа, согласно которому автор данного произведения вправе требовать от собственника возможности на его воспроизведение (при этом автор не имеет права требовать доставки произведения)

10)  право следования. Распространяется автора произведения изобразительного искусства в каждом случае перепродажи произведения по цене, превышающей предыдущую на 20 %, автор приобретает право на получение от продавца вознаграждение в размере 5 % от перепродаваемой цены.

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти (при соавторстве после смерти последнего автора).

Авторское право на произведение, впервые выпущенное после смерти автора, действует в течение 70 лет после его выпуска.

Право авторства, право на имя, право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

По истечении срока действия авторского права на произведение, оно переходит в разряд общественного достояния.

Так же к общественному достоянию относятся произведения, которым на территории РФ никогда не предоставлялась охрана.

Переход произведения в общественное достояние означает, что оно может использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения, но при соблюдении права на имя и защиту.

Исключения лишь составляют специальные отчисления за использование произведений, перешедших в общественное достояние, устанавливаемые правительством РФ.

Авторский договор

Использование произведения другими лицами осуществляется на основе авторского договора, исключением случаев указанных в законе.

Авторский договор – соглашение между автором и пользователем, по которому автор обязан создать в соответствии с договором и передать заказанное произведение, либо передать готовое произведение для использования, а пользователь в свою очередь должен использовать произведение в предусмотренном договором объеме и способами, а также в течение определённого срока уплатить автору вознаграждение.

Авторский договор носит гражданско-правовой характер, что в практическом смысле означает, что на данный вид отношений распространяется положения гражданского права.

Авторский договор должен предусматривать:

1.  способы использования произведения (т. е. содержать конкретные права, которые передаются).

2.  срок и территории, на которые перелаётся право (по умолчанию – если срок действия договора не указан, то договор, может быть, расторгнут по истечении 5 лет, при этом пользователь должен быть уведомлён за 6 месяцев до расторжения. Если не указана территория, на которую распространяется право, то она ограничивается территорией РФ).

Авторский договор должен быть заключён в письменной форме. Исключения составляют договоры, об использовании произведений в периодической печати.

Закон содержит положения относительно авторского договора заказа, по которому автор обязуется создать произведение и передать его заказчику, а заказчик при этом должен выплатить аванс в счёт авторского вознаграждения.

Авторский договор.

в зависимости от вида произведения

 

музыкальные произведения изобразительного искусства

литературные архитектурные

в зависимости от предмета договора

 

договор заказа договор на готовое произведение

в зависимости от того, становиться ли приобретатель

авторских прав единственным обладателем

договор о передаче исключительных прав

договор о передаче неисключительных прав

в зависимости от способа использования произведения

издательский договор художественного заказа постановочный

сценарный договор об использовании в промышленности

Основаниями для прекращения авторского договора являются:

1.  истечение срока действия.

2.  досрочный отказ пользователя от использования произведения.

3.  по соглашению сторон.

4.  в связи невозможностью исполнения, за которое должник не отвечает.

5.  смерть автора или ликвидация юридического лица являющегося стороной договора.

6.  при существенном нарушении.

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от их незаконного воспроизводства (Женева, 29 октября 1971 г.).

Закон РФ от 01.01.01 г. № 000 – 1 «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных».

Авторское право по закону принадлежит автору, физическому лицу, творческим трудом которого создано произведение. Создатель произведения считается субъектом (носителем) авторских прав автоматически, без необходимости получения какого – либо разрешения и без регистрации произведения.

Совместный творческий труд 2-х или более лиц – соавторство. Не зависит от того, является ли произведение неразрывным целым или состоит из достаточно самостоятельных частей.

Субъекты

-  авторы

-  соавторы

-  авторы составных произведений

-  авторы переводов, аранжировок

-  авторы аудиовизуальных произведений

Работодатель (имущественные права), юридические лица – издатели.

Наследники (передача имущественных прав по договору – правопреемство).

Субъектами авторского права являются лица, которым принадлежит авторское право в отношении произведения. Возникновение авторского права у физического лица не зависит от возраста, состояния здоровья, места создания и т. д.

Обладателями авторского права согласно законодательству РФ могут быть иностранные граждане и РФ, иные правопреемники.

1.  Авторы произведения.

2.  Юридические лица (издатели энциклопедий, периодичных сборников научных трудов, газет, журналов)

3.  Правопреемники (наследники, государство, юридические лица)

Субъекты авторского права (широкое понимание) – это лица, участвующие в авторских правоотношениях (лица, которым принадлежат авторские права; организации по защите авторских прав и др. субъекты). Действующим законодательством предусмотрено создание организации, управляющих имущественными правами владельцев авторских и смежных прав для обеспечения практической реализации этих прав: Российское авторское общество (РАО), Российское общество правообладателей в аудиовизуальной сфере (РОПАС), Российское общество по мультимедиа и цифровым сетям (РОМС).

Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов

Нередко творческие произведения создаются гражданами, не достигшими совершеннолетия либо признанными в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными.

Например, Надя Рушева за свои 17 лет создала около 11 тыс. рисунков. При жизни Нади состоялось 15 выставок ее работ, в том числе за рубежом. Первый поэтический сборник Ники Турбиной вышел в свет, когда юной поэтессе было всего 8 лет. В России и за рубежом широко известны имена других юных дарований.

Возможность несовершеннолетних и недееспособных граждан иметь права авторов нс вызывает каких-либо сомнений ни в юридической науке, ни на практике. Сама эта возможность входит в содержание гражданской правоспособности, а последняя не зависит ни от возраста, ни от состоянии здоровья человека. Для превращения этой абстрактной возможности в конкретное субъективное авторское право необходим юридический факт. Роль такого факта выполняет создание произведения науки, литературы и искусства, т. е. действие фактического характера, а не сделка. Но поскольку фактические действия могут совершаться и недееспособными лицами, конкретные субъективные авторские права возникают независимо от возраста и состояния дееспособности. Поэтому носителями авторских прав в отношении созданных ими произведений являются сами несовершеннолетние и недееспособные лица.

По-иному обстоит дело с осуществлением прав несовершеннолетних и недееспособных. За малолетних, т. е. за лиц, не достигших 14 лет, а также полностью недееспособных граждан авторские права осуществляют их родители или опекуны как их законные представители (ст. 28 ГК). В частности, именно родители (опекуны) заключают от имени малолетних авторов договоры, выступают в защиту их прав в случае правонарушения и т. д. Это, однако, не означает, что родители принимают на себя какие-либо обязанности по этим договорам и несут ответственность за их исполнение. Стороной по договору является сам малолетний, а родители (опекуны) лишь выступают от его имени.

Граждане, которые вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическим средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение и признаны в связи с этим ограниченно дееспособными, могут осуществлять свои авторские права лишь с согласия назначенных им попечителей (ст. 30 ГК). Эго означает, что автор, дееспособность которого ограничена по суду, сам осуществляет свои авторские права, но под контролем попечителя, задачей которого является ограждение подопечного от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также от его собственных вредоносных действий. Попечитель не устраняет действий самого подопечного, а действует вместе с ним и в его интересах.

Несовершеннолетние, т. е. лица в возрасте от 14 до 18 лет, осуществляют свои авторские права совершенно самостоятельно (ст. 26 ГК). Это исключение из общего правила, согласно которому граждане могут самостоятельно осуществлять свои гражданские права лишь с 18 лет, если только законом не указано иное. Наличие такого отступления вполне оправданно, так как в данном возрасте можно предполагать достаточную зрелость несовершеннолетних для разумного распоряжения достигнутыми ими творческими результатами.

Авторские права юридических лиц

Наряду с физическими лицами обладателями авторских прав на произведения науки, литературы и искусства по российскому законодательству выступают юридические лица. Если последние являются правопреемниками создателей произведений, их возможность быть носителями авторских прав не вызывает никаких сомнений. Так, юридическое лицо может приобрести отдельные авторские правомочия по договору с автором, в силу того, что произведение создано автором в порядке выполнения служебного задания, авторское право может перейти к юридическому лицу по завещанию автора и т. д. Во всех этих случаях юридическое лицо становится обладателем производного авторского права, которое первоначально возникло на стороне автора, но перешло к юридическому лицу по указанным в законе основаниям.

Вопрос о том, может ли юридическое лицо быть обладателем первоначального авторского права, т. с. приобретать права на произведение посредством своих собственных действий, долгие годы оставался в советской науке авторского права спорным. Многие ученые, основываясь на тех положениях советского авторского законодательства, в соответствии с которыми авторские права на научные сборники, словари, энциклопедические издания, журналы, кинофильмы и т. п. возникали у выпустивших их в свет организаций, полагали, что авторское право юридических лиц возникает в результате их творческой деятельности, необходимой для объединения самостоятельных произведений отдельных авторов в единое целое произведение. Иными словами, они считали, что юридические лица являлись полноценными обладателями первоначального авторского права, что и находило прямое отражение в авторском законодательстве.

По мнению других ученых, юридическое лицо по самой своей природе не может стать субъектом первоначального авторского права. Они исходили из того, что творить, создавать новое могут лишь живые люди. Поэтому как бы ни повлияло юридическое лицо на создание произведения, само создание произведения является делом отдельных физических лиц. Выявить же какую-либо особую творческую деятельность юридического лица, не охватываемую творчеством конкретных физических лиц, невозможно. Правомерно лишь говорить об организационной деятельности юридического лица, о создании им материальной базы для творчества физических лиц и т. д., однако указанные действия не являются основанием для признания за юридическим лицом первоначального авторского права. Поэтому с их точки зрения наделение некоторых юридических лиц авторскими правами первоначального характера являлось не более чем законодательным приемом, преследующим определенные цели. Так, конструкция первоначального авторского права юридического лица способствовала устранению правовой неопределенности, возникающей в силу отсутствия у обладателя авторского права на все произведение, в частности облегчала использование произведений. Данное объяснение представляется достаточно убедительным. Большой, а иногда и недостаточно определенный круг лиц, внесших творческий вклад в создание сложного составного произведения вкупе с отсутствием правовых отношений между конкретными авторами, участвовавшими в его создании, делают целесообразным признание обладателем авторского права на произведение в целом одного лица. В самом деле, это лицо (киностудия, научно-исследовательская организация, издательство и т. п.) лишь условно может быть признано автором произведения, так как в действительности его творцами являются конкретные физические лица. Однако такой юридический прием, являющийся своеобразной юридической фикцией, вполне оправдан по изложенным выше соображениям.

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», однако, отказался от данной юридической конструкции. В качестве авторов произведений им признаются физические лица, творческим трудом которых они созданы (ст. 1). Такой подход, безусловно, более точно отражает действительное положение дел, но насколько он согласуется с потребностями практики, покажет будущее. Практическое значение данной проблемы во многом снимается благодаря тому, что исключительные права на использование рассматриваемых произведений по-прежнему признаются за их издателями и изготовителями.

Иностранные авторы

Субъектами авторского права признаются не только граждане России, но и иностранцы, а также лица без гражданства. Однако если произведения российских авторов охраняются независимо от места их обнародования или нахождения в иной объективной форме, то охрана произведений иностранных авторов зависит от ряда закрепленных в законе условий. Прежде всего признаются и охраняются авторские права иностранцев на те их произведения, которые обнародованы на территории России либо не обнародованы, но находятся на ее территории в какой-либо объективной форме. В данном случае правовое положение иностранных авторов не имеет никаких отличий от правового положения российских авторов. Указанное правило выражает территориальный принцип, известный авторскому законодательству многих стран и закрепленный важнейшими международными конвенциями.

Если произведение иностранного автора обнародовано или находится в объективной форме за пределами РФ, его охрана в нашей стране осуществляется в соответствии с международными договорами России. Так, согласно Всемирной конвенции об авторском праве на территории России охраняются все произведения граждан стран — участниц Всемирной конвенции, а также любые произведения, впервые опубликованные на их территории. Важно лишь, чтобы они вышли в свет после 27 июля 1973 г. — даты присоединения СССР к Всемирной конвенции.

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» ввел правило, ранее советскому авторскому законодательству неизвестное, в соответствии с которым произведение также считается опубликованным в РФ, если в течение 30 дней после первого опубликования за пределами РФ оно было опубликовано на территории РФ.

Смежные права

С авторскими правами тесно связаны права авторов, именуемые смежными правами. Смежные права представляют собой особые права, которые производны и зависимы от прав автора, однако не сводятся к правам, полученным от авторов по договорам.

Наряду с охраной авторов произведений науки, искусства, литературы в РФ также охраняются права исполнителей, производителей фонограмм и организации кабельного и эфирного вещания.

К смежным правам законодательство отнесло не только права исполнителей, но и производителей фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания так, как благодаря их деятельности произведения, предназначенные для публичного исполнения становятся доступными не только непосредственным слушателям и зрителям, но и более широкой публике.

То, можно сделать вывод, что существенной особенностью большинства смежных прав является их производность и зависимость от прав создателей творческих произведений. Исключения лишь составляют случаи, когда исполняется, записывается на фонограмму или передаётся в эфир или по кабелю не охраняемое законом произведение, либо объект, не являющийся результатом творческой деятельности. Тогда смежные права носят самостоятельный характер.

Другой особенностью смежных прав является то, что права субъектов данных прав осуществляется в пределах, которые определены договором. Причём закон особо подчёркивает специфику отношений в исполнении спектаклей. В этом случае, разрешение на использование постановки, полученное от режиссера – постановщика, не отменяет необходимости, получения разрешения от исполнителей, участвующих в постановке, а также от автора произведения.

Для возникновения и осуществления, смежных прав не требуется соблюдения каких – либо формальностей, их порождает сам факт создания соответствующего объекта.

Блок-схема: узел: RДля оповещения третьих лиц создатель в праве использовать знак охраны смежных прав, в который входит: имя обладателя, год первого опубликования. Отсутствие этого знака лишь затрудняет механизм доказательства нарушения смежных прав.

Права и обязанности обладателей, смежных прав несколько ниже прав, которые принадлежат авторам произведений. Для их определения необходимо произвести некоторое разграничение:

-  Права исполнителей, чья деятельность носит творческий характер. Они обладают как личными неимущественными, так и имущественными правами.

-  Производители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, которые имеют только имущественные права.

Значительные отличия закреплены в законодательстве в отношении временных рамок действия смежных прав. Согласно закону они действуют по общему правилу в течение 50 лет с даты первого исполнения или постановки (права исполнителей), первого опубликования фонограммы или её первой записи, если она не была опубликована (права производителей фонограмм), или первой передачи в эфир или по кабелю (права организации эфирного или кабельного вещания). Исчисление этого срока начинается с 1 января года, следующего за годом, когда имел место юридический факт.

К наследникам или правопреемникам обладателей смежного права переходит право разрешать использование, исполнение, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю, а также на получение вознаграждения в пределах срока, установленного законом.

НАСЛЕДНИКИ И ИНЫЁ ПРАВОПРЕЕМНИКИ

Субъектами авторского права после смерти автора становятся его наследники. Наследование авторских прав в соответствии с общим правилом может осуществляться либо по закону, либо по завещанию. При наследовании по закону наследниками авторских прав могут стать только граждане, которые входят в ту или иную очередь законных наследников. Если умерший автор не имел законных наследников и не оставил завещания, его авторские права, в отличие от иной наследственной массы, к государству не переходят, а прекращаются (ст. 552 ГК). При наследовании по завещанию авторские права могут быть переданы любому гражданину, независимо от его гражданства и наличия родственных отношений с умершим, или юридическому лицу, независимо от профиля его деятельности и местонахождения.

В теории авторского права наследники рассматриваются в качестве носителей производного авторского права. Их авторские права возникают не в силу создания произведения, а на основе иных юридических фактов, а именно: открытия наследства, вхождения в круг наследников по закону или после составления в их пользу завещания, принятия наследниками наследства.

Следует отметить, что действующее законодательство — и авторское, и наследственное — не содержит четкой регламентации авторских прав наследников. Поэтому конкретные правила приходится выводить путем толкования многих норм закона, а также анализа сложившейся судебной и нотариальной практики. Остановимся вкратце на тех особенностях наследования авторских прав, которые представляют наибольший практический интерес.

Прежде всего необходимо уточнить, какие авторские права переходят по наследству или, что то же самое, входят в наследственную массу. На первый взгляд, сделать это довольно просто, так как в законе прямо указаны те авторские права, которые к наследникам но переходят. К ним относятся право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения (ст. 29 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»). Следовательно, все остальные авторские права, в частности право на обнародование, право на использование произведения, право на вознаграждение и др., могут передаваться по наследству. Такой вывод обычно и делается в литературе, однако он не дает ответа на все возникающие на практике вопросы. Например, может ли наследник опубликовать произведение, против выпуска в свет которого возражал при жизни автор? Может ли наследник дать согласие на переделку произведения в другой жанр, если наследодатель на это не соглашался? Практике известно немало случаев, когда авторы литературных произведений категорически возражали против их экранизации и даже указывали на это в своих завещаниях. К сожалению, российское авторское законодательство прямого ответа на данные и другие подобные им вопросы не дает. На практике их решение передается на усмотрение наследников.

Еще одна важная проблема связана с неприкосновенностью произведений умерших авторов. Закон указывает, что право на защиту репутации автора по наследству не переходит, однако на наследников возлагается охрана этого права. Как соотносятся друг с другом только что названные понятия — в законе не раскрывается. Очевидно, однако, что сферы действия права на защиту репутации автора произведения, которое принадлежит лишь самому автору, и права на охрану указанного права, которое принадлежит наследнику, совпадают не полностью, хотя второе базируется на первом и из него вытекает. Автор, осуществляя свое право на защиту произведения от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб его чести и достоинству, может внести или разрешает внести в произведение любые, в том числе существенные, изменения. Наследник, на которого возлагается охрана неприкосновенности, сделать этого не может. Он может дать согласие на внесение в произведение редакционной правки, на уточнение тех или иных данных в связи с прогрессом науки, на снабжение произведения предисловием или комментарием, которое должно помочь читателю правильно воспринимать произведение, и т. п. Однако при всем этом главной его задачей является сохранение сущности и оригинальности произведения наследодателя. Если при использовании произведения в него вносятся не согласованные с наследниками изменения, они могут потребовать восстановления нарушенного права и пресечения правонарушения. Например, по требованию наследницы писателя Ч. было запрещено дальнейшее публичное исполнение спектакля, поставленного по сказке Ч. Основанием для этого послужило значительное искажение стихов автора.

Следует учитывать, что охрана неприкосновенности произведений осуществляется наследниками лишь в том случае, если автор в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, не указал лицо, на которое он возлагает охрану права авторства, права на имя и права на защиту своей репутации после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. В случае его смерти или отказа от осуществления своих прав до истечения срока действия авторского права соответствующие полномочия переходят к наследникам.

Определяя круг переходящих по наследству авторских прав, необходимо коснуться еще одного вопроса. Как известно, если после смерти наследодателя остается в живых его супруг и супругами при заключении им в период брака не был установлен режим долевой или раздельной собственности, то в соответствии с российским семейно-брачным законодательством (ст. 33—34 Семейного кодекса РФ, ст. 256 ГК) при определении наследственной массы предварительно должна быть выделена доля этого супруга в общем имуществе, нажитом в период брака. Вполне понятно, что в данном случае речь может идти только об имущественных правах автора, в частности праве на гонорар. Переходящие по наследству личные неимущественные права при жизни принадлежат только автору, и его супруг никаких дополнительных прав на них сравнительно с другими наследниками не имеет.

Что же касается принадлежавшего автору права на получение вознаграждения, которое не было реализовано им при жизни, то в соответствии с доктриной и сложившейся практикой оно включается в наследственную массу. Поэтому переживший супруг не вправе претендовать на выплату ему половины причитавшегося автору вознаграждения на том основании, что произведение было создано в период брака.

Некоторыми особенностями обладает вступление наследников в обладание авторскими правами. Как известно, в российском наследственном праве действует принцип универсальности наследственного правопреемства, в соответствии с которым не допускаются частичное принятие или частичный отказ от наследства. Поэтому, если наследственная масса не ограничивается авторскими правами, вступление наследника в фактическое владение какой-либо частью имущества будет означать одновременно и принятие им авторских прав наследодателя. В связи с этим в данном случае нет особой надобности в совершении наследником особого акта, выражающего его согласие и желание принять авторские права. Однако если наследство состоит лишь из авторского права или кому-либо из наследников завещаны только авторские права, фактическое вступление в права наследования невозможно. В этом случае наследник должен получить в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8