Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Обязательная доля в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, а если не хватает этой части, то из части имущества, которое завещано, при этом не имеет значения, уменьшится ли доля других наследников, или нет.

Если в завещании указано два и более наследника, а доли их не определены (кому, что завещается), то считается, что они наследуют в равных долях.

В ст. 1124 ГК РФ определены общие правила формы и порядка совершения завещания.

Завещание должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, подписано завещателем и нотариально удостоверено. Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели – до открытия наследства не имеют право разглашать сведения, касающиеся содержания завещания.

Удостоверение завещания другими лицами возможно в случаях:

1. Когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации. Завещание в данном случае может быть удостоверено вместо нотариуса вышеперечисленными должностными лицами с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания (п. 7 ст. 1125 ГК РФ).

2. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

- завещания граждан, находящихся в разведочных, арктически! или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

- завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Такое завещание должно быть подписано завещателем, в присутствии удостоверяющего и свидетеля, который также подписывает завещание. В дальнейшем к такому завещанию применительны условия ст. 1124 и 1125 ГК РФ.

3. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации.

Если же не будут удовлетворены все требования к письменной форме составления завещания и его удостоверения, то оно будет считаться недействительным.

В исключительных случаях допускается простая письменная форма (это чрезвычайные обстоятельства, угроза жизни), в этом случае завещание составляется в присутствии двух свидетелей, самим завещателем – собственноручно.

Завещание, которое совершено в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в форме, предусмотренной ГК РФ.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Пункт 2 ст. 1124 ГК РФ ограничивает круг свидетелей. В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

- нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

- неграмотные;

- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

Несоответствие свидетеля этим требованиям может являться основанием признания завещания недействительным. Согласно ст. 1125 ГК РФ, к нотариально удостоверенным завещаниям предъявляются соответствующие требования:

- нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом;

- завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание;

- при составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель;

- если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания.

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю о праве на обязательную долю и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Статья 1126 ГК РФ вводит особый порядок нотариального удостоверения – закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием.

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

Закрытое завещание в закрытом конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю, что закрытое завещание должно быть им собственноручно написано и подписано, а также разъяснить право на обязательную долю и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

Нотариус не позднее, чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону.

После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, затем нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса.

Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола. В соответствии со ст. ИЗО ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить свое завещание в любое время, не объясняя причины.

3 Наследование по закону

В соответствии со ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, наследники последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущей очереди. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, кроме наследующих по праву представления.

Статья 1146 ГК РФ предусматривает наследование по праву представления. В соответствии с этой статьей доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, двоюродные братья и сестры наследодателя) и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать (недостойный наследник) (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

К первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ).

Вторая очередь включает полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, его дедушку и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ).

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя) (ст. 1144 ГК РФ).

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит (ст. 1145ГКРФ).

В результате к наследованию призываются:

- в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;

- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) (ст. 1147 ГК РФ).

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не следуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленным сохраняются по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Наследование в данном случае не исключает наследования кровным родственникам.

Согласно ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанных в ст. 1143–1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и не с наследниками этой очереди, если не менее года смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142–1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону указанные в ст. 1142–1145 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону так и по завещанию, либо никто из них не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158), имущество умершего считается выморочным (ст. 1151 ГК РФ), выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Порядок наследования и учета выморочного имущества, также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

ТЕМА 10 ПРЕДМЕТ СЕМЕЙНОГО ПРАВА. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Семейное право есть отрасль частного права, которое регулирует отношения, возникающие из брака и принадлежности к семье. Нормы, образующие отрасль семейного права, закрепляют условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его недействительным, регулируют личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, родителями и детьми. В юридическом значении семья понимается как круг лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления и др. При этом многие отношения данной сферы находятся вне семейно–правового регулирования и определяются иными социальными регуляторами, главным образом моральными нормами.

Нормы семейного права содержат такие обязательные правила, которые необходимы для укрепления семьи. Соответственно семейное право устанавливает права и обязанности между супругами, родителями и детьми. Причем эти права и обязанности (при наличии указанных в семейном законодательстве обстоятельств) не зависят от факта совместного проживания, иждивенчества.

Поскольку в соответствии с Конституцией РФ семейное законодательство находится в совместном ведении Федерации и ее субъектов, оно представляет совокупность нормативных правовых актов федерального и регионального уровня (Семейный кодекс РФ – СК, федеральные законы и нормативные правовые акты законодательных органов субъектов Федерации).

Основным источником семейного права является Семейный кодекс – кодифицированный свод норм права, регулирующих вышеуказанные отношения. СК введен в действие 1 марта 1996 г. Кодекс состоит из 8 разделов, объединяющих 21 главу. Нормы первого раздела «Общие положения» определяют основные начала семейного законодательства – предмет семейного права, состав семейного законодательства, осуществление и защиту гражданских прав и применение исковой давности к семейным отношениям. Все эти нормы составляют общую часть Семейного кодекса. Его особенная часть представлена следующими разделами: «Заключение и прекращение брака», «Права и обязанности супругов», «Права и обязанности родителей и детей», «Алиментные обязательства членов семьи», «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей», «Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства».

1 Порядок заключения брака

Брак представляет юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности. В теории и практике семейного права сформировалось несколько подходов к вопросу о юридической природе брака, которые обобщенно можно свести к пониманию брака как договора, как таинства и как института особого рода.

Понимание брака как договора (гражданско–правовой сделки) получило широкое распространение в римском праве, где в расчет принималась только цивилистическая сторона брака. Нравственная и сакральная (приобщение к семейному культу) области брака не входили в предмет правового регулирования. С развитием канонического права институту брака придается характер мистического таинства, подчеркивается его духовная сторона. Религиозные представления о браке с течением времени уступили место этическим взглядам. Понятие брака в таком понимании выводится не из освящения его церковью (или не только из него), но из соответствия брачного союза нравственной природе человека. Брак при этом рассматривается не как таинство или юридический договор, а как институт особого рода.

Действующее семейное законодательство придает юридическое значение только зарегистрированному браку. Незарегистрированный брак правовых последствий не порождает. Юридического значения не имеет также брак, заключенный по религиозному обряду или в соответствии с обычаями той или иной народности. В то же время семейное законодательство не препятствует заключению брака по религиозному обряду, которое возможно как до, так и после его государственной регистрации.

Законом установлены процедуры заключения брака. Согласно ст. 11 СК брак заключается органами загса в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния. Регистрация осуществляется только в личном присутствии вступающих в брак, по желанию будущих супругов – в торжественной обстановке. Семейное законодательство не требует участия свидетелей. Регистрация брака возможна, как правило, только по истечении месяца со дня подачи заявления в орган загса. При наличии уважительных причин он может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также увеличить этот срок, но не более чем на месяц. В случае беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления.

Условия заключения брака – обстоятельства, наличие или отсутствие которых необходимо, чтобы брак имел юридическую силу. Согласно закону для заключения брака необходимо: взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста (ст. 12 СК).

Брачный возраст установлен в 18 лет. По законодательству субъектов Федерации брачный возраст может быть снижен. В то же время, согласно закону, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе (по просьбе лиц, желающих вступить в брак) разрешить регистрацию брака по достижении 16 лет. В виде исключения и с учетом особых обстоятельств может быть разрешено вступление в брак лицам, не достигшим возраста 16 лет (ст. 13СК).

Не допускается брак между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; близкими родственниками (по прямой восходящей и нисходящей линии, т. е. между родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общего отца или мать) братьями и сестрами; усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 14 СК). Перечень этих обстоятельств является исчерпывающим.

2 Признание брака недействительным

При определенных условиях заключенный брак может быть признан несостоявшимся или недействительным. Несостоявшимся признается брак, заключенный с нарушением предъявляемых к нему требований (зарегистрирован в отсутствие одного из бракующихся, по чужому паспорту и т. п.). Недействительным является брак, при заключении которого не соблюдены условия, оговоренные в законе. Основания признания брака недействительным исчерпывающе перечислены в законе (ст. 27 СК). Брак признается недействительным при отсутствии предусмотренных законом (ст. 12 СК) условий его заключения, при несоблюдении брачного возраста (ст. 13 СК), а также при наличии препятствий к заключению брака (ст. 14 СК). Кроме того, недействительным признается фиктивный брак, т. е. заключенный без намерения создать семью.

Брак признается недействительным судом со дня его заключения. В соответствии со ст. 28 СК требовать признания брака недействительным вправе: а) несовершеннолетний супруг, его родители, орган опеки и попечительства или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения (указанные лица и органы могут требовать признания брака недействительным до достижения этим лицом 18 лет); б) супруг, права которого' нарушены заключением брака, а также прокурор, если брак заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов (в результате принуждения, обмана, непонимания смысла своих действий); в) супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака. Иск о признании недействительным фиктивного брака могут предъявить прокурор и супруг, не знавший о фиктивности брака (ч. 1 ст. 28 СК).

Признание брака недействительным влечет аннулирование всех правовых последствий брака: теряется право на общую фамилию, общее гражданство, право на пользование жилищем другого супруга, право на алименты и др.; к имуществу, приобретенному совместно супругами, брак которых признан недействительным, применяются нормы несемейного законодательства, а ГК РФ о долевой собственности. Брачный договор, заключенный супругами, признается недействительным (ч. 2 ст. 30 СК).

Закон (ч. 3 ст. 30 СК) специально оговаривает, что признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным. Кроме того, семейное законодательство предусматривает защиту" прав добросовестного супруга (права которого нарушены заключением недействительного брака): он вправе требовать возмещения причиненного ему материального и морального вреда, сохранить фамилию, избранную им при заключении брака, сохраняет право на получение от другого супруга содержания и др.

Семейное законодательство предусматривает, что брак, подпадающий под квалификацию недействительного, может быть судом признан действительным, если к моменту рассмотрения дела отпали те обстоятельства, которые препятствовали заключению брака. Это, в частности, касается случаев (обстоятельств), когда недееспособный супруг признан дееспособным; расторгнут предыдущий брак; предположение о близком родстве опровергнуто; несовершеннолетний супруг достиг совершеннолетия; лица, зарегистрировавшие такой брак, фактически создали семью. В подобных ситуациях суд в соответствии с семейным законодательством (ч. 1 ст. 29 СК) обязан вынести решение о признании брака действительным.

3 Административный порядок расторжения брака

Действующим законодательством предусмотрены административный и судебный порядок расторжения брака. Административный порядок означает расторжение брака супругов при взаимном согласии, не имеющих общих несовершеннолетних детей, в органах записи актов гражданского состояния (загса). Независимо от наличия несовершеннолетних детей закон допускает расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супругов, если другой признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным; осужден к лишению свободы на срок свыше 3 лет (ч. 2 ст. 19 СК). Согласие супруга–ответчика при этом юридического значения не имеет. Во всех перечисленных случаях споры о разделе имущества супругов, уплате алиментов нетрудоспособному нуждающемуся супругу, а равно споры о несовершеннолетних детях рассматриваются судом, (ст. 20 СК). Свидетельство о расторжении брака выдается органом загса по истечении месяца со дня подачи заявления; государственная регистрация расторжения брака одновременно означает его прекращение (ч. 3 ст. 19 СК).

4 Судебный порядок расторжения брака

Моментом прекращения брака в органах загса считается дата внесения соответствующей записи в книгу гражданского состояния. При этом одновременно с внесением такой записи бывшим супругам выдается свидетельство о разводе (ст. 19 СК).

В соответствии со ст. 21 СК расторжение брака в судебном порядке производится: при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; при отсутствии согласия одного из супругов; в случаях, если один из супругов уклоняется от расторжения брака в органах загса (отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и др.). При взаимном согласии на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. При отсутствии такого согласия одного из супругов брак, может быть, расторгнут, если суд установит, что дальнейшая совместная жизнь (сохранение семьи) невозможна. При этом суд обязан принять меры к примирению супругов, для чего может отложить разбирательство дела на срок в пределах 3–х месяцев. Расторжение брака производится только в том случае, если эти меры оказались безрезультатными и супруги (либо один из них) настаивают на расторжении брака.

При рассмотрении дела о разводе суд обязан решить ряд обязательных вопросов. Статья 24 СК предусматривает, что при расторжении брака супруги могут представить на рассмотрение суда соглашении о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на их содержание, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов. При отсутствии такого соглашения суд обязан: определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода; определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей; по требованию супругов разделить имущество, находящееся в их совместной собственности; по иску одного супруга определить размер содержания, которое должен выплачивать ему другой супруг.

5 Правовой режим имущества супругов

Режим совместной собственности супругов, урегулированный нормами семейного и гражданского законодательства, составляет законный режим имущества супругов. Этот режим действует в той части, в какой не ограничен (изменен) брачным договором (договорным режимом). Необходимость существования законного режима имущества супругов связана с тем, что супруги не обязаны заключать брачный договор.

В семейном праве действует положение: все то, что было нажито каждым из супругов до брака, является его собственностью и он вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Собственностью каждого из супругов признается имущество, принадлежавшее ему до вступления в брак, а также полученное им в дар или в порядке наследования. Имуществом каждого из супругов признаются также вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), приобретенные за счет общих средств в период брака. Исключения в соответствии с п. 2 ст. 36 СК составляют драгоценности и другие предметы роскоши (Дорогостоящие меховые изделия и т. п.). В то же время ст. 37 СК допускает, что имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если в период брака его стоимость была существенно увеличена за счет общего имущества, а также имущества либо труда другого супруга (например, общие средства или средства одного супруга вкладываются в капитальный ремонт, переоборудование, реконструкцию или иное улучшение имущества, принадлежащего другому супругу).

Совместная собственность супругов представляет имущество, нажитое супругами во время брака. К такому закон относит: доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской и результатов интеллектуальной деятельности; полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты; приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации; любое другое имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. При этом право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период брака не получал самостоятельного дохода по уважительным причинам (ст. 34 СК).

Супруги имеют равные права на общее имущество. Закон (ст. 35 СК) устанавливает, что супруги владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом по обоюдному согласию. При этом в случаях, когда сделка совершается одним из супругов, согласие другого предполагается. Только по сделкам, связанным с распоряжением недвижимостью (купля–продажа жилого дома, дачи, автомашины и т. п.) и сделкам, требующим нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Если такое согласие не было получено, пострадавший супруг вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке (в течение одного года с момента, когда он узнал или должен был узнать о сделке).

Квартира, жилой дом или иное жилое помещение, используемое для постоянного или преимущественного проживания семьи, – независимо от того, находится ли оно в собственности обоих супругов или одного из них, – есть общее жилище супругов.

Из совместной собственности проистекает право каждого на получение своей доли их общего имущества, то есть право на раздел имущества. Семейное законодательство (п. 1 ст. 38 СК) предусматривает возможность раздела имущества и в период брака, и после его расторжения в течение 3–летнего срока исковой давности, Кроме того, по требованию кредитора совместное имущество подлежит разделу с целью обратить взыскание на долю одного из супругов–должников. При отсутствии спора общее имущество супругов разделяется по их соглашению, которое может быть нотариально удостоверено. При наличии спора совместное имущество разделяется в судебном порядке. При этом определяются доли, причитающиеся каждому из супругов (по принципу равенства долей). В интересах несовершеннолетних детей суд может отступить от принципа равенства долей супругов. Нормы, регулирующие раздел общего имущества, содержат правило, согласно которому вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети (п. 5 ст. 38 СК). То же самое касается вкладов, внесенных супругами (за счет общего имущества) на имя несовершеннолетних детей. При разделе общего имущества супругов суд по их требованию определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из них. Если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, то другому может быть присуждена денежная или иная компенсация. Помимо вещей разделу подлежат также права требования (например, акции, облигации, векселя, иные бумаги), принадлежавшие супругам, и их общие долги.

6 Брачный договор

Имущественные права супругов могут быть конкретизированы брачным договором – соглашением супругов, определяющим их имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения, Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации брака, так и в любое время в период брака. Если договор был заключен до регистрации брака, то он вступает в силу не ранее его регистрации (ст. 41 СК). Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 41 СК). Несоблюдение требуемой законом формы влечет его недействительность. Брачный договор может быть изменен или расторгнут соглашением сторон (или по решению одного из супругов) решением суда. Действие брачного договора прекращается с момента расторжения (прекращения) брака. Права и обязанности, предусмотренные таким договором, могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий.

Содержание брачного договора определено семейным законодательством. Супруги вправе определить в нем свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходе друг друга, порядок несения семейных расходов: определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака и др. (ст. 42 СК). Супруги вправе включить в брачный договор положения на случай возможного раздела имущества. В частности, они могут заранее определить, кому будут переданы те или иные вещи, кто и в каком размере будет выплачивать компенсацию. Если договор заключается, когда супруги уже прожили в браке определенное время, он может касаться судьбы нажитого имущества.

Содержание брачного договора ограничено законом. Пункт 3 ст. 42 СК запрещает вносить в брачный договор положения, которые бы ограничивали право супругов на обращение в суд; регулировали личные неимущественные отношения супругов; их права и обязанности, касающиеся детей; ограничивали право нетрудоспособного супруга на получение алиментов. Кроме того, брачный договор не должен содержать условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства. Подобные условия брачного договора являются ничтожными (п. 2 ст. 44 СК).

По действующему законодательству каждый из супругов обязан нести имущественную ответственность по общим долгам. В отличие от личных долгов (долгов, вытекающих из алиментных обязательств, трудовых правоотношений и др.) общими признаются долги супругов, по которым они оба выступают в качестве должников (например, при совместном принятии на себя кредитного обязательства). Общими являются долги по обязательствам, по которым супруги в силу закона отвечают солидарно (долги по квартирной плате, долги, возникающие из совместного причинения вреда). Общими являются долги по обязательствам, в которых стороной выступает один из супругов, или эти обязательства были приняты на себя этим супругом в интересах семьи и все полученное было израсходовано на ее нужды. По таким обязательствам взыскание обращается на общее имущество супругов. При его недостаточности супруги несут солидарную ответственность своим личным имуществом (п. 2 ст. 45 СК). Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетним детям, определяется гражданским законодательством.

7 Алименты

Семейное законодательство под алиментами понимает определяемые судом в соответствии с законом вид и размер денежной суммы, который подлежит выплате на содержание детей (родителей). Различают алименты: а) в долевом отношении к заработку (доходу) – способ взыскания алиментов из расчета четверти заработка (дохода) – на содержание одного ребенка, трети – на содержание двух детей и половины – на трех и более детей; б) в твердой денежной сумме – способ взыскания алиментов, применяемый в случаях, определенных законом (когда родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный или меняющийся заработок (доход) либо при отсутствии у него заработка или иного дохода и др.).

Право на взыскание алиментов в судебном порядке сохраняется за соответствующими лицами (правомочными на получение таких алиментов) в течение всего времени, пока существует их право на алименты. Так, право ребенка (несовершеннолетнего) на алименты существует до достижения им совершеннолетия. Соответственно законные представители ребенка могут обратиться в суд по поводу взыскания алиментов в любой момент в течение этого срока. По общему правилу (п. 2 ст. 107 СК) алименты присуждаются с момента обращения в суд. В том случае, если алименты не выплачивались в связи с уклонением плательщика (несмотря на то что управомоченное лицо предпринимало меры к их получению), суд может взыскать их за прошлое время, но не более чем за три года, предшествующие данному иску. Как правило, моментом взыскания алиментов является вступление решения суда в законную силу. В случаях, когда алименты являются основным источником средств к существованию, а рассмотрение дела о взыскании алиментов затягивается, они постановлением суда могут быть взысканы до вступления решения суда в законную силу (ст. 108 СК).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13