4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя – означает, что действительная воля наследодателя выражена в составленном им завещании, а если завещание не составлено, закон исходит из предположения, каким образом распорядился бы наследодатель своим имуществом, если он остался жив. При этом закон исходит из того, что к наследованию призываются ближайшие родственники – наследники по закону;

5) принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию – означает, что с момента открытия наследства у наследников возникает право принять наследство или отказаться от него любым из предусмотренных законом способом;

6) принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследо­дателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отноше­ниях по наследованию;

7) принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств со стороны третьих лиц.

Метод наследственного права – систему способов, средств и приемов, с помощью которых регулируются на­следственные отношения.

Метод отвечает на вопрос о том, как регу­лируются наследственные отношения.

Наследственное право в субъективном смысле  –  это возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать, то есть принимать от умершего права и обязанности.

Значение наследственного права в субъективном смысле состоит в том, что право наследования у конкретного субъекта гражданско­го права возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем (степень родства определяет оче­редность наследников, призываемых к наследованию), отнесение его к определенной категории наследников; наличие необходимых либо недо­стойных, указанных или не упомянутых в завещании лиц, и т. п.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Таким образом, наследственное право в субъективном смысле возни­кает у субъекта лишь при наличии определенных юридических фак­тов.

1.2 Развитие наследственного права в России

Развитие наследственного права имеет долгий путь развития, истоки которого можно проследить еще из древних времен.

Рассматривая развитие наследственного права в России, можно отметить, что по «Русской Правде» (древнерусское право) различалось наследо­вание в классе смердов, в классе бояр и прочих лиц. По смерти смерда ему наследовали сыновья, а за их отсутствием имущество как вымо­рочное переходило к князю. Дочери не наследовали.

Французская революция 1792 г., упразднившая сословные и иные различия, реформировала наследственное право. Так, Конвент (представительное собрание) отменил преимущества мужского пола над женским и ввел равный раздел наследства, но вместе с тем была ограничена свобода завещания установлением обязательной законной доли в пользу ближайших родственников.

XIX в. — век расцвета капитализма — характеризуется двойствен­ностью господствующего класса по отношению к наследственному праву.

Оставляя в неприкосновенности свободу завещания, буржуазные законодательства вводят значительные наследственные налоги и их прогрессивную систему. Ставки наследственных налогов тем выше, чем больше стоимость наследственного имущества и чем дальше степень родства между наследодателем и наследником.

К. Маркс и Ф. Энгельс в 1848 г. формулируют свое отношение к наследственному праву в «Манифесте коммунистической партии», декларируя «уничтожение права наследства». Оно было осуществле­но РСДРП после Октябрьской революции в России. Декретом СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» насле­дование как по завещанию, так и по закону было отменено. Всякое посмертное имущество было объявлено собственностью государства.

Переход России к новой экономической политике, повлекший за собой восстановление частноправовых отношений, вызвал к жизни и наследственное право. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. уже содер­жал главу «Наследственное право». Им допускалось наследование как по закону, так и по завещанию. Однако наследниками могли быть только нисходящие родственники (дети, внуки, правнуки), пережив­ший супруг и нетрудоспособные и неимущие лица, бывшие на ижди­вении умершего лица не менее одного года до его смерти. Родители после детей, братья, сестры, племянники не являлись наследниками (если не были иждивенцами умершего лица). Наследственные доли всех наследников были равны. Изменение долей было возможно толь­ко в завещании. Завещать имущество можно было также в пользу го­сударственных, партийных, профессиональных и кооперативных организаций. Завещание должно было быть удостоверено в нотари­альном порядке.

С целью охраны интересов несовершеннолетних было установле­но, что они не могут быть лишены наследственного права завещателем.

Последующее развитие наследственного права как в советский, так и в постсоветский периоды свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы советской власти. Расширяются круг наследников по за­кону, круг вещей, переходящих по наследству, закрепляется принцип свободы завещания.

В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, вве­денного в действие с 1 марта 2002 г., первоочередным при определении наследников устанавливается наследование по завещанию, а не по за­кону, как было в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Такой подход направлен на преодоление установившейся в общественном сознании Россиян тенденции, когда составление завещания являлось скорее ис­ключением, чем правилом. Теперь можно завещать и земельные участ­ки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имуществен­ные права. Законным считается не только нотариально удостоверенное, но и закрытое завещание, содержание которого может быть известно только завещателю; в этом случае нотариально заверяется лишь факт передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составлен­ное в простой письменной форме, но только в том случае, если завеща­тель не имел возможности составить его по общим правилам, например, находился в положении, угрожающем его жизни.

Однако, свобода завещания осталась ограничена правилами, каса­ющимися обязательной доли в наследстве. Так, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители или иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не мень­ше половины доли, которая причиталась бы каждому из них при на­следовании по закону. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. обяза­тельная доля составляла две трети. Уменьшение этой доли направлено только на то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, выраженной им в за­вещании.

Если наследодатель не оставил после себя завещания, то в силу вступает наследование по закону. При этом наследственное имущест­во переходит в собственность наследников в равных долях Граждан­ским кодексом РСФСР 1964 г. предусматривались только две очереди наследников. Третьей частью Гражданского кодекса РФ фактически устанавливаются восемь очередей. Стать наследниками могут не только дети, супруг, родители, братья, сестры, дедушки и бабушки, дяди и дети и т. п., но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников — иждивенцы, проживавшие вместе с гражданином, оставившим наследство.

1.3 Законодательство о наследовании и его система

Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (п. 1 ст. 7) устанавливает то, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры являются составной частью право­вой системы Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установ­лены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским за­конодательством, применяются правила международного договора (ч. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ). Это значит, что в случае столкновения положений национального и международного законодательства при применении его к наследственным отношениям, приоритет отдается международ­ному законодательству и международному договору.

Примером международного законодательства, содержащего поло­жения о наследственных правах граждан СНГ, является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей­ным и уголовным делам Содружества Независимых Государств, за­ключенная в Минске 22 января 1993 г. и вступившая в силу для Рос­сии 10 декабря 1994 г. В п. 45 Конвенции говорится о том, что право наследования иму­щества определяется по законодательству договаривающейся сторо­ны, на территории которой наследодатель имел последнее место жи­тельства, а при наследовании недвижимого имущества — определяется по законодательству той из договаривающихся сторон, на террито­рии которой находится это имущество. Согласно ст. 47 Конвенции способность лица к составлению завещания и его отмене определяет­ся по праву той стороны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Статья посвящена мерам, применяемым договаривающимися сторонами для охраны наследства.

Конституция РФ содержит ряд положений, на основе которых осуществляется формирование и реализация наследственных прав.  П. 4 ст. 35 Конституции РФ гласит: «Право наследования гарантируется». Из этого постулата исходят нормы части 3 ГК РФ, регулирующие отношения, связанные с наследованием.

Наследственное право является подот­раслью гражданского права. Законодательство о наследовании состоит из норм, со­держащихся в ГК РФ и в федеральных законах, регулирующих на­следственные правоотношения. Ядром законодательства о наследовании является часть третья раздел 5 ГК РФ, принятая 26 ноября 2001 г.

Раздел V «Наследственное право» состоит из пяти глав:

глава 61. Общие положения о наследовании;

глава 62. Наследование по завещанию;

глава 63. Наследование по закону;

глава 64. Приобретение наследства;

глава 65. Наследование отдельных видов имущества.

В разделе VI «Международное частное право» имеется лишь одна статья, посвященная наследованию — ст. 1224 ГК РФ «Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию».

Помимо части 3 ГК РФ к наследственным правоотношениям применимы также отдельные положения 1,2,4 частей ГК РФ.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28