4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя – означает, что действительная воля наследодателя выражена в составленном им завещании, а если завещание не составлено, закон исходит из предположения, каким образом распорядился бы наследодатель своим имуществом, если он остался жив. При этом закон исходит из того, что к наследованию призываются ближайшие родственники – наследники по закону;
5) принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию – означает, что с момента открытия наследства у наследников возникает право принять наследство или отказаться от него любым из предусмотренных законом способом;
6) принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;
7) принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств со стороны третьих лиц.
Метод наследственного права – систему способов, средств и приемов, с помощью которых регулируются наследственные отношения.
Метод отвечает на вопрос о том, как регулируются наследственные отношения.
Наследственное право в субъективном смысле – это возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать, то есть принимать от умершего права и обязанности.
Значение наследственного права в субъективном смысле состоит в том, что право наследования у конкретного субъекта гражданского права возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем (степень родства определяет очередность наследников, призываемых к наследованию), отнесение его к определенной категории наследников; наличие необходимых либо недостойных, указанных или не упомянутых в завещании лиц, и т. п.
Таким образом, наследственное право в субъективном смысле возникает у субъекта лишь при наличии определенных юридических фактов.
1.2 Развитие наследственного права в России
Развитие наследственного права имеет долгий путь развития, истоки которого можно проследить еще из древних времен.
Рассматривая развитие наследственного права в России, можно отметить, что по «Русской Правде» (древнерусское право) различалось наследование в классе смердов, в классе бояр и прочих лиц. По смерти смерда ему наследовали сыновья, а за их отсутствием имущество как выморочное переходило к князю. Дочери не наследовали.
Французская революция 1792 г., упразднившая сословные и иные различия, реформировала наследственное право. Так, Конвент (представительное собрание) отменил преимущества мужского пола над женским и ввел равный раздел наследства, но вместе с тем была ограничена свобода завещания установлением обязательной законной доли в пользу ближайших родственников.
XIX в. — век расцвета капитализма — характеризуется двойственностью господствующего класса по отношению к наследственному праву.
Оставляя в неприкосновенности свободу завещания, буржуазные законодательства вводят значительные наследственные налоги и их прогрессивную систему. Ставки наследственных налогов тем выше, чем больше стоимость наследственного имущества и чем дальше степень родства между наследодателем и наследником.
К. Маркс и Ф. Энгельс в 1848 г. формулируют свое отношение к наследственному праву в «Манифесте коммунистической партии», декларируя «уничтожение права наследства». Оно было осуществлено РСДРП после Октябрьской революции в России. Декретом СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» наследование как по завещанию, так и по закону было отменено. Всякое посмертное имущество было объявлено собственностью государства.
Переход России к новой экономической политике, повлекший за собой восстановление частноправовых отношений, вызвал к жизни и наследственное право. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. уже содержал главу «Наследственное право». Им допускалось наследование как по закону, так и по завещанию. Однако наследниками могли быть только нисходящие родственники (дети, внуки, правнуки), переживший супруг и нетрудоспособные и неимущие лица, бывшие на иждивении умершего лица не менее одного года до его смерти. Родители после детей, братья, сестры, племянники не являлись наследниками (если не были иждивенцами умершего лица). Наследственные доли всех наследников были равны. Изменение долей было возможно только в завещании. Завещать имущество можно было также в пользу государственных, партийных, профессиональных и кооперативных организаций. Завещание должно было быть удостоверено в нотариальном порядке.
С целью охраны интересов несовершеннолетних было установлено, что они не могут быть лишены наследственного права завещателем.
Последующее развитие наследственного права как в советский, так и в постсоветский периоды свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы советской власти. Расширяются круг наследников по закону, круг вещей, переходящих по наследству, закрепляется принцип свободы завещания.
В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 1 марта 2002 г., первоочередным при определении наследников устанавливается наследование по завещанию, а не по закону, как было в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Такой подход направлен на преодоление установившейся в общественном сознании Россиян тенденции, когда составление завещания являлось скорее исключением, чем правилом. Теперь можно завещать и земельные участки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имущественные права. Законным считается не только нотариально удостоверенное, но и закрытое завещание, содержание которого может быть известно только завещателю; в этом случае нотариально заверяется лишь факт передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составленное в простой письменной форме, но только в том случае, если завещатель не имел возможности составить его по общим правилам, например, находился в положении, угрожающем его жизни.
Однако, свобода завещания осталась ограничена правилами, касающимися обязательной доли в наследстве. Так, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители или иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не меньше половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. обязательная доля составляла две трети. Уменьшение этой доли направлено только на то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, выраженной им в завещании.
Если наследодатель не оставил после себя завещания, то в силу вступает наследование по закону. При этом наследственное имущество переходит в собственность наследников в равных долях Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. предусматривались только две очереди наследников. Третьей частью Гражданского кодекса РФ фактически устанавливаются восемь очередей. Стать наследниками могут не только дети, супруг, родители, братья, сестры, дедушки и бабушки, дяди и дети и т. п., но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников — иждивенцы, проживавшие вместе с гражданином, оставившим наследство.
1.3 Законодательство о наследовании и его система
Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (п. 1 ст. 7) устанавливает то, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора (ч. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ). Это значит, что в случае столкновения положений национального и международного законодательства при применении его к наследственным отношениям, приоритет отдается международному законодательству и международному договору.
Примером международного законодательства, содержащего положения о наследственных правах граждан СНГ, является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам Содружества Независимых Государств, заключенная в Минске 22 января 1993 г. и вступившая в силу для России 10 декабря 1994 г. В п. 45 Конвенции говорится о том, что право наследования имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел последнее место жительства, а при наследовании недвижимого имущества — определяется по законодательству той из договаривающихся сторон, на территории которой находится это имущество. Согласно ст. 47 Конвенции способность лица к составлению завещания и его отмене определяется по праву той стороны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Статья посвящена мерам, применяемым договаривающимися сторонами для охраны наследства.
Конституция РФ содержит ряд положений, на основе которых осуществляется формирование и реализация наследственных прав. П. 4 ст. 35 Конституции РФ гласит: «Право наследования гарантируется». Из этого постулата исходят нормы части 3 ГК РФ, регулирующие отношения, связанные с наследованием.
Наследственное право является подотраслью гражданского права. Законодательство о наследовании состоит из норм, содержащихся в ГК РФ и в федеральных законах, регулирующих наследственные правоотношения. Ядром законодательства о наследовании является часть третья раздел 5 ГК РФ, принятая 26 ноября 2001 г.
Раздел V «Наследственное право» состоит из пяти глав:
глава 61. Общие положения о наследовании;
глава 62. Наследование по завещанию;
глава 63. Наследование по закону;
глава 64. Приобретение наследства;
глава 65. Наследование отдельных видов имущества.
В разделе VI «Международное частное право» имеется лишь одна статья, посвященная наследованию — ст. 1224 ГК РФ «Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию».
Помимо части 3 ГК РФ к наследственным правоотношениям применимы также отдельные положения 1,2,4 частей ГК РФ.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |


