Смягчение или усиление наказуемости деяния возможно путем внесения изменений в санкцию статьи. Санкцией, предусматривающей более мягкое наказание, следует считать санкцию, в которой исключен наиболее строгий вид наказания или в которую включен альтернативно менее строгий вид наказания, либо в которой снижен верхний или нижний предел наказания или снижены оба предела наказания. Смягчение наказания возможно также путем исключения из санкции дополнительного наказания либо указания на необязательное применение дополнительного наказания вместо обязательного. В случаях, если закон усиливает наказание в одном из пределов санкции и смягчает в другом (например, снижен верхний предел и повышен нижний предел наказания), более мягкой следует считать статью, санкция которой предусматривает более низкий верхний предел наказания, так как в основание деления преступлений на категории (ст. 15 УК) положен верхний предел санкции.

В ч. 2 ст. 10 УК РФ указано: "Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом".

В случае если между совершением преступления и вынесением приговора уголовный закон изменялся неоднократно, применяется наиболее благоприятный для виновного закон, в том числе "промежуточный" закон.

3. Действие уголовного закона в пространстве

Действие уголовного закона в пространстве основывается на пяти принципах: территориальном, гражданства, покровительственном (специального режима), универсальном и реальном.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В соответствии с территориальным принципом все лица, совершившие преступление на территории РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ (ч. 1 ст. 11 УК). Действие УК РФ распространяется на всю территорию РФ.

Территорией РФ являются находящиеся в пределах ее государственных границ суша, воды, недра, воздушное пространство над сушей и водами. Сухопутная государственная территория включает в себя материковую часть государства и островов в пределах государственной границы. Водную территорию РФ составляют территориальные и внутренние морские воды, а также части пограничных рек и озер. К территориальному морю РФ относятся прибрежные морские воды шириной 12 морских миль. К внутренним морским водам относятся воды портов РФ, заливов бухт, губ и лиманов, берега которых полностью принадлежат РФ.

Уголовное законодательство действует и в случаях совершения преступления на континентальном шельфе, и в исключительной экономической зоне РФ (ч. 2 ст. 11 УК).

При совершении преступления на приписанных к порту РФ воздушном, морском, речном судах, находящихся вне пределов России в нейтральном воздушном или водном пространстве, ответственность наступает по УК РФ. Имеются в виду гражданские самолеты, вертолеты, пароходы, яхты и т. д. В случае совершения преступления на судне в территориальных и внутренних водах или воздушном пространстве другой страны ответственность наступает по законодательству последней.

К территории РФ приравниваются военные воздушные, морские и речные суда РФ вне зависимости от той территории, на которой они находятся (ч. 3 ст. 11 УК).

Территория посольств РФ в иностранных государствах и машины послов под флагом РФ территориями РФ не являются. Вместе с тем здания посольств, автомашины послов пользуются дипломатическим иммунитетом.

Договором о принципах деятельности государств по исследованию космического пространства 1967 г. установлено, что юрисдикция государств распространяется на объекты и их экипажи, находящиеся в космическом пространстве. Международные обычаи и практика исходят из того, что космическое пространство, имеющее международный режим, начинается с высоты 100–110 км над уровнем моря.

Преступление считается совершенным на территории России, если начинается оно за границей, а оканчивается в РФ. Так же решается рассматриваемый вопрос и в том случае, если за границей осуществлялась организаторская деятельность, подстрекательство, пособничество, а исполнитель действовал на территории РФ.

В тех случаях, когда приготовительная деятельность для совершения преступления за границей осуществлялась в РФ или же на нашей территории имело место соучастие в совершении преступления за рубежом, ответственность также следует по УК РФ.

В соответствии с территориальным принципом действия уголовного закона все лица, совершившие преступление на территории РФ, в том числе иностранные граждане (подданные) и лица без гражданства, подлежат уголовной ответственности по УК РФ. Из этого общего правила в ч. 4 ст. 11 УК РФ предусмотрено исключение, касающееся лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом. Личной неприкосновенностью и иммунитетом от уголовной ответственности пользуются: глава дипломатического представительства (посол, посланник, поверенный в делах), советник, торговые представители и их заместители; военные, военно-полевые и военно-воздушные атташе и их помощники; первый, второй и третий секретарь, атташе и секретарь-архивариус, а также члены их семей, не являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие с ними совместно. На началах взаимности ограниченным иммунитетом от уголовной ответственности пользуются консульские должностные лица, сотрудники обслуживающего персонала дипломатических представительств, а также представители и должностные лица международных организаций, члены парламентских и правительственных делегаций. Право неприкосновенности распространяется на служебные и жилые помещения, на средства передвижения дипломатических представителей. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей, согласно действующим законам и международным договорам, в случае совершения этими лицами преступления на территории РФ, решается дипломатическим путем (ч. 4 ст. 11 УК).

Президент РФ, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы и судьи обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Вопрос о лишении их неприкосновенности решается в особом порядке, определенном федеральным законом.

Принцип гражданства установлен в ч. 1 ст. 12 УК РФ. Он предусматривает, что граждане РФ и постоянно живущие в России лица без гражданства, совершившие преступления за рубежом, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. При осуждении таких лиц наказание не может превышать верхний предел санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на территории которого было совершено преступление.

При двойном гражданстве следует исходить из международного принципа "эффективного гражданства", согласно которому применяется закон того государства, на территории которого гражданин и его семья постоянно проживают, имеют работу, жилье, имущество, пользуются всеми гражданскими и политическими правами.

Покровительственный принцип или принцип специального режима устанавливает, что военнослужащие РФ, находящиеся за границей и совершившие там преступление, несут ответственность по УК РФ, если международными соглашениями России не предусмотрен иной порядок решения этого вопроса (ч. 2 ст. 12 УК). Международными договорами обычно устанавливается такой порядок, при котором за преступления, совершенные вне воинской части, ответственность наступает по законам страны пребывания, а на территории воинской части – по законам страны, к Вооруженным силам которой относится воинская часть. Территория воинской части пользуется иммунитетом.

Универсальный принцип. Поскольку Российская Федерация участвует в борьбе с международными преступлениями и преступлениями международного характера, в ч. 3 ст. 12 УК РФ установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности в случаях, предусмотренных международным договором, если они не были осуждены в иностранном государстве. В данной норме имеет место принцип действия уголовного закона в пространстве, вытекающий из международно-правовых обязательств России.

Реальный принцип. В ч. 3 ст. 12 УК РФ предусмотрено, что иностранные граждане (подданные) и лица без гражданства, не проживающие постоянно в России, совершившие преступления за рубежом, несут ответственность по УК РФ за преступления, направленные против интересов РФ, если они не были осуждены в иностранном государстве, и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ.

Часть 1 ст. 13 УК РФ регламентирует институт выдачи (экстрадиции) лиц, совершивших преступления вне территории России. Под выдачей понимается передача одним государством находящихся на его территории лиц другому государству, в котором они совершили преступление, для привлечения их к уголовной ответственности или для отбывания наказания.

Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству. Эта норма распространяется и на лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 УК РФ иностранные граждане (подданные) и лица без гражданства, совершившие преступления за рубежом, находящиеся на территории России, могут быть выданы для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международными договорами РФ. Обычно в международных договорах по выдаче преступников определяется, что таковая осуществляется, если было совершено преступление, уголовная ответственность за которое предусмотрена в обеих странах. При этом за содеянное предусмотрено наказание от одного года лишения свободы или более строгое.

Указом Президента РФ от 6 марта 1995 г. утверждено Положение о порядке предоставления в РФ политического убежища. Лица, получившие политическое убежище, выдаче в другое государство не подлежат.

Если иностранный гражданин совершил преступление на территории России, то в его выдаче может быть отказано вследствие приоритета территориального принципа над принципом гражданства.

Недопустима выдача лица, если истекли согласно УК РФ сроки давности привлечения его к уголовной ответственности.

Выдача осужденных другому государству для отбывания наказания также определяется международными соглашениями. Выдача возможна в отношении лиц, осужденных за преступление, наказуемое у нас и в иностранном государстве.

Контрольные вопросы

1. Что относится к источникам уголовного права?

2. Какое значение имеют постановления Пленума Верховного суда РФ, СССР и постановления Конституционного суда РФ?

3. Какое значение имеет деление УК РФ на Общую и Особенную части?

4. Что является временем совершения преступления?

5. Что означает термин «обратная сила уголовного закона»?

6. Какой уголовный закон считается более мягким, а какой более суровым?

7. С какого момента изменения, внесенные в УК РФ, вступают в силу?

8. Что понимается под территорией России?

9. В каких случаях возникают коллизии в применении принципа гражданства и территориального принципа?

10. В чем различия между универсальным и реальным принципами действия уголовного закона в пространстве?

11. Что такое экстрадиция преступников?

12. Возможна ли выдача преступников для отбывания ими наказания на родине?

ТЕМА 3. Понятие и виды преступлений

1. Понятие и признаки преступления

Преступление – это социальное и правовое явление. Преступность появилась вместе с неравенством. После чего появились правовые нормы, запрещающие противоправное поведение.

Преступление представляет собой разновидность человеческого поведения и поэтому обладает всеми его поведенческими характеристиками: сознанием, волей, мотивом, целью. Это значит, что субъект сознательно выбирает среди возможных вариантов поведения именно противоправный. Именно поэтому преступление нельзя отделить от преступника, и уголовное право, изучая преступление, не ограничивается ана-лизом объективных его составляющих, но занимается еще субъективными свойствами преступного деяния.

Вместе с тем, не всякое поведение человека, достойное осуждения, является преступным, а только то, которое реально может нанести вред личным или общественным интересам.

Исторически первым законодательным актом, давшим понятие преступления, явилась Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Франции. Преступлением признавалось деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. Существенный недостаток такого определения состоял в том, что, достаточно четко отражая юридический признак преступления, его противоправность, формальное определение (описывало лишь юридическую форму преступления) совсем не раскрывало социальной сущности преступного и наказуемого деяния.

Материальное понятие преступления содержит такой признак, как общественная опасность, причем не в абстрактном понимании, а с указанием на то, каким социальным интересам причиняет вред преступление.

В соответствии с этим УК РФ 1996 г. в статье 14 устанавливал: "Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания". Данное определение носит формально-материальный характер.

Различают пять признаков преступления:

1) это деяние;

2) общественно опасное;

3) противоправное;

4) виновное;

5) уголовно наказуемое.

Преступление – это деяние, выраженное в форме действия или бездействия, причинившее общественно опасное последствие. Последствия возможны в виде физического или психического вреда личности и общественной безопасности, экономического ущерба личности, обществу, государству либо дезорганизации функционирования тех или иных объектов.

Действие и бездействие представляют собой виды человеческого поведения и потому должны обладать всеми его психологическими и физиологическими свойствами. Под бездействием следует понимать такое поведение лица, когда он мог и должен был действовать, исходя из своего должностного или служебного положения, но не действовал. Мысли, психические процессы, убеждения, их выражение вовне, например, в дневниках, высказываниях преступлениями не являются. Конечно, устное или письменное слово тоже поступок, и потому ряд "словесных" деяний признаётся преступным (угроза жизни, угроза с целью завладения имуществом). Однако такого рода поведение нацелено на причинение вреда, запрещенного уголовным законом, – вреда здоровью, имущественным правам личности, чести.

Деяние должно быть мотивированным, целенаправленным, обладать свободой выбора между преступным и непреступным поведением, добровольным.

Вследствие отсутствия мотивированности и целенаправленности не являются добровольными действиями:

а) рефлекторное или конвульсивное движение;

б) телодвижение в бессознательном состоянии или во сне;

в) поведение во время гипноза или являющееся результатом вызванного гипнозом внушения;

г) телодвижение, которое по иным основаниям не является результатом усилия или решения деятеля, предпринятого им сознательно или по привычке.

Так, поскользнувшийся на банановой корке гражданин Н., сваливший под идущий трамвай потерпевшего, не может нести уголовную ответственность, так как он не совершал действия: его телодвижение явилось рефлекторным, бессознательным.

Отсутствует свобода выбора у лица, подвергшегося физическому принуждению. В ч. 1 ст. 40 УК РФ сказано: "Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием)".

Преступным является лишь такое деяние, которое по содержанию общественно опасно. Общественная опасность составляет важнейшее социальное (материальное) свойство преступления и выражается в причинении либо создании угрозы причинения ущерба охраняемым УК интересам. Не представляющее общественной опасности ввиду малозначительности деяние, согласно ч. 2 ст. 14 УК, преступлением не является. Общественная опасность является качественным и объективным признаком преступления, позволяющим отделить преступления от других правонарушений. Уголовный закон выделяет качественную и количественную стороны в общественной опасности, так как в нем говориться, что при назначении наказания необходимо учитывать как характер, так и степень общественной опасности совершенного преступления.

Характер общественной опасности (качественная сторона) определяется объектом преступного посягательства, поэтому преступления, посягающие на один объект, принадлежат к одному типу общественной опасности (например, преступления против здоровья населения). Если преступления направлены против разных объектов, то у них разный характер общественной опасности; при этом, чем значительнее объект посягательства, тем выше характер общественной опасности преступления.

Степень общественной опасности (количественная сторона) преступления определяется тяжестью причиненных последствий, формой вины и способом ее совершения. Свое окончательное выражение степень общественной опасности находит в санкции уголовно-правовой нормы, поэтому чем строже санкция, тем выше степень общественной опасности преступления.

Третьим обязательным свойством преступления является его уголовная противоправность. Это юридическое (в отличие от социального) свойство деяния. Уголовная противоправность юридически выражает в уголовном законе общественную опасность и виновность деяния. Только общественно опасное и виновное деяние признается уголовно противоправным. Противоправность свидетельствует о том, что лицо, совершившее преступление, нарушило запрет, установленный УК.

Не допускается применение аналогии закона, поэтому противоправным будет лишь то деяние, которое прямо предусмотрено в диспозиции уголовно-правовых норм.

В строгом соответствии с принципом вины преступлением может быть лишь виновно совершенное общественно опасное деяние. Понятие вины раскрывает гл. 5 УК РФ. Вина является обязательным субъективным свойством преступления. По содержанию она представляет собой психическое отношение лица к общественно опасному действию (бездействию) и к общественно опасным последствиям такового. Без вины нет ни преступления, ни наказания.

Как ранее отмечалось, принцип вины гласит, что "лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина" (ч. 1 ст. 5 УК).

Объективное вменение, т. е. привлечение лица к уголовной ответственности лишь за сам факт причинения вреда без установления его вины, не допускается (ч. 2 ст. 5 УК). Невиновное причинение вреда считается случаем или казусом. В ст. 28, неизвестной прежде действовавшему УК 1960 г., предусмотрены четыре разновидности казусов или случаев, когда лицо: 1) не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия); 2) не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было их предвидеть; 3) лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и не могло их предвидеть; 4) предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло их предотвратить в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.

Последний признак преступления – угроза наказанием. В санкциях фиксируется именно угроза наказанием, а не реальное наказание, которое в конкретном случае может и не последовать. Вот почему при освобождении от уголовной ответственности и наказания с заменой их другими уголовно-правовыми мерами не происходит декриминализации, т. е. перевода преступления в разряд проступков. Обязательные признаки преступления – общественная опасность, виновность и уголовная противоправность, т. е. запрещенность деяния под угрозой наказанием, содержащаяся в санкциях соответствующих уголовно-правовых норм, в таких случаях налицо.

Малозначительное деяние. Развивая и закрепляя социальное свойство преступления – общественную опасность, ч. 2 ст. 14 УК устанавливает: "Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности".

Малозначительное деяние не является преступлением при наличии одновременно двух условий. Первое: оно должно формально подпадать под признаки преступления, предусмотренного уголовным законом. Второе: в нем отсутствует другое свойство преступления – общественная опасность. Как правило, она отсутствует потому, что ущерб, причиненный деянием, мизерный. Отсюда деяние в целом оказывается непреступным.

Малозначительные деяния лишь тогда не признаются преступными, если малозначительность была и объективной, и субъективной, т. е. когда лицо желало совершить именно малозначительное деяние, а не потому, что по не зависящим от него обстоятельствам так в конкретном случае произошло. При расхождении фактически совершенного и умысла лица ответственность наступает за покушение на то преступление, совершить которое лицо намеревалось. Так, в случае, когда лицо замышляло совершить крупное хищение из сейфа сберегательного банка, но там оказалось лишь пять рублей, которые оно похитило, ответственность наступает за покушение на крупное хищение. Уголовное дело не прекращается за малозначительностью деяния – кражу пяти рублей. Отсутствует малозначительность деяния также при совершении преступления с неконкретизированным умыслом, т. е. когда лицо предвидело и желало наступления любого из возможных вариантов причинения вреда. Ответственность наступает тогда за фактически причиненный вред.

2. Классификация преступлений

Категоризация или классификация преступлений – это разделение их на группы по тем или иным критериям. В основание классификации преступлений могут быть положены характер и степень общественной опасности деяний либо отдельный элемент состава преступления. В российском уголовном законодательстве приняты три разновидности дифференциации преступлений.

Во-первых, классификация по родовому объекту посягательств, предусмотренных в 6 разделах и 19 главах Особенной части УК. Например, преступления против жизни и здоровья, против мира и безопасности человечества, воинские преступления.

Во-вторых, преступления, однородные по характеру общественной опасности, дифференцируются по степени общественной опасности на простые, квалифицированные, привилегированные. Так, убийства по составам различаются: квалифицированные с отягчающими элементами, простые, т. е. без отягчающих и смягчающих признаков, и со смягчающими признаками (привилегированные – в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны, детоубийство).

В-третьих, категоризация по характеру и степени общественной опасности на четыре крупные группы преступлений (ст. 15 УК):

1) небольшой тяжести (умышленные и неосторожные с максимальной санкцией до двух лет лишения свободы);

2) средней тяжести (умышленные с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы и неосторожные с максимальной санкцией, превышающей 2 года лишения свободы);

3) тяжкие (умышленные) преступления с максимальной санкцией до десяти лет лишения свободы);

4) особо тяжкие (умышленные преступления с санкцией свыше десяти лет лишения свободы или более строгой).

Общим основанием категоризации преступлений названы характер и степень общественной опасности деяний. Последние конкретизированы формой вины и величиной санкций в виде максимального срока лишения свободы.

Каково значение категоризации преступлений? Прежде всего, она обращена к законодателю, обязывая его учитывать классификацию преступлений при конструировании уголовно-правовых институтов и норм. Категоризация преступлений значима для определения обратной силы уголовных законов. Классификация преступлений выступает первым и основным критерием индивидуализации наказания (см. ст. 60 УК).

Преступления следует отличать от непреступных правонарушений и аморальных поступков: а) по общему объекту, более широкому и разнообразному, чем во всех иных отраслях права; б) по антисоциальности, которая в преступлениях наивысшая и именуется общественной опасностью, а в других непреступных правонарушениях содержит определенную долю вредоносности в соответствующих сферах правоотношений; в) внутри общественной опасности ведущим разграничительным элементом выступает вред (ущерб) охраняемым интересам личности, общества, государства; г) среди других криминообразующих признаков, которые позволяют провести границу между преступлениями и непреступными нарушениями, УК предусматривает низменную мотивацию, опасные способы совершения деяний, в том числе групповой, с использованием должностного положения субъектом, с применением оружия.

Возможна ли совокупность преступлений с иными правонарушениями и, соответственно, сочетание наказания с другими санкциями? Применительно к административным, дисциплинарным, гражданско-правовым проступкам этот вопрос решается отрицательно. Преступление как самое серьезное правонарушение поглощает непреступные правонарушения. То же относится к наказанию и иным санкциям: наказание их поглощает. Исключение составляет гражданско-правовое взыскание в виде возмещения причиненного преступлением материального ущерба. Оно производится вместе с уголовным наказанием по гражданскому иску в уголовном деле.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются формальное и материальное понятия преступления?

2. Какое деяние признается малозначительным?

3. Среди перечисленных признаков, какие не относятся к признакам преступления:

а) виновность;

б) аморальность;

в) наказуемость;

г) общественная опасность.

4. Относятся ли неосторожные преступления к категории тяжких и особо тяжких?

ТЕМА 4. Состав преступления

1. Состав преступления

Статья 8 УК РФ устанавливает: "Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом". Определив главную функцию состава преступления – быть основанием уголовной ответственности, УК не раскрывает понятия состава.

Состав преступления – это система обязательных объективных и субъективных элементов, образующих общественно опасное деяние, признаки которых описаны в диспозициях уголовно-правовых норм Общей и Особенной частей УК. Таким образом, состав преступления выступает как теоретическая модель преступления (общий состав) или как законодательная модель преступления (конкретный состав).

Как система, т. е. целостное единство, состав преступления слагается из ряда взаимосвязанных подсистем и элементов. Отпадение хотя бы одного обязательного элемента, а тем более подсистемы приводит к распаду всей системы состава преступления, к его отсутствию в деянии лица. Каждый из элементов характеризуется определенными признаками, которые могут быть обязательными и факультативными. Первые образуют составы всех преступлений, вторые – лишь некоторых.

Элементы и признаки состава преступления:

1. Объект преступления:

·  ценности и блага (обязательный признак);

·  предмет преступления (факультативный признак).

2. Объективная сторона:

·  общественно опасное деяние (действие или бездействие – обязательный признак);

·  общественно опасные последствия (обязательный признак для материальных составов);

·  причинная связь между деянием и его последствиями (обязательный признак для материальных составов);

·  время, место, обстановка, условия, средства, способ совершения преступления (факультативные признаки).

3. Субъект преступления:

·  физическое лицо (обязательный признак);

·  возраст (обязательный признак);

·  вменяемость (обязательный признак);

·  признак специального субъекта (факультативный).

4. Субъективная сторона:

·  вина (обязательный признак);

·  эмоции, мотив, цель, результат преступления (факультативные признаки).

Признаки элементов составов преступлений определяют их специфику, позволяют отграничить один состав преступления от другого, а также размежевать преступления от непреступных правонарушений. Признаки элементов и подсистем составов преступлений представлены в диспозициях норм Общей и Особенной частей УК.

Факультативные по природе признаки элементов состава в случаях, где они указаны в диспозициях уголовно-правовых норм, становятся обязательными. Без них составы преступлений отсутствуют. Например, в Особенной части кража сформулирована как "тайное хищение чужого имущества". В составе кражи названы: деяние (хищение), способ (тайное) и предмет (чужое имущество). Первый элемент – обязательный, два других по своей природе – факультативные. Однако коль скоро они указаны в диспозиции уголовно-правовой нормы как элементы состава кражи, они все три одинаково обязательны. Факультативные признаки играют роль при индивидуализации наказания.

Виды составов преступлений

Составы преступлений могут быть классифицированы по тем или иным критериям. Ими могут служить характер и степень общественной опасности преступления, конструкции элементов составов, описанные в диспозициях уголовно-правовой нормы, и др.

1. По характеру и степени общественной опасности преступлений:

·  основные (ч. 1 ст. 105 УК);

·  квалифицированные составы (составы с отягчающими элементами ч. 2 ст. 105 УК);

·  привилегированные составы (составы со смягчающими элементами ст. 106, 107 УК).

2. По конструкции элементов:

·  простой состав (в котором все элементы одномерны, т. е. один объект, одна форма вины, одно последствие – ч. 1 ст. 158 УК);

·  сложный (например, два объекта посягательства, две формы вины, два последствия и т. д. – ч. 2 ст. 158 УК).

3. По степени определенности признаков состава:

·  с конкретными признаками элементов – все признаки элементов однозначно характеризуют в диспозиции уголовно-правовой нормы степень их общественной опасности (например, размер материального вреда в преступлениях против собственности: крупный ущерб, особо крупный измеряется кратностью минимальных размеров оплаты труда);

·  с оценочными признаками элементов – степень опасности однозначно выразить нельзя, она определяется судебными и доктринальными толкованиями (так, в квалифицированном составе убийства (ч. 2 ст. 105 УК) названы такие способы лишения жизни, как "с особой жестокостью" или "общеопасным способом").

4. По конструкции:

·  материальные – считаются оконченными с момента наступления общественно опасных последствий (преступления против собственности, жизни и здоровья); в них также необходимо устанавливать причинно-следственную связь между деянием и наступившими от него последствиями;

·  формальные составы – считаются оконченными с момента совершения общественно опасного деяния независимо от наступления последствий, поскольку сами действия (бездействие) признаются очень опасными (например, преступления против общественной безопасности);

·  усеченные (как разновидность формальных) – момент окончания деяния отнесен на более раннюю стадию развития преступной деятельности – стадию приготовления ст. 209 или покушения ст. 162 УК);

·  с реальным вредом (ст. 105 УК);

·  с созданием угрозы причинения вреда (ст. 119 УК).

2. Объект преступления

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее преступление, и которым в результате совершения преступного деяния причиняется или может быть причинен существенный вред.

Система и соотношение социально значимых ценностей, интересов не являются неизменными, они зависят от исторических условий.

Значение объекта преступления в основных чертах сводится к следующему.

1. Объект преступления – элемент каждого преступного деяния, выраженный как общественная опасность.

2. Объект преступления – обязательный признак состава преступления.

3. Объект преступления имеет принципиальное значение для кодификации уголовного законодательства. По признаку родового объекта преступления строится Особенная часть Уголовного кодекса РФ.

4. Правильное установление объекта преступления позволяет отграничить преступление от других правонарушений и аморальных проступков.

5. Объект преступления позволяет определить характер и степень общественной опасности преступного деяния, т. е., какому именно социально значимому благу, охраняемому уголовным законом, и в какой степени (насколько серьезно) причинен или мог быть причинен вред.

6. Объект преступления имеет важное, а иногда и решающее значение для правильной квалификации деяния и отграничения одного преступления от другого.

Непринятие во внимание специфики объекта посягательства, неправильное его установление приводят на практике к судебным ошибкам.

Виды объектов преступления по вертикали:

·  общий;

·  родовой (его иногда называют специальным);

·  видовой;

·  непосредственный.

Они соотносятся между собой подобно философским категориям "общее", "особенное" и "единичное" ("отдельное").

Общий объект – это объект всех и каждого преступлений. Это совокупность всех социально значимых ценностей, интересов, благ, охраняемых уголовным правом от преступных посягательств. Общий объект преступления, как отмечалось, в обобщенном виде представлен в ст. 2 УК.

Родовой объект – это объект группы однородных преступлений, часть общего объекта. Это та или иная область, сфера социально значимых ценностей, интересов, благ. Представление о родовых объектах преступлений дает рубрикация Особенной части УК по разделам и главам, поскольку именно родовой объект преступления положен в основу кодификации и классификации норм Особенной части. К родовым объектам преступлений относятся, например, личность, собственность, общественная безопасность, порядок управления, интересы правосудия, интересы и порядок военной службы и др.

Видовой объект занимает промежуточное положение между родовым и непосредственным. Это подгруппа близких, сходных социальных благ, входящая в более широкую группу однородных ценностей. Так, если родовым объектом большой группы преступлений является личность (раздел 6), то видовыми объектами можно считать жизнь и здоровье (глава 16), свободу, честь и достоинство личности (глава 17), половую неприкосновенность и половую свободу личности (глава 18) и т. д. В некоторых случаях он может отсутствовать, совпадая с родовым (в частности, тогда, когда раздел Особенной части состоит всего из одной главы, например, разд. XI и гл. 33 – преступления против военной службы).

Непосредственный объект – это объект отдельного конкретного преступления, часть родового объекта. Непосредственный объект является обязательным признаком каждого состава преступления. Это какое-либо конкретное благо, на которое непосредственно направлено посягательство. Так, в преступлениях против личности непосредственными объектами могут выступать жизнь (например, при совершении убийства), здоровье (например, при причинении различной степени тяжести вреда здоровью), личная свобода (например, при похищении человека), честь и достоинство личности (например, при оскорблении) и др. Непосредственный объект преступления имеет важное практическое значение для квалификации деяния при отграничении одного преступления от другого.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9