Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с законом. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ.

Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 ГК РФ.

В соответствии со ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Таким образом, действительно то завещание, которое составлено последним.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной ГК РФ для совершения завещания.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

Нотариус в случае получения уведомления об отмене завещания, а равно получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, делает об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у нотариуса, и в реестре регистрации нотариальных действий. Уведомление об отмене завещания должно быть нотариально удостоверено.

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ (о лицах, имеющих право на обязательную долю) и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона "О введении в действие части третьей ГК РФ" правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года.

При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (ст. 1134 ГК РФ).

При этом в соответствии со ст. 1134 ГК РФ завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.

Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.

Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.

Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.

Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с законом, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

При нарушении положений закона, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.

Поскольку завещание относится к сделкам, то по требованиям о признании его недействительным подлежат применению сроки исковой давности, установленные ст. 181 ГК РФ. В соответствии с этой нормой иск о применении последствий недействительности ничтожного завещания может быть предъявлен в течение 3 лет, а иск о признании оспоримого завещания недействительным – в течение одного года. Течение указанных сроков начинается не ранее дня открытия наследства, до этого времени право на иск не может возникнуть.

Анализ представленных на обобщение дел показал, что принятие решений по спорам о признании завещаний недействительными затруднений у судей не вызывает, подавляющее большинство дел данной категории рассмотрено с удовлетворением исковых требований.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной законом (Гражданским кодексом РФ). При этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ, см. выше), либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В соответствии со ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных законом, и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в связи с его отстранением от наследования (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются:

- дети;

- супруг;

- родители наследодателя.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются:

- полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;

- его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются:

- полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с пунктом 1 ст. 1145 ГК РФ призываются к наследованию:

- в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Под судебной защитой наследственных прав следует понимать не только рассмотрение наследственных дел, но и иных, связанных с наследованием, поскольку без их решения не может быть реализовано право на принятие наследства.

К делам, связанным с реализацией наследственных прав, относятся, в частности, возникающие в связи с наследованием дела особого производства. В особом производстве решаются не наследственные дела, а отдельные вопросы, которые открываются в наследственном деле у нотариуса и до их выяснения судом, нотариус не имеет возможности завершить наследственное дело. В частности судебное решение требуется иногда для возникновения наследственного правоотношения. Речь идет о случае объявления гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ). Для реализации наследственных прав может потребоваться установление факта смерти гражданина или установление факта регистрации смерти. Также в порядке особого производства решаются вопросы об установлении таких важных для наследственного правоотношения юридических фактов, как родство, признание отцовства, нахождение на иждивении.

Обобщение дел показало, что судьи районных судов при рассмотрении гражданских дел о наследовании по правилам особого производства в основном правильно применяют нормы материального и процессуального права.

Установление факта нахождения лица на иждивении умершего имеет значение для получения наследства, если оказываемая помощь являлась постоянным и основным источником средств к существованию. В тех случаях, когда заявитель имел самостоятельный заработок и иные источники доходов, необходимо установить, что помощь со стороны лица, предоставлявшего содержание, являлась основным источником средств к существованию.

Выдача соответствующим органом (например, жилищно-эксплуатационной организацией) справки о том, что по имеющимся данным лицо не состояло на иждивении умершего, не исключает возможности установления в судебном порядке факта нахождения на иждивении.

Для установления факта нахождения на иждивении в целях оформления прав на наследство необходимо, чтобы иждивенец был нетрудоспособным ко дню смерти наследодателя не менее года до его смерти. Отношения иждивенчества, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав, сколь бы длительными они ни были.

Нетрудоспособные иждивенцы наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.

М-ва Е. В. обратилась в суд с иском к Н-вой Т. А. об установлении факта нахождения на иждивении брата О-на А. В., умершего 06.03.2008, указывая в обоснование своих требований, что имеет право на обязательную долю в наследстве, открывшегося после смерти брата, поскольку находилась на его иждивении.

Решением Трусовского районного суда г. Астрахани от 01.01.01 года оставлены без удовлетворения.

Судом установлено, что ответчик Н-ва Т. А., являясь наследником первой очереди, на основании свидетельства о праве на наследство вступила в права наследования и зарегистрировала право собственности на наследственное имущество – объект недвижимого имущества в Управлении ФРС по Астраханской области.

Отказывая в иске, суд исходил из того, что в судебном заседании не нашел подтверждения тот факт, что истец и наследодатель проживали одной семьей, что оказываемая периодически истцу наследодателем О-ным А. В. материальная помощь являлась для истца постоянным и основным источником для существования. Суд исходил из того, что М-ва Е. В. не находилась более одного года до смерти О-на А. В. на его иждивении, размер ее пенсии превышал размер пенсионного обеспечения наследодателя (по инвалидности).

В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.

При рассмотрении данного гражданского дела районный суд учел наличие спора о праве, в связи с чем правильно рассмотрел заявленные требования по правилам искового производства. Однако учитывая, что дела об установлении факта нахождения лица на иждивении рассматриваются судом в порядке особого производства, суду необходимо было разъяснить право на изменение либо дополнение исковых требований о признании права собственности на наследственное имущество и рассмотреть данный спор, связанный с правами на наследственное имущество, в полном соответствии с нормами процессуального права.

При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 ст. 1147 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 1147 ГК РФ в случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Доказательством родственных и иных отношений наследников с наследодателем могут являться: документы, выданные органами загса, вступившие в законную силу решения суда об установлении факта родственных или иных отношений. В отдельных случаях могут быть приняты справки о родственных или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства; записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца и т. п., если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследодателем.

Судебный порядок установления фактов отцовства применяется лишь в отношении детей, родившихся после введения в действие Основ законодательства о браке и семье, но до введения в действие Семейного кодекса РФ (т. е. в период с 01.10.1968 до 01.03.1996).

В отношении детей, родившихся до 01.10.1968 либо после 01.03.1996, судами устанавливаются факты признания отцовства.

К доказательствам признания отцовства могут относиться письма, анкеты, сведения об отправке почтовых переводов и посылок, почтовых открыток, письменных ходатайств умершего по месту работы о предоставлении членам его семьи жилой площади, путевок, выписки из автобиографии и т. п.

В порядке особого производства судом рассматриваются дела об установлении факта родственных отношений.

В соответствии со ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ГК РФ (наследники от второй до последующих очередей), нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ГК РФ (наследники с первой по последующие очереди), но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Споры о признании права на обязательную долю в наследстве, по искам об уменьшении размера обязательной доли в наследстве рассматриваются судами в порядке искового производства.

И как показало изучение представленных на обобщение дел, споры по данной категории рассматриваются судьями в соответствии с нормами закона, нарушения требований материального и процессуального права не допускались.

В суд обратился К-в И. В. с исковым заявлением к К-вой Л. И. о взыскании обязательной доли в наследстве, указав в иске, что после смерти его супруги К-вой Е. И. открылось наследство в виде доли в жилом помещении, земельного участка, денежных средств, хранящихся в Сберегательном банке в качестве вкладов. Наследником по завещанию является ответчик К-ва от обязательной доли в наследстве отказался. Просит признать заявление об отказе от обязательной доли недействительным на основании ст. 177 ГК РФ, взыскать с ответчика в его пользу обязательную долю в наследстве в виде части жилого помещения и части земельного участка и денежных вкладов в сумме 30000 рублей.

Володарским районным судом Астраханской области при рассмотрении дела установлено, что истец К-в И. В. является инвалидом 1 группы без переосвидетельствования, нетрудоспособен. Согласно заявлению К-ва И. В. от 01.01.2001 он отказался от доли в наследственном имуществе умершей К-вой Е. И.

В рамках производства по делу судом назначалась судебная психиатрическая экспертиза, по результатам которой у К-ва И. В. обнаружены признаки органического психического расстройства с выраженными интеллектуально-мнестическими, эмоционально-волевыми нарушениями. По заключению экспертизы К-в И. В. не понимал значение своих действий и не мог руководить ими на момент подписания 07.02.2008 заявления об отказе от обязательной доли в наследстве.

Проанализировав и оценив в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ имеющиеся в деле доказательства, районный суд обоснованно признал недействительным заявление К-ва И. В. об отказе от обязательной доли в наследстве, в удовлетворении требований о взыскании с ответчика в пользу истца обязательной доли в наследстве судом отказано, поскольку свидетельство о праве на наследство ответчику К-вой Л. И. не выдано, в связи с чем истец вправе обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства (обязательной доли), тем самым реализовав свое право на вступление в наследство.

В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности не завещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Права супруга при наследовании

В соответствии со ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ.

В соответствии со ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества (брачный договор).

При этом перечень имущества, нажитого супругами во время брака (общему имуществу супругов), указан в ст. 34 Семейного кодекса РФ.

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.). Настоящее правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащее автору такого результата, не входит в общее имущество супругов. Однако доходы, полученные от использования такого результата, являются совместной собственностью супругов, если договором между ними не предусмотрено иное.

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества.

Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным законодательством.

Факт приобретения имущества на средства только одного из супругов может быть установлен судом в случаях, когда имущество приобретено в период фактически распавшегося, но не расторгнутого брака.

Изучение гражданских дел по искам супругов на наследственное имущество показало, что при рассмотрении такого рода споров судьями допускались ошибки при применении норм закона, регулирующих данные правоотношения.

Например, В-н Ш. А. обратился в суд к Д-вым об установлении факта принятия наследства, признании права собственности на 1\2 долю имущества, как переживший супруг, и 1\3 долю оставшегося наследственного имущества, после смерти супруги П-ной Г. К., умершей 28 ноября 1995года.

Ответчики Д-вы – дети умершей от первого брака. В браке с наследодателем состоял с 17 октября 1991 года и поддень ее смерти. На день открытия наследства он был зарегистрирован и проживал с ней по одному адресу, то есть фактически принял наследство. На день смерти супруги истцу не было известно о том, что в собственности супруги имеются акции РАО «Газпром», которые она приобрела в период совместного с ним брака. Об этом обстоятельстве ему стало известно в 2005 году из уведомления нотариуса.

Д-ва А. А. обратилась к В-ну Ш. А. с встречными исковыми требованиям об исключении акций в количестве 2000 шт. из наследственной массы, указав, что эти акции были приобретены на ваучер, который был выдан на ее имя государством в период ее несовершеннолетия. Как законный представитель мать, действуя от ее имени, приобрела на ваучер спорное количество акций, в связи с чем истец Д-ва А. А. считает, что они не подлежат разделу между наследниками умершей, так как не входят в состав наследственного имущества.

Решением Красноярского районного суда Астраханской области от 1 ноября 2008 года требования В-на Ш. А. оставлены без удовлетворения.

Отменяя решение районного суда, судебная коллегия по гражданским делам указала, что отказывая в удовлетворении требований В-ну Ш. А., суд первой инстанции не проверил, является ли спорное имущество совместной собственностью супругов В-ных, приобретенным в браке.

В силу ст. 256 ГК РФ общим имуществом супругов является имущество, приобретенное супругами во время брака. При этом на имущество, приобретенное каждым из супругов до брака, не распространяется режим совместной собственности.

Из материалов дела следует, что акции РАО «Газпром» были приобретены умершей 10 января 1994 года. Супруги В-ны состояли в браке с 17 октября 1991 года и по день смерти В-ной Г. К. – 28 ноября 1995 года. Указанные обстоятельства судом первой инстанции не проверялись, хотя В-н Ш. А. неоднократно ссылался на них. Таким образом, он считает акции имуществом, приобретенным в совместном браке. Тогда как А-ва А. А. заявила самостоятельные требования на предмет спора и полагает, что 2000шт. акций не входят в наследственную массу, так как приобретались на принадлежащий ей ваучер.

Таким образом, по делу допущены существенные нарушения норм процессуального права, что является основанием к отмене судебного постановления.

Наследование выморочного имущества

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, то имущество умершего считается выморочным и по праву наследования переходит в собственность к государству.

В указанных случаях, как показало изучение дел о наследовании, что судами в качестве ответчиков привлекались к участию в деле Инспекция ФНС либо Росимущество, что соответствует требованиям действующего законодательства.

В настоящее время функции по принятию в установленном порядке выморочного имущества Постановлением Правительства РФ возложены на Росимущество.

В то же время функция, связанная с учетом, оценкой и реализацией имущества, перешедшего по праву наследования к государству, Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2001 N 340 закреплена за налоговыми органами.

Таким образом, функции по осуществлению работы с выморочным имуществом одновременно возложены и на ФНС России, и на Росимущество.

В соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 01.01.2001 N 281-ФЗ) выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Таким образом, выморочное имущество в виде жилых помещений не переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

В этой связи с момента вступления в силу Федерального закона от 01.01.2001 N 281-ФЗ налоговые органы не осуществляют полномочия по работе с выморочным имуществом в виде жилых помещений.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.

Исходя из анализа представленных на обобщение гражданских дел, возможно сделать вывод о том, что споры, связанные с разрешением требований о наследовании по закону, не вызывали у федеральных и мировых судей вопросов при их рассмотрении, в основном судьи правильно определяли имеющие значение для дела обстоятельства и распределение обязанностей по доказыванию по данной категории дел.

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Приобретение наследства регламентировано главой 64 ГК РФ.

Принятие наследства - это одностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством.

Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме. Таковыми являются:

- лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста;

- лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет;

- эмансипированные несовершеннолетние.

Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.

Лица, ограниченные судом в дееспособности, принимают наследство с согласия попечителя.

От имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних) граждан и граждан, признанных судом недееспособными, наследство принимают их законные представители:

- от имени малолетних - их родители, усыновители или опекуны;

- от имени граждан, признанных судом недееспособными, - их опекуны.

Иностранные граждане и лица без гражданства при наследовании по праву Российской Федерации принимают наследство в общем порядке.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось, и где бы оно ни находилось, в том числе и имущества, которое обнаружится после принятия наследства. Если в составе наследства имеется различное имущество (дом, машина, квартира и т. п.), наследнику для принятия причитающегося ему наследства достаточно совершить действие, направленное на принятие какого-либо одного из указанного имущества (например, машины).

Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по завещанию и (или) по закону.

Принятие части наследства, причитающегося наследнику по одному из оснований наследования, не означает отказа от остального наследственного имущества, причитающегося ему по этому основанию. Принцип универсальности правопреемства и единства наследственного имущества действует в пределах любого отдельного основания наследования, по которому наследник принял наследство. А именно наследник в пределах любого основания наследования (по закону или по завещанию) не вправе принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества.

К примеру, если наследник наследует по завещанию имущество, состоящее из квартиры, дачи, гаража, то он не вправе принять только квартиру, гараж и не принять дачу; если наследник наследует по закону имущество, состоящее из различных видов имущества, он не вправе принять только один вид имущества и отказаться от принятия остального имущества, входящего в состав этого основания наследования.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8