Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
К совместной собственности крестьянского хозяйства ГК РФ относит земельный участок (если он представлен на праве собственности), насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птицу, сельскохозяйственную и иную технику и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Общим имуществом являются также плоды, продукция и доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности.
ГК внес несколько существенных изменений в регулирование совместной собственности крестьянского хозяйства. Если раньше к общей собственности крестьянского (колхозного) двора относилось все имущество общего пользования, то теперь - только объекты производственной и хозяйственной деятельности и натуральные и денежные доходы. Следовательно, надо полагать, что мебель, бытовая техника, посуда и т. д. являются общей собственностью супругов, или долевой собственностью всех членов хозяйства. Во-вторых, раньше к общей собственности крестьянского двора относилось все имущество общего пользования, независимо от того, когда оно было приобретено его членами - до или после вступления во двор. И в этом было серьезное отличие совместной собственности супругов от совместной собственности крестьянского двора. Теперь в совместной собственности крестьянского хозяйства находится только имущество, «приобретенное для хозяйства на общие средства его членов». Значит, если жена фермера, выходя за него замуж, получила в качестве приданого трактор или лошадь, то эти объекты остаются ее индивидуальной собственностью.
Хотя ГК об этом прямо не говорит, но давний обычай российской общины установил, что членами крестьянского хозяйства являются все его наличные участники от мала до велика, от детей до стариков, коль скоро они живут одной семьей и совместно ведут хозяйство. Следовательно, все они являются совместными собственниками имущества общего пользования производственного назначения. Значит, при разделе хозяйства или выделе из него одного из членов заранее определяется доля каждого члена хозяйства, от детей до стариков. И в этом отличие раздела совместной собственности крестьянского хозяйства от раздела общего имущества супругов, на которое кроме супругов никто не имеет права - и дети тоже.
3 Приобретение права собственности
Речь пойдет здесь о тех юридических фактах, которые являются основаниями для приобретения и прекращения права собственности у тех или иных лиц. Надо сказать, что разграничение между этими двумя рядами юридических фактов во многих случаях условно: если у одного лица собственность на вещь прекращается, то у другого, как правило, возникает. Рассмотрим прежде всего основания приобретения собственности на вещь и другое имущество.
1. Различные виды денежного вознаграждения и материального поощрения за труд – зарплата, гонорары, премии, в том числе и натуральные, и т. д. В настоящее время сняты все ограничения на оплату труда.
2. Изготовление, создание вещи своим трудом. Сюда можно отнести и любительское изготовление мебели, и создание картин профессиональным художником, и строительство дома. Объекты, изготовленные своим трудом и относящиеся к недвижимости, становятся собственностью с момента их регистрации. ГК, правда, оставляет без ответа вопрос, является ли недвижимостью незавершенный строительством дом, и если да, то с какого момента строительства его надо регистрировать.
Вместе с тем ГК устанавливает, что самовольная постройка дома или иной недвижимости на земельном участке, не отведенном для этих целей в установленном законом порядке, не порождает права собственности у самовольного строителя, а, напротив, порождает его обязанность снести строение либо оплатить снос. Допускаются, правда, два исключения из этого правила. Во–первых, суд может признать право собственности за лицом, самовольно построившим недвижимость, если земельный участок, на котором она возведена, будет закреплен за этим лицом в установленном законом порядке. Во–вторых, суд также может признать право собственности на постройку, если она сделана лицом на участке, принадлежащем этому лицу на праве пожизненного наследственного владения или бессрочного пользования.
И ни в коем случае право собственности не может быть признано, если постройка нарушает права и интересы других лиц.
3. Использование имущества для извлечения законного предпринимательского дохода. Этим имуществом могут быть и средства производства, и вклад в банке.
4. Гражданско–правовые сделки: купля имущества, получение подарков и др. Эти же сделки, заметим, являются и основанием прекращения права собственности на те же вещи для продавцов и дарителей.
Гражданско–правовыми способами приобретения права собственности являются предусмотренные Законом о приватизации государственной собственности выкуп трудовыми коллективами государственных предприятий в общую собственность, безвозмездное получение имущества трудовыми коллективами, приобретение пакетов акций приватизируемых предприятий на открытых аукционах, наконец, безвозмездная передача в собственность каждого гражданина приватизационного чека, который являлся ценной бумагой и мог продаваться, покупаться, обмениваться на акции.
5. Плоды. Урожай сада и огорода, приплод скота и других домашних животных – кошек и собак – являются собственностью владельца имущества, давшего эти плоды.
6. Наследование. Наследник становится собственником имущества умершего с момента вступления в права наследования. Порядок наследования установлен ГК в специальном разделе «Наследственное право».
По аналогии с наследованием ГК говорит и о переходе имущества ликвидируемого юридического лица к его правопреемнику в процессе реорганизации юридических лиц.
7. Переработка чужого материала. Что здесь имеется в виду? Портной берет чужой отрез ткани и шьет костюм. Художник берет чужой кусок холста и пишет Джоконду. Чьей собственностью будет костюм? Чьей собственностью будет портрет? В случае спора все эти вопросы решает суд на основании норм гражданского кодекса. ГК подсказывает суду следующее правило: если после переработки материала цена вещи стала незначительно дороже, то ее собственником остается владелец материала, он возмещает только расходы переработчику. Если же цена вещи значительно возросла, то собственником становится переработчик, который должен возместить стоимость материала его владельцу. Но эти правила относятся только к добросовестному переработчику. У недобросовестного вещь изымается в пользу собственника материала.
8. Бесхозяйное имущество. Это – имущество, которое не имеет хозяина или хозяин которого не известен или отказался от этого имущества. Не имеет хозяина прежде всего имущество умерших людей, у которых нет наследника. В прежних кодексах такое имущество называлось выморочным (от слова «мор», когда в результате эпидемий вымирали целые семьи и не оставалось наследников). Теперь такое имущество объединено в одно понятие «бесхозяйное». Его собственником может стать любое лицо в результате приобретательной давности.
Если бесхозяйным стало недвижимое имущество, то оно по требованию муниципального органа и по решению суда может быть передано в муниципальную собственность.
9. Приобретательная давность. Срок, по истечении которого лицо, добросовестно, открыто и непрерывно владевшее не своей вещью, становится ее собственником, приобретает право собственности на эту вещь. Это может быть бесхозная вещь, но может быть и чужая. Главное, что тот, кто ею фактически владеет, делает это добросовестно, открыто, непрерывно и никто не оспаривает у него это владение. Через 5 лет такого владения движимой вещью лицо становится ее собственником, и через 15 лет владения недвижимой вещью лицо (или его правопреемник) становится собственником недвижимой вещи. Правда, эти сроки, как правило, надо исчислять с момента истечения срока исковой давности, в течение которого собственник мог предъявить фактическому владельцу требование о возврате вещи. Исчисление срока давности не может применяться к бесхозным вещам, поскольку они не могут стать предметом спора о праве собственности, – спорить некому. Хотя приобретательная давность введена только новым кодексом, ее срок может исчисляться и до вступления в силу кодекса, то есть до 1 января 1995 г.
Гражданский кодекс не дает пока ответа на вопрос о том, какими распорядительными функциями обладает фактический владелец вещи до истечения срока приобретательной давности. Может ли он продать вещь, и каково будет отношение покупателя к этой вещи? Должен ли фактический владелец недвижимости ее регистрировать и под каким правовым титулом? Очевидно, что введение приобретательной давности фактически учредило еще одно вещное право: открытое, добросовестное, непрерывное фактическое владение вещью. По истечении срока приобретательной давности оно превращается в собственность.
10. Клад. Скрытые любым способом деньги или другие ценные предметы, собственника которых невозможно установить или он утратил на них право. Клад можно рассматривать как частный случай бесхозяйного имущества. Клад отличается, однако, своей особой повышенной ценностью и тем, что он был спрятан, иными словами, собственник имел прямо выраженное действием намерение сохранить его для себя. Очевидно, что именно особой ценностью клада продиктован порядок его присвоения: лицо, обнаружившее клад, обязано сдать его государству (органам юстиции или финансов) и сохраняет за собой право на получение определенной части клада, до 25 процентов его стоимости.
Права на «дележ» клада с государством не имеет то лицо, которое обнаружило клад в порядке служебного задания, профессиональной деятельности, прежде всего археологи: ведь поиск кладов – это их профессия.
Ну, а если строители при рытье котлована обнаружат клад? Или пожарные при тушении пожара? Они имеют право на получение вознаграждения, потому что обнаружение клада стало побочным результатом их главной деятельности и не входило в их задачу.
Понятие «клад» нельзя толковать расширительно: речь идет о деньгах, драгоценных металлах, драгоценных камнях, бытовых и художественных изделиях из них. К кладу нельзя отнести современное оружие, боеприпасы, спрятанные в укромном месте. Они изымаются в собственность государства.
11. Находка. Это утерянная собственником и найденная вещь. Лицо, нашедшее вещь, обязано сообщить об этом в милицию для оповещения. Что касается самой вещи, то нашедший ее может оставить ее у себя, а может передать в милицию. Лицо, нашедшее вещь и своевременно заявившее об этом, имеет право требовать у ее владельца, коль скоро он объявится, до 20 процентов стоимости этой вещи в качестве вознаграждения. Если по истечении шести месяцев за находкой никто не обратится, она становится собственностью нашедшего ее. Если же он отказывается от вещи, она переходит в муниципальную собственность.
12. Безнадзорные животные. Домашний скот и другие домашние животные, хозяин которых неизвестен. Лицо, которое обнаружило такой скот на своей территории, может удерживать его у себя в хозяйстве. Если в течение шести месяцев обнаружится владелец скота, он должен быть возвращен с удержанием с владельца затрат на его содержание. Если владелец не обнаружится, то по истечении шести месяцев скот переходит в собственность того, кто его нашел.
А что, если собственник скота появится по истечении шести месяцев? В этом случае он может вернуть себе животное, если докажет, что оно не утратило привязанности к нему или что новый владелец с ним жестоко обращается.
4 Прекращение права собственности
Гражданским кодексом регулируются принудительные способы прекращения права собственности физических и юридических лиц. Речь в данном случае идет не о добровольном отчуждении имущества собственником, а о регулировании соответствующими договорами: куплей–продажей, дарением и т. д. Что касается принудительных способов, то есть оснований для принудительного лишения лица права собственности на тот или иной объект, то они следующие:
- обращение взыскания на имущество по неисполненным обязательствам и долгам. Взыскание с неисправного должника производится в принудительном порядке по решению суда;
- реквизиция, то есть возмездное изъятие определенных объектов собственности в силу чрезвычайных обстоятельств. Так, в начале Великой Отечественной войны у населения были реквизированы все радиоприемники, с тем, чтобы затруднить связь немецкого командования с его разведывательной агентурой в советском тылу, а также для того, чтобы граждане СССР не могли слушать враждебную пропаганду. Реквизируемое имущество поступает в собственность государства. Стало быть, реквизиция становится одновременно и основанием приобретения государственной собственности;
- конфискация, то есть безвозмездное изъятие имущества у собственника в качестве дополнительной меры наказания по приговору уголовного суда либо в исключительных случаях – по решению административных органов, в частности таможни – в отношении контрабанды. Конфискованное имущество также поступает в собственность государства;
- изъятие недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных или общественных надобностей. При этом закон предусматривает несколько возможных способов компенсации утрат собственника по его выбору: либо денежную компенсацию, либо предоставление равноценного земельного участка и возведение объектов недвижимости, аналогичных утраченным, и др.;
- национализация, то есть изъятие имущества из частной собственности физических и юридических лиц в собственность государства, в государственную собственность. В новом ГК содержится принципиальное положение огромной важности – политической, экономической и юридической: национализация может проводиться только с выкупом, с возмещением владельцам стоимости национализированного у них имущества. Это положение гарантирует частную инициативу и хозяйственную деятельность, привлечение иностранных капиталов;
- выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. Если собственник обращается жестоко с домашними животными, попирая нормы гуманности, они могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим требование в суд. Цена устанавливается либо соглашением сторон, либо судом. Значит, в принципе каждый человек может встать на защиту животного, подвергающегося жестокому обращению со стороны хозяина.
5 Защита права собственности
В широком смысле слова защита права собственности осуществляется несколькими отраслями права: уголовным, административным, гражданским. В уголовном праве установлены наказания за преступления против имущества граждан, юридических лиц, государства; в административном праве установлена административная ответственность за правонарушения против имущества тех или иных лиц. Наконец, в гражданском праве предусмотрены самые различные требования (иски) к нарушителям имущественных прав – о возмещении убытков, имущественного вреда и др.
Но в данном случае речь идет о защите вещного права собственности, то есть о защите от нарушений правомочий собственника – права владения и права пользования. Если нарушено право владения, если вещь вышла из обладания собственника помимо его воли, то нарушено и право собственности вообще, в целом: собственник никак не сможет осуществлять это право. Нарушение права пользования, даже если право владения не нарушено, тоже делает право собственника неполноценным. Поэтому предусмотрены два иска – в индикационный и негаторный, – направленные на защиту права владения и права пользования.
Виндикационный иск, или виндикация (от лат. vindi–саге – требовать, защищать), – это иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Под владением в данном случае понимается фактическое обладание вещью. Кто может предъявить виндикационный иск? Прежде всего собственник вещи. Но не только он. Если вещь передана им во владение другому лицу, то с виндикационным иском к незаконному владельцу вещи может обратиться любой законный ее владелец: арендатор, залогодержатель, лицо, осуществляющее хозяйственное ведение или оперативное управление вещью. Иными словами, любой обладатель вещного права владения на имущество, которое каким–то путем попало от него к незаконному владельцу (было украдено, утеряно и т. д.).
Какая вещь может быть виндицирована, то есть истребована? Любая? Нет, не любая, а только определенная индивидуальными признаками, индивидуально–определенная. Только о такой вещи владелец может уверенно сказать, что именно она была в его законном владении, и уверенность эта опирается как раз на индивидуальный признак вещи. Представьте себе, что собственник черных ботинок, которые у него украли, увидел на встречном прохожем такие же черные ботинки и потребовал их виндикации. Ясно, что никто не примет его требования всерьез. А вот если украденные ботинки были подбиты золотыми подковками и такие же подковки оказались на ботинках встречного прохожего, – это уже серьезное основание для предъявления к нему виндикационного иска. Потому что золотые подковки на туфлях – это исключительно индивидуальный признак вещи.
Иск предъявляется к незаконному владельцу вещи, владеющему ею в данный момент, независимо от того, как она к нему попала. Может быть, она до этого много раз переходила от одного незаконного владельца к другому, для предъявления виндикационного иска это не имеет значения. Другое дело – удовлетворение искового требования. К этому вопросу мы и обратимся. Незаконный владелец может быть добросовестным приобретателем вещи и недобросовестным. Недобросовестный приобретатель – тот, кто, приобретая вещь, знал или должен был знать, что она вышла из владения собственника (законного владельца) незаконным путем, что он приобрел вещь у лица, которое не имело права ее отчуждать. Например, на вокзале к пассажиру проходящего поезда подбегает мальчишка и предлагает за бесценок дорогие часы. У недобросовестного приобретателя вещь изымается и возвращается законному владельцу независимо от обстоятельств ее получения этим приобретателем.
По–иному обстоит дело с добросовестным приобретателем, то есть с тем, кто не знал и не мог знать, что приобрел вещь у лица, не имевшего права ее отчуждать. Если он получил вещь безвозмездно, то она изымается в любом случае. Если же он заплатил за нее, то она может быть изъята у него в том случае, если вышла из владения законного владельца помимо его воли: была украдена, утеряна и т. д. Значит, покупая вещь на «диком» рынке, то есть на базаре, вы рискуете тем, что она краденая и ее владелец может обнаружить ее у вас и изъять с помощью виндикации. А деньги? – спрашивают обычно студенты и слушатели. А деньги вы можете потребовать у продавца. Правда, обычно продавец неизвестен, но это уже ваши проблемы: вы ведь знали, что идете на риск. Во всяком случае теперь будете знать.
А в каком случае вещь не может быть виндицирована у незаконного владельца, если он приобрел ее за деньги (возмездно)? В том случае, если она вышла из владения законного владельца по его воле. Известен случай, когда гражданин, уезжая в командировку на год, передал ценные вещи на хранение соседу, который вскоре умер, а наследники распродали эти вещи, не зная, чьи они, а на вырученные деньги поставили памятник покойнику. И хотя наследники указали, кому они продали вещи (это были добросовестные приобретатели), законный владелец не смог их вернуть, потому что сам, по своей воле передал их во владение другого лица.
Законный владелец вещи кроме самой вещи может требовать еще и возврата доходов, полученных незаконным владельцем. У недобросовестного приобретателя он может требовать доходы за весь срок пользования вещью, а у добросовестного – только за время, когда тот узнал или должен был узнать, что является незаконным владельцем. В свою очередь, незаконные владельцы имеют право требовать от законного возмещения расходов на содержание вещи.
На виндикационные иски, как мы уже знаем, не распространяется исковая давность. Однако существуют по меньшей мере три случая, когда по истечении определенного срока законный владелец теряет право на вещь. Первый случай – это находка: если лицо, нашедшее вещь, добросовестно заявит о находке, то по истечении шести месяцев ее невостребования она становится собственностью нашедшего ее. Второй случай, полностью аналогичный первому, – безнадзорный скот. Обратим внимание, что здесь разграничение недобросовестного иное, чем в иске о виндикации. Если лицо, нашедшее вещь или безнадзорный скот, не заявит об этом компетентным органам, оно становится недобросовестным приобретателем, потому что, конечно, знало, что вещь вышла из владения собственника незаконным путем. Но если оно заявит об этом, то в дальнейшем становится добросовестным приобретателем, и по истечении шести месяцев вещь у него не может быть изъята, хотя он получил ее безвозмездно. Это можно рассматривать как исключение из общего правила о виндикации на основании того, что, во–первых, нашедший вещь (скот) не стремился к ее приобретению, во–вторых, собственник вещи не проявил должной заботы о ней. Третий случай – ограничение во времени виндикационных требований, приобретательная давность. После истечения срока приобретательной давности прежний собственник теряет право собственности на вещь и право на ее виндикацию.
Негаторный иск. Иск об устранении нарушений права пользования вещью, когда право владения не нарушено. Перед гаражом, в котором стоит ваш автомобиль, некая контора вырыла широкую канаву для прокладки труб. Выехать из гаража, а значит, и пользоваться автомобилем вы не можете. Обратите внимание на то, что контора не нарушила право владения автомашиной: не захватила гараж, не вывезла автомобиль. Право владения не нарушено, а право пользования – очень. В подобном случае владельцу гаража и автомобиля необходимо обратиться в суд с негаторным иском, с иском об устранении помех к пользованию автомобилем.
Отметим, что современная теория гражданского права и судебная практика признают еще ряд исков о защите права собственности: иск о признании права собственности на вещь в случаях, если она ошибочно "попала под арест или конфискацию имущества, и об исключении ее из описи имущества или иск об отмене административного ненормативного акта, нарушающего право собственности.
ТЕМА 9 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
1 Общие понятия наследования
Наследственное право является подотраслью гражданского права и представляет собой совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения по переходу имущества принадлежащего ему на праве частной собственности после смерти гражданина к одному или нескольким лицам.
Порядок наследования регулируется ГК РФ. В ст. 1110 ГК РФ четко определено, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если в ГК РФ не предусмотрены иные правила,
В ГК РФ раздел V «Наследственное право» обеспечивает реализацию конституционного положения ст. 35 Конституции РФ, где гарантии права наследования провозглашены наряду с нормами о защите права частной собственности, свободе ее распоряжения и невозможности решения частной собственности без решения суда.
Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодатель может дать любые распоряжения относительно преемства своего имущества на случай смерти. Он действует по своей воле и руководствуется только своим интересом при распоряжении имуществом.
Правовое регулирование отношений по наследованию имущества состоит из:
- установления с помощью конституционных и гражданско–правовых норм самой возможности наследования имущества;
- определения нормами гражданского права правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти;
- правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц (нормы гражданского и уголовного права).
В состав наследства, согласно ст. 1112 ГК РФ входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное наследство, в том числе имущественные права и обязанное в состав наследства, согласно ч. 2 ст. 1112 ГК РФ, не входит:
- права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;
- права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящими Кодексом или другими законами;
- личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
В наследство входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях.
Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане.
Наследник – лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. Наследником может выступать любой субъект гражданского права.
Согласно ст. 1116 ГК РФ, четко определен круг лиц, которые могут призываться к наследованию. Это:
- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
- юридические лица, существующие на день открытия наследства;
- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные организации, иностранные государства и международные организации.
Лица, представленные в п. «а», граждане, которые могут быть наследниками, как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя.
Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Это могут быть как граждане России, так и иностранные граждане, так как они пользуются на территории России гражданской правоспособностью наравне с гражданами России.
Наследниками может быть любой человек с момента рождения и до наступления смерти, пол, возраст, национальность и т. п. значения не имеют. Правом на наследство обладают лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными.
В части III Гражданского кодекса значительно расширен круг наследников, где предусмотрены наследники первой, второй, третьей, четвертой и последующих очередей. Наследники каждой последующей очереди наследуют в том случае, если отсутствуют наследники предшествующих очередей, т. е. теперь наследниками могут быть дяди и тети наследодателя, племянники, двоюродные братья и сестры и т. п. Согласно ст. 1147 ч. III ГК РФ к кровным родственникам приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель, и его родственники – с другой стороны.
Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют обязательно в равных долях.
Если говорить о завещании, то здесь дело обстоит несколько иначе.
Во–первых, завещание это своего рода сделка, которая совершается действием лица, желающего распорядиться своим имуществом на случай своей смерти, поэтому завещатель на момент составления завещания должен быть полностью дееспособным. Согласно ст. 26, 28 ГК РФ лица частично дееспособные, а также ограниченно дееспособные по ст. 30 ГК РФ завещательной дееспособностью не обладают. Завещания, составленные недееспособными лицами не имеют юридической силы.
Лица, вступившие в установленном законом порядке в брак, до достижения восемнадцатилетнего возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ) являются полностью дееспособными и могут составить завещание. Наследниками по завещанию могут быть любые лица, зачатые при жизни наследодателя и родившееся уже после его смерти.
Однако следует отметить, что круг лиц, имеющих право быть наследниками законодательно ограничен.
В ст. 1117 ГК РФ дано понятие «недостойного наследника», под которым подразумевается гражданин, который своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, против осуществления его последней воли, выраженной в завещании, либо направленными против кого–либо из его наследников пытался способствовать увеличению причитающейся им доли наследства, эти обстоятельства должны быть подтверждены в суде. К таким действиям относят – составление фиктивного завещания, сокрытие завещания, принуждение к составлению завещания и т. д. Для применения данной нормы необходимо, чтобы противоправные действия гражданина носили умышленный характер.
Следует также подчеркнуть, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 1177 ГК РФ не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановленные в них ко дню открытия наследства. Согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица, суд отстраняет от наследования по закону лиц, злостно уклонявшихся от выполнения возложенных на них обязанностей по содержанию наследодателя.
Согласно этой статьи (ст. 1117 ГК РФ) недостойный наследник обязан возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Это положение вытекает из ст. 60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения».
Эти правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, и применяются так же к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ).
Еще одна категория граждан – юридические лица, которые могут быть наследниками только по завещанию, обязательным условием является то, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.
Существует еще одна категория наследников – публичные образования. Это Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации – наследование имущества имеет место, если имущество завещано и нет оснований для признания его недействительным.
В ст. 1151 ГК РФ дается понятие выморочного имущества. Имущество считается таковым, если отсутствуют наследники по закону и наследники по завещанию, либо все наследники, отстраненные от наследования, ст. 1117 ГК РФ, либо все наследники отказались от наследства и не указали, что отказываются в пользу другого наследника (ст. 1158), либо никто из наследников не принял наследства, тогда выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации по закону. Эти действия определяются законом.
В ст. 1113 ГК РФ сформулировано понятие юридического значения открытия наследства – наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия. Открытие наследства – юридический факт, с которым связано существование наследственных правоотношений. По закону юридические факты:
- смерть гражданина;
- объявление гражданина умершим.
Время открытия наследства играет также важную роль, так как с ним связано определение:
- круга лиц, которые будут наследниками;
- состава наследственного имущества;
- начала течения срока для предъявления принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство, возникновение прав и обязанностей по наследству;
- мер по защите наследственного имущества;
- законодательства, используемого при наследственных правоотношениях.
В соответствии со ст. 114 ГК РФ «временем открытия наследства» является день смерти гражданина, при объявлении гражданина умершим считается день вступления в силу решения суда.
Лица, умершие в один день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга, а к наследованию призываются наследники каждого из них.
Время открытия и факт открытия наследства подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя, или в судебном порядке.
Понятие «место открытия наследства» также играют важную роль в реализации наследственных правоотношений, так как именно по месту открытия наследства наследники подают заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Согласно ст. 20 ГК РФ местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя.
Если возникают какие–то неясности, в каком месте находится основная часть наследственного имущества, то место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства. Заявление подается в суд по месту жительства заявителя.
Подтверждением места открытия наследства может быть справка жилищно–эксплуатационной организации, местной администрации или справка с места работы умершего о месте его жительства, или же вступившем в силу решении суда о его установлении.
Место открытия наследства определяет:
- законодательство страны для возникновения наследственных отношений;
- место нотариального оформления;
- применение мер по охране наследственного имущества.
2 Наследование по завещанию
Завещание – это распоряжение имуществом на случай смерти. Завещание – это односторонняя сделка, которая непосредственно связана с личностью завещателя. Завещание должно быть совершено лично. Оно не может быть совершено через представителя. Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти, но при его жизни не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Завещателем может быть любой гражданин, обдающий в полном объеме дееспособностью в момент совершения завещания.
Завещатель имеет право завещать свое имущество любым лицам, в свободной форме определять доли наследников в наследстве, лишить наследства одного или нескольких наследников по закону и при этом, не указывая причину такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, которые оговорены ст. 1110 ГК РФ.
Наследниками по завещанию могут быть:
- наследники по закону, в данном случае завещатель не ограничен очередностью и может завещать свое имущество наследникам любой очереди;
- иные граждане, которые не входят в круг наследников по закону;
- юридические лица, существующие в качестве юридического лица на день открытия наследства;
- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Завещатель может выразить свою волю по лишению права на наследство двумя формами:
- перечислить лиц, которых завещатель лишает наследства;
- умолчать в завещании о ком–либо из наследников.
В первом варианте наследник полностью лишается наследства, независимо от того, охватывает ли завещание все имущество или только какую–то часть.
Во втором варианте, наследник устраняется от наследования, если в завещании определена судьба всего имущества, если же какая–то часть имущества не завещана, то эта часть будет делиться среди наследников по закону.
Завещание свободно, но в соответствии со ст. 1149 ГК РФ существует круг необходимых наследников. Этим правом на обязательную долю в наследстве обладают:
- несовершеннолетние дети наследодателя;
- нетрудоспособные дети наследователя;
- нетрудоспособные родители наследодателя;
- нетрудоспособный супруг (супруга) наследодателя;
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ).
Эта категория лиц наследует независимо от содержания завещания не менее половины доли, причитающейся им по закону.
Согласно п. 1 ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143–1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
Пунктом 2 ст. 1143 ГК РФ к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142 – 1145 ГК РФ (соответственно наследники первой очереди, наследники второй очереди, наследники третьей очереди, наследники последующих очередей), но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |


