В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения окончательного ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого юридического лица.
Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.
Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. Погашенными считаются и требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался в суд, а также те требования, в удовлетворении которых суд отказал.
Следует иметь в виду, что по долгам некоторых видов юридических лиц несут субсидиарную ответственность иные субъекты гражданского права. Поэтому при недостаточности, например, имущества ликвидируемого казенного предприятия для расчетов со всеми кредиторами (или денежных средств – у учреждения) кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении их требований к ликвидируемого юридическому лицу к собственнику имущества казенного предприятия (например, к Правительству РФ) или к собственнику имущества учреждения (учредителю).
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс.
Если после удовлетворения требований кредиторов остается какое-либо имущество ликвидируемого юридического лица, оно передается его учредителям (участникам), имеющим вещные или обязательственные права в отношении этого юридического лица (например, участникам акционерам, членам производственных кооперативов) или собственнику имущества юридического лица (например, применительно к казенным или унитарным предприятиям). Когда ликвидируется фонд или общественная организация, судьба её имущества определяется согласно указаниям, содержащимися в уставе такой организации.
Ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим свое существование в качестве субъекта гражданского права после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом, государственной регистрации требует не только создание или реорганизация юридического лица, но и его ликвидация.
Государственная регистрация ликвидации юридического лица осуществляется по месту нахождения ликвидируемого юридического лица. В соответствующую налоговую инспекцию представляется заявление, окончательный ликвидационный баланс, документ об уплате государственной пошлины. Как уже отмечалось, уже в начале ликвидационного процесса в регистрирующий орган должны быть представлены письменные доказательства уведомления всех кредиторов о предстоящей ликвидации, а затем и промежуточный баланс.
Государственная регистрация ликвидации юридического лица должна быть осуществлена не позднее, чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов. Регистрирующий орган публикует в печати информацию о ликвидации юридического лица.
Тема 8. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТОВАРИЩЕСТВА КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
1.Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах.
2.Виды хозяйственных товариществ и обществ.
3.Права и обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ.
4.Преобразование хозяйственных товариществ и обществ.
5.Понятие хозяйственного товарищества как юридического лица, его место в общей системе юридических лиц.
6.Полное товарищество и товарищество на вере.
7.Порядок создания товарищества. Учредительный договор и участники товариществ.
8.Правовое положение вкладчиков в товариществе на вере.
9.Управление в полном товариществе. Ведение дел в полном товариществе и товариществе на вере.
10.Складочный капитал товарищества.
11.Распределение прибыли и убытков полного товарищества и товарищества на вере.
12.Основания и порядок выбытия (выхода, исключения) из товарищества. Последствия выбытия.
13.Основания и порядок прекращения товарищества.
Хозяйственные товарищества и общества – это российский эквивалент понятия «компания». В законодательстве дореволюционной России эти юридические лица именовались товариществами или торговыми товариществами, поскольку торговля обычно отождествлялась с коммерцией, с предпринимательской деятельностью в целом и регулировалась с помощью особой ветви гражданского права – торговым правом. В европейском праве они называются компаниями, в американском – корпорациями.
Товарищества и общества – это нормальная форма коллективного предпринимательства и потому наиболее распространенная. Отказ от этих юридических конструкций в советском законодательстве свидетельствовал о государственном характере экономики, почти исключавшем коллективное предпринимательство негосударственных образований.
Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах содержатся в ГК РФ (ст. 66 –69), кроме того, правовой статус отдельных хозяйственных обществ (АО, ООО)регулируется специальными федеральными законами.
Общее определение хозяйственных товариществ и обществ дано в п. 1 ст. 66 ГК РФ: это коммерческие организации с разделенным на доли (или вклады) учредителей (или участников) уставным (или складочным) капиталом. Имущество создаваемого товарищества или общества образуется за счет его учредителей (складочный капитал в товариществе и уставный капитал в обществе), но собственником этого имущества становится само юридическое лицо – соответственно, товарищество или общество. Учредители же (участники) его могут иметь лишь обязательственные права по отношению к созданному ими товариществу или обществу (право на получение соответствующей части прибыли, стоимости доли при выходе из товарищества, из ОДО, на дивиденды от акций в АО).
Хозяйственные товарищества могут создаваться в двух формах: полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные товарищества), где кроме полных товарищей, есть товарищи-вкладчики. Хозяйственные общества могут существовать в виде открытых и закрытых акционерных обществ, а также в виде обществ с ограниченной и обществ с дополнительной ответственностью. Это исчерпывающий перечень возможных видов (форм) хозяйственных товариществ и обществ. В товариществах круг участников обычно гораздо уже, чем в хозяйственных обществах, где количество участников может достигать нескольких десятков тысяч человек и более (Открытые акционерные общества). При этом для хозяйственных обществ, в отличие от товариществ, характерно объединение не столько личных усилий их участников (более того – такое участие необязательно), сколько их имущества.
Классификация хозяйственных обществ (и отчасти – товариществ) возможна не только по их организационно-правовой форме, но по отношению друг к другу. В ст. 105, 106 ГК РФ и некоторых иных федеральных законах (например, в ФЗ «Об акционерных обществах» упоминаются основные и дочерние, а также зависимые и преобладающие общества. Основным может выступать и хозяйственное товарищество. Их выделение в законе направлено на защиту интересов кредиторов и участников хозяйственных обществ, оказавшихся под влиянием других такого же рода обществ.
Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным способом имеет возможность определять решения, принимаемые таким (дочерним) обществом. Последнее не отвечает по долгам основного общества (товарищества).
Зато основное общество (или товарищество), которое имеет право давать дочернему обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) основное будет нести субсидиарную ответственность по долгам дочернего. Кроме того, не только кредиторы, но и участники (или акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (или товариществом) убытков, причиненных по вине основного дочернему обществу, если иное не установлено законами о хозяйственных обществах.
Следует подчеркнуть, что наличие статуса дочернего общества не зависит от формальных критериев (в частности, не требует в обязательном порядке нахождения заведомо контрольного пакета акций одного общества в собственности другого) и потому может доказываться в суде с использованием всех видов доказательств с целью привлечь основное (его иногда ещё называют «материнское») общество к субсидиарной ответственности в случае банкротства дочернего общества., или при предъявлении в суде дочерним обществом о возмещении убытков, возникших по вине основного общества.
Что касается разграничения зависимых и преобладающих обществ, то оно производится в ст. 106 ГК РФ по чисто формальному критерию: хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет больше 20% голосующих акций акционерного общества или 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. Сведения о приобретении соответствующего имущества преобладающее общество должно незамедлительно опубликовать в порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обществах.
Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга и число голосов, которыми преобладающее общество может пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, должны определяться законом.
И ещё: общества нередко взаимно участвуют в капиталах друг друга, и если их доли участия одинаковы, оснований говорить о наличии преобладающего и зависимого общества нет. Правила о дочерних и зависимых обществах являются сравнительно новыми для российского законодательства. ГК РФ дает лишь самые общие предписания, и особенности взаимоотношений таких обществ ещё ждут своего четкого и полного законодательного решения. Это весьма важно в условиях распространения практики создания одними и теми же лицами (или даже одним и тем единственным лицом) многочисленных контролируемых и взаимосвязанных между собой хозяйственных обществ, которые нередко учреждают друг друга, находясь при этом под одним и тем же контролирующим «оком», хотя представляются третьим лицам вполне независимыми и самостоятельными компаниями. Определение здесь четких правил на уровне закона и необходимых юридических последствий будет способствовать нормальной организации российского рынка. Российского бизнеса, привлечению на российский рынок иностранных инвесторов, предотвращению различного рода злоупотреблений.
Субъектный состав учредителей (участников) хозяйственных товариществ и обществ. Граждане, имеющие статус предпринимателя, и коммерческие организации могут быть учредителями (участниками) любых хозяйственных товариществ и обществ. Причем учредителями (участниками) одного и того же хозяйственного товарищества или общества могут быть и индивидуальные предприниматели, и юридические лица – коммерческие организации. Уже ранее созданные хозяйственные товарищества и общества могут создавать (быть учредителями, соучредителями, участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных на уровне федеральных законов. Так, в силу ст. 88 ГК РФ общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, тоже состоящее из одного лица.
Некоммерческие организации и граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, могут быть учредителями (участниками) любых хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, но не могут быть учредителями (участниками) полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере, ибо и то, и другое участие предполагает осуществление участниками предпринимательской деятельности, на занятие которой требуется предварительная государственная регистрация, и повышенную ответственность – на началах риска (т. е. независимо от вины) и всем своим имуществом (при недостаточности имущества юридического лица – субсидиарная ответственность).
Кстати, именно по этой причине лицо может являться полным товарищем только в одном товариществе, а размер складочного капитала не имеет такого принципиального значения, как для хозяйственного общества, где ответственность общества по своим обязательствам наступает за счет уставного капитала и лишь в некоторых случаях (для обществ с дополнительной ответственностью) - и то в ограниченном объеме - может наступать и за счет личного имущества его участников.
ГК РФ (ст. 66) устанавливает и иные ограничения, касающиеся субъектного состава хозяйственных товариществ и обществ. Так, государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и не могут быть не только полными товарищами в полных товариществах и товариществах на вере, но и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом. (Иное установлено, в частности, для случаев приватизации государственных и муниципальных предприятий). Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками (но не полными товарищами!) в товариществах на вере лишь с разрешения собственника, если иное не предусмотрено законом, поскольку всё имущество учреждения, находящееся у него на праве оперативного управления, принадлежит на праве собственности учредившему его собственнику, который несет субсидиарную ответственность по долгам учреждения.
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, кроме открытых акционерных обществ.
Имущество хозяйственного товарищества или общества при его создании (уставный или складочный капитал) образуется за счет вкладов его учредителей. Как уже отмечалось, собственником этого имущества становится само юридическое лицо как самостоятельный субъект гражданского права, а его учредители сохраняют лишь обязательственные права по отношению к созданному ими хозяйственному товариществу или обществу (п.2 ст. 48 ГК РФ).
Уставный капитал – это зафиксированная в учредительных документах (устав, учредительный договор) и оцененная в рублях сумма всех вкладов, которые учредители решили объединить при создании хозяйственного товарищества и передать в собственность этого юридического лица. Для товариществ ту же роль играет складочный капитал, имеющий такое название в силу того, что товарищества не имеют уставов, а действуют лишь на основании учредительного договора его учредителей. Применительно к отдельным видам хозяйственных товариществ в законе может устанавливаться минимальный размер их уставного капитала.
В качестве вклада в уставный (или складочный) капитал может выступать любое оборотоспособное имущество, т. е. не только денежные суммы, но и ценные бумаги, другие вещи, а также права, имеющие денежную оценку (например, право аренды имущества – на срок, не превышающий срок аренды). Основным критерием допустимости тех или иных видов вкладов в уставный капитал является способность этих вкладов увеличивать сумму активов общества. Поэтому нельзя внести в качестве вклада в уставный капитал ни товарищества, ни общества деловые связи, интеллектуальный потенциал участника, объекты авторского права, патенты, «ноу-хау» и т. п., хотя, например, вклад в виде права пользования объектом авторского права, вполне допустим: это имущественное право, вполне поддающееся денежной оценке. При этом денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом (это обычно зависит от величины суммы оценки) подлежит независимой экспертной проверке.
Поскольку при изучении отдельных видов юридических лиц коммерческой направленности не раз придется обращаться к понятиям «активы», «пассивы», «чистые активы», следует уже сейчас определиться с содержанием этих понятий.
Активы – это движимое и недвижимое имущество юридического лица, финансовые вложения (в том числе и нематериальные активы), денежные средства и другие финансовые активы. Пассивы – это обязательства юридического лица, состоящие из заемных и привлеченных иным образом средств, включая кредиторскую задолженность (иначе – долги предприятия). И, наконец, чистые активы – это разность сумм активов и пассивов.
В ст. 67 ГК РФ установлены общие для участников любых хозяйственных товариществ и обществ права и обязанности. Они вправе участвовать в управлении делами товарищества или общества (за некоторыми исключениями, установленными законом); вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией (однако - в установленном учредительными документами порядке); принимать участие в распределении прибыли (тоже по правилам, предусмотренным учредительными документами) и получать часть имущества, оставшегося после ликвидации юридического лица (и тоже – в порядке, предусмотренном учредительными документами или законом).
Обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ предусматриваются учредительными документами (в соответствии с законом), но общими для всех являются обязанности вносить вклады (в соответствии с учредительными документами), не разглашать известную им конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или общества. Невыполнение этих обязанностей влечет последствия, предусмотренные учредительными документами того или иного товарищества или общества, в том числе возмещение причиненных убытков и исключение из числа участников.
Следует обратить внимание на то, что перечисленные права и обязанности учредителей (участников) хозяйственных товариществ и обществ зафиксированы в ст. 67 ГК РФ в императивной форме, поэтому ни лишить соответствующих прав, ни освободить от соответствующих обязанностей кого-либо из них невозможно даже по их общему согласию, т. е. даже по условиям учредительного договора или устава: такого рода условия будут считаться недействительными.
Товарищества как юридические лица
Термин «товарищества» используется в гражданском законодательстве в нескольких значениях: для обозначения вида гражданско-правового договора (договор простого товарищества), в соответствии с которым та или иная деятельность осуществляется несколькими субъектами гражданского права без создания специально для этой цели юридического лица; для обозначения вида некоммерческой организации – юридического лица: товарищество собственников жилья, и, наконец, для обозначения юридического лица - коммерческой организации. ГК РФ в качестве коммерческих организаций выделят полные товарищества и товарищества на вере. Гражданско-правовой статус тех и других урегулирован лишь на уровне ГК РФ, тогда как для регулирования правового статуса иных коммерческих организаций приняты специальные федеральные законы.
Товарищества на вере отличаются от полных товариществ тем, что в них, кроме полных товарищей, имеются один или более товарищей-вкладчиков, правовой статус которых существенно отличается от правового статуса полных товарищей.
Полным товариществом называется коммерческая организация, участники которой солидарно несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по его обязательствам всем своим имуществом. Полное товарищество возникает путем заключения договора между несколькими участниками (полными товарищами), в качестве которых, как уже отмечалось, могут выступать только предприниматели — индивидуальные или коллективные (юридические лица). В зависимости от воли товарищей, зафиксированной в учредительном договоре, товарищество может быть учреждено без указания срока или на определенный срок, определяемый любым предусмотренным в законе способом, в том числе путем на наступление определенного события, например, достижение цели, ради которой создавалось товарищество.
Единственным учредительным документом полного товарищества является учредительный договор, заключаемый в письменной форме между всеми его участниками. В этом договоре, кроме общих для всех учредительных договоров сведений, должны содержаться исчерпывающие сведения о складочном капитале: его размер и состав, размер, состав доли каждого и порядок возможного изменения долей его участников в складочном капитале, сроки и порядок внесения участниками своих вкладов, а также ответственность за нарушение этой обязанности. Закон не устанавливает никакого минимального размера стоимости складочного капитала создаваемого товарищества, но такой капитал должен быть: без складочного капитала создание товарищества как юридического лица невозможно.
Особые требования ГК РФ (ст. 69) предъявляет к фирменному наименованию полного товарищества: оно должно включать в себя истинные имена (названия) всех его участников либо имя (название) только одного ил нескольких участников с добавлением слов «и компания» (например: Дудкин и К». При этом, как и любое иное юридическое лицо, наименование товарищества должно обязательно содержать указание на его организационно-правовую форму, т. е. содержать слова «полное товарищество При изменении персонального состава участников такого товарищества, имена (названия которых включены в фирменное наименование товарищества, необходимо вносить соответствующие изменения в фирменное наименование.
При этом нужно иметь в виду, что изменение персонального состава участников (выход, исключение, смерть или утрата полной дееспособности гражданином, признание его безвестно отсутствующим, ликвидация или принудительная реорганизация юридического лица), по общему правилу, влечет ликвидацию полного товарищества. Иное может быть предусмотрено учредительным договором или соглашением оставшихся участников (п. 1 ст. 76 ГК РФ). Аналогичные последствия имеет и изменение имущественного положения участника — объявление его банкротом или обращение кредиторами взыскания на его долю в складочном капитале.
Как уже было отмечено, участниками полных товариществ могут быть граждане, имеющие статус предпринимателя, и коммерческие организации, причем любое лицо (т. е. индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) может быть участником только одного полного товарищества (п.2 ст. 69 ГК РФ). Это правило, кстати, не свойственное большинству зарубежных законодательств, установлено в интересах кредиторов товарищества. Для защиты интересов самих товарищей предусмотрен запрет для участника совершать без согласия других сделки, однородные с совершаемыми товариществом, т. е. конкурировать с ним (п. 3 ст. 73 ГК).
Законодатель различает случаи управления полным товариществом (ст. 71 ГК РФ) и ведения дел товарищества (ст. 72 ГК РФ). Управление товариществом осуществляется по общему согласию всех товарищей, т. е. на основе решений, принятых всеми участниками единогласно. Но учредительным договором товарищей может быть предусмотрено, что по тем или иным вопросам решения могут приниматься большинством голосов (обычно это не «судьбоносные» для товарищества и его участников вопросы, касающиеся повседневной деятельности товарищества и требующие оперативного решения – с учетом того, что далеко не всегда возможно достаточно быстро собрать всех товарищей для принятия единогласного решения).
Ведение же дел, т. е. представительство интересов полного товарищества в гражданском обороте и прежде всего совершение сделок, по общему правилу, осуществляется каждым из участников. В этом случае полное товарищество как юридическое лицо имеет как бы несколько самостоятельных и равноправных органов (по числу участников). Учредительный договор может устанавливать и другие схемы органов полного товарищества, например: ведение дел всеми участниками совместно (получается один коллегиальный орган) либо некоторыми из них (один или несколько единоличных органов). Важно отметить, что перечисленные варианты организационной структуры товарищества не могут применяться одновременно. Поэтому возложение ведения дел полного товарищества на одного из участников лишает остальных прав представлять интересы фирмы без доверенности.
Порядок управления товариществом (т. е. для решения каких вопросов достаточно лишь большинства голосов товарищей) и порядок ведения дел в товариществе фиксируются в учредительном договоре. Поэтому прежде чем заключать сделку с товариществом нелишне поинтересоваться содержанием его учредительного договора, чтобы выяснить, кто из товарищей управомочен заключать сделки от имени товарищества. В учредительном договоре может быть, например, указано, что товарищ Петров может заключать от имени товарищества сделки, но не более чем на сумму в 100 тысяч рублей, остальные сделки подписывают все товарищи.
В то же время закон (п. 1 ст. 72 ГК РФ) защищает добросовестных участников гражданского оборота – партнеров товарищества: в отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на положения учредительного договора, ограничивающие полномочия участников товарищества и не известные третьим лицам (т. е. за исключением случаев, когда товарищество докажет, что третье лицо в момент заключения сделки знало или заведомо должно было знать об отсутствии у участника товарищества права действовать от имени товарищества). Таким образом, бремя доказывания недобросовестности третьего лица – партнера по сделке – лежит на товариществе.
Предоставленные учредительным договором одному из товарищей полномочия на ведение дел от имени товарищества могут быть в любое время прекращены по единогласному решению всех товарищей с внесением соответствующих изменений в их учредительный договор (с последующей государственной регистрацией этих изменений). Если же с прекращением ранее предоставленных учредительным договором полномочий на ведение дел от имени товарищества не согласен хотя бы один из товарищей (например, тот самый, которому такие полномочия предоставлены), прекратить его полномочия может только суд – по требованию одного или нескольких товарищей, причем при наличии к этому серьезных оснований, в частности вследствие грубого нарушения уполномоченным лицом (или лицами, если их несколько) своих обязанностей по ведению дел или обнаружившейся его неспособности к разумному ведению дел (оценочная категория). При положительном решении суда судебное решение является основанием внесения соответствующих изменений в учредительный договор, в котором следует указать, каким образом, кем в дальнейшем будет осуществляться ведение дел товарищества.
Имущество товарищества при его создании образуется за счет вкладов (денежных или иных, имеющих денежную оценку) его учредителей и составляет складочный капитал товарищества. Размер складочного капитала, как уже отмечалось, указывается в учредительном договоре товарищей, так же, как и виды и размер вклада каждого из участников, порядок, способы и сроки внесения вкладов. К моменту государственной регистрации полного товарищества каждый из его учредителей должен внести не менее половины своего заранее определенного вклада в складочный капитал. Остальная часть должна быть внесена в сроки, установленные в учредительным договоре. За нарушение этой обязанности участник несет ответственность: он не только может быть обязан к исполнению этой обязанности в судебном порядке или в том же порядке по иску других участников исключен из состава товарищества, но и обязан возместить товариществу причиненные нарушением убытки и уплатить товариществу десять процентов годовых с невнесенной своевременно части вклада – п. 2 ст. 73 ГК РФ.
В процессе успешной деятельности товарищества размер его активов может значительно превышать размер складочного капитала. Поучаемая товариществом прибыль идет на развитие производства, на иные цели, а также распределяется между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено в учредительном договоре или ином соглашении участников. Но никаким соглашением нельзя устранить кого-либо из участников от участия в прибыли.
Любое юридическое лицо коммерческой направленности, в том числе и полное товарищество, в конечном счете создается с одной главной целью – получение прибыли. Возможна, однако, и противоположная ситуация, когда вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых активов оказывается меньше его складочного капитала. В этом случае вся получаемая товариществом прибыль (если она появится) не может распределяться между его участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит размер складочного капитала. Иначе товарищество «съест» самого себя и даже при признании его банкротом кредиторы не смогут получить удовлетворения своих требований за счет имущества товарищества. Убытки товарищества тоже распределяются между его участниками и тоже пропорционально их долям в складочном капитале. Если иное не предусмотрено в учредительном договоре или ином соглашении участников. Но совсем освободить участника от участия в покрытии убытков нельзя.
Вклады и соответственно, размеры долей участников в складочном капитале товарищества могут быть равными или не равными – в зависимости от условий их учредительного договора.
Вообще говоря, размер складочного капитала полного товарищества имеет значение лишь для его государственной регистрации. В дальнейшем ни уменьшение складочного капитала, ни даже его полная утрата ещё не влекут за собой необходимости ликвидации товарищества, его банкротства, официального уменьшения размера складочного капитала в тексте учредительного договора, как это имеет место по отношению к хозяйственным обществам. Объясняется это тем, что требования кредиторов товарищества могут быть удовлетворены за счет имущества его участников.
Ответственность участников по обязательствам полного товарищества является субсидиарной, т. е. в первую очередь требования кредиторов должны предъявляться к самому товариществу, которое, будучи самостоятельным субъектом права, несет ответственность по своим долгам всем своим имуществом, и лишь при недостаточности его имущества — к полным товарищам. Субсидиарная по отношению к ответственности товарищества, ответственность полных товарищей по долгам товарищества в отношениях между товарищами является уже солидарной. Это означает, во-первых, то, что и первоначальные участники (учредители), и последующие, вступившие в товарищество уже после его создания, в равной степени отвечают по всем обязательствам, независимо от времени их возникновения (в том числе и по обязательствам, возникшим до их вступления в товарищество), а во-вторых, то, что кредиторы вправе предъявить свои требования как ко всем товарищам, так и к любому из них в полном объеме. Общие правила, регулирующие солидарную ответственность, закреплены в ст. 322—325 ГК.
В интересах кредиторов товарищества предусмотрено и правило, касающееся последствий выбытия участника из полного товарищества: в силу п. 2 ст. 75 ГК РФ участник. Выбывший из товарищества продолжает отвечать по обязательствам, возникшим до его выбытия, еще в течение двух лет со дня утверждения отчета предприятия за год, в котором он из него выбыл. По нормам Торгового кодекса Франции товарищ отвечает по долгам товарищества в течение пяти лет после выбытия из него.
Таким образом, вполне реальная ситуация, когда по обязательствам товарищества будет рассчитываться (согласно решению суда) лишь один из его, причем бывший, участник, если долги возникли во время его состояния в товариществе, с момента его выбытия не прошло двух лет, само товарищество неплатежеспособно, а кредиторам удобнее взыскать все долги именно с этого - бывшего - товарища, который успешно занимается уже какой-нибудь иной предпринимательской деятельностью и вполне платежеспособен. Конечно, затем он в регрессном порядке может пытаться взыскать с иных товарищей их доли долга.
Правила, касающиеся ответственности товарищей по долгам товарищества, являются императивными, т. е. не могут быть изменены даже по единогласному решению товарищей.
По логике вещей, полные товарищества должны быть весьма привлекательны для партнеров: ведение предпринимательской деятельности с помощью товарищества свидетельствует об уверенности товарищей в успехе собственного дела, их надежности и честности, готовности отвечать по долгам товарищества собственным имуществом, особенно если партнерам известно, что таковое есть и имеет значительную стоимость (например, в виде недвижимости). Не случайно в дореволюционной России (и нэповской в СССР – тоже) большинство купеческих домов действовало именно в форме полных товариществ (или товариществ на вере).
Объясняя привлекательность для возможных партнеров по сделкам товарищества как организационно-правовую форму ведения предпринимательской деятельности, отмечает, что, если существует фирма «Абрикосов и сыновья», то все знают, что Абрикосов – человек не бедный, что у него дом на Тверской, где-то там имение, где-то дача, где-то что-то ещё есть. И если написано: «Товарищество «Абрикосов и сыновья», то я, как потенциальный кредитор, как третье лицо, заключающее с ним какой-то договор, знаю: если что случится, обращу взыскание на это самое имущество, вне зависимости от того, что у этого товарищества на балансе».
Однако пока реалии нашей жизни несколько иные. Полное товарищества может быть фактически создано одним лицом, например, одним гражданином (в том числе и не имеющим статуса индивидуального предпринимателя). Каким образом? А он может сначала учредить сразу два товарищества с ограниченной ответственностью, для создания которых достаточен единственный учредитель, причем ему не запрещено учреждать любое количество таких ООО. Затем эти два ООО, деятельность которых определяется их учредителем, создают полное товарищество, которое фактически будет состоять из того же единственного учредителя и управляться им. Но по долгам товарищества будут отвечать только эти ООО, но не фактический учредитель, поскольку официально он таковым не является, а потому рискует, участвуя в гражданском обороте, только имуществом созданных им ООО. Последние могут обанкротиться, и тогда кредиторы товарищества уже точно ничего не получат по своим требованиям.
Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале полного товарищества по собственным (личным) долгам товарища допустимо лишь при недостатке его собственного имущества для покрытия долгов. Кредиторы этого участника вправе потребовать от полного товарищества выдела части имущества товарищества, соответствующей доле должника в складочном имуществе товарищества, с целью обращения взыскания на это имущество. Размер принадлежащей участнику и выделяемой ему части имущества товарищества в таких случаях определяется на основании баланса, составленного на момент предъявления кредиторами требования о разделе (т. е. баланс специально не составляется, а берется за основу тот, который на данный момент уже есть).
Если на выделенное имущество товарища, соответствующее его доле, будет произведено взыскание, он выбывает из товарищества, но не освобождает его от возможного участия в погашении долгов товарищества, возникших до его выбытия, - в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за тот год, когда он выбыл из товарищества.
Возможность обращения взыскания на имущество самого участника отчасти размывает границу между имуществом, вложенным в товарищество и не переданным ему (собственным имуществом товарища), лишая последнее своеобразной неприкосновенности, что, конечно, не слишком соответствует интересам как самого товарищества как собственника имущества, так и кредиторов товарищества.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |


