Как целостное явление социальной действительности право имеет определенные формы своего внешнего выражения. Для обозначения этого явления в юридической литературе используются как тождественные понятия «форма права» и «источники права» (рис. 1.4).
Источник (форма) права – это форма выражения государственной воли, это то, в чем существует норма права.
Наиболее древней формой права является правовой обычай, т. е. правило, которое вошло в привычку народа и соблюдение которого обеспечивается государственным принуждением. Правовой обычай признается источником права тогда, когда он закрепляет уже давно сложившиеся отношения, одобряемые населением. В настоящее время способом санкционирования государством обычаев является отсылка к ним в текстах законов.
Юридический прецедент представляет собой такое решение государственного органа, которое принимается за образец (правило) при последующем рассмотрении аналогичных дел. Нормативный характер придается решению суда по конкретному делу. Обязательным для судов становится не все решение или приговор, а суть правовой позиции судьи. Из прецедента постепенно могут складываться и нормы законов.
Нормативный договор (договор с нормативным содержанием) содержит норму права, заключается добровольно на паритетных началах, отражает общность интересов заключающих его сторон (международные договоры, коллективные договоры). Любой нормативный договор имеет следующие свойства:
- содержит норму общего характера;
- добровольность заключения;
- равенство сторон;
- согласие участников по всем существенным аспектам договора;
- взаимную ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств;
- правовое обеспечение.
В отличие от договоров-сделок нормативный договор не носит персонифицированного, индивидуально-разового характера, его содержание составляют правила поведения общего характера – нормы.
Нормативный правовой акт – является основной и наиболее совершенной формой современного права. Это официальный документ, созданный компетентными органами государства в установленном порядке и содержащий правовые нормы. Нормативно-правовой акт исходит от государства и выражает его волю. Он является результатом правотворческой деятельности не всяких, а лишь компетентных государственных органов. Его основное содержание составляют типичные нормативные предписания, обладающие определенной юридической силой и устанавливающие единый, государственно-властный порядок регулирования общественных отношений. Нормативный правовой акт имеет определенную документально-письменную форму (закон, указ, постановление, приказ и др.). Это официальные акты-документы, имеющие установленные символы и реквизиты. Содержание нормативного правового акта определенным образом структурировано. Он принимается и осуществляется в юридически урегулированном процедурно-процессуальном порядке и его реализация обеспечивается комплексом мер государственного воздействия.
Среди нормативных правовых актов различают законы и подзаконные акты. Закон – это принятый в особом порядке акт законодательного органа, обладающий высшей юридической силой и направленный на урегулирование наиболее важных общественных отношений.
В качестве источников права также могут выступать принципы права, юридическая доктрина, религиозные книги.
В Российской Федерации в качестве источников права признаются: нормативный правовой акт (основной источник права), нормативный договор, правовой обычай, принципы права.
![]() |
Рис. 1.4. Источники права
В самом общем виде иерархическую систему (по юридической силе) нормативных правовых актов в Российской Федерации можно представить следующим образом.
Законы:
- Конституция Российской Федерации;
- федеральные конституционные законы;
- федеральные законы (в том числе кодексы);
- законы субъектов Российской Федерации.
Подзаконные акты:
- нормативные правовые акты Президента Российской Федерации;
- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации;
- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти;
- нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления;
- локальные нормативные акты.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Перечислите основные признаки государства.
2. Что такое форма государства?
3. Назовите признаки правового государства.
4. Назовите признаки права.
5. Назовите функции права.
6. Какие источники права признаются в качестве таковых в
Российской Федерации?
Глава 2. правовая система и система права. правоотношения
2.1. Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности
Исторически в каждой стране действуют свои правовые обычаи, традиции, законодательство, юрисдикционные органы, сформировались особенности правового сознания, правовой культуры. Правовая система – это совокупность всех правовых явлений (норм, учреждений, отношений, правосознания и др.). Право – это ядро и нормативная основа правовой системы, ее связывающее звено. Право и правовая система соотносятся как часть и целое. По характеру права в данном обществе можно судить о сущности всей правовой системы этого общества. Помимо права правовая система включает в себя множество других слагаемых: правотворчество, правосудие, юридическую практику, правовые отношения, правосознание, законность, ответственность и др. Причем это не случайный конгломерат разнородных и не связанных друг с другом элементов, а сложное, динамическое, многоуровневое образование.
В каждом государстве существует своя национальная правовая система (правовая система в узком смысле) – это конкретно-историческая совокупность права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельной страны. Национальная правовая система – это элемент конкретного общества и отражает его социально-экономические, политические и культурные особенности. Однако, наряду с особенностями, отличиями, в этих правовых системах можно заметить общие черты, которые позволяют их группировать в «правовые семьи» (правовые системы в широком смысле), объединяющие несколько родственных в правовом отношении стран. Правовая семья – это совокупность национальных правовых систем, основанная на общности источников, структуры права и исторического пути его формирования.
Англосаксонская правовая семья (семья общего права). Общее право действовало на территории всей Англии в виде судебных прецедентов. С XI в. формируется централизованная судебная система, появляются разъездные судьи, которые решают дела с выездом на места от имени Короны. Вырабатываемые такими судьями решения брались за основу другими судебными инстанциями при решении подобных дел. Именно судебный прецедент был и остается главной формой выражения и закрепления права. Прецеденты создаются только высшими судебными инстанциями. Другим важным источником права является закон (статут). Обычай признается в качестве источника права, но его роль непрерывно уменьшается. Особое место среди источников права занимает юридическая доктрина. Кодифицированные отрасли права отсутствуют, нет классического деления на право частное и право публичное. Норма права носит казуистический (индивидуальный) характер. Общее право приоритет отдает процессуальным нормам, формам судопроизводства, источникам доказательств, так как они составляют одновременно и механизм правообразования, и механизм правореализации.
Романо-германская правовая семья. Романо-германское право возникло в XII-XIII вв. в результате рецепции римского права странами континентальной Европы. Основным источником права является закон, который может быть конституционным и обычным. Закон может запретить или легализовать обычай, отдельные положения судебной практики, внутригосударственные договоры. Важное место среди обычных законов занимают кодексы. Романо-германское право в отличие от права англосаксонского стремится не к внешнему объединению, систематизации нормативного материала (инкорпорации), а к объединению внутреннему, основанному на существенной переработке нормативного материала – кодификации. Кодексы обычно носят отраслевой характер (гражданско-правовые, уголовные, семейные и др.) и становятся «центрами притяжения» для других норм данных отраслей. Кроме законов принимается множество подзаконных актов (указы, инструкции, приказы, циркуляры и др.) Признается в качестве источника права правовой обычай. Но он играет второстепенную роль, выступая в качестве дополнения к закону. Право делится на частное и публичное. Частное право опосредует отношения между равноправными независимыми субъектами и в нем преобладают диспозитивные нормы (гражданское право, семейное право, торговое право и др.) Публичное право регулирует отношения субординационные, базирующиеся на власти и подчинении, на механизме принуждения обязанных лиц (конституционное право, уголовное право, административное право и др.) Нормы права привязаны к конкретным отраслям и институтам права. Главной особенностью нормы романо-германского права является ее абстрактный характер. Законодатель обычно формулирует ее как социальную модель поведения, как общий масштаб, не прибегая к перечислению частных случаев поведения.
Мусульманская правовая система. Эта система возникла как часть шариата (система предписаний верующим в Аллаха), представляющего собой важнейший компонент исламской религии. Под нормой права понимается правило, основанное не на логических выводах, а на религиозных догмах. Сверхсоциальная, догматическая природа мусульманских правовых норм предполагает особые способы их адаптации к существующим общественным отношениям. Искусство правоприменителя часто состоит в том, чтобы не нарушая прямо отдельные требования нормы, добиться с помощью различных юридических уловок, фикций, других приемов противоположного результата. По содержанию нормы мусульманского права существенно отличаются от европейских. В их основе лежит обязанность, долг. Первым по значимости источником признается Коран – священная книга мусульман. Внешне это книга стихов, датируемая периодом с 610 по 631 годы. Сами тексты представляют собой речи и проповеди Мухаммеда, произнесенные им по различным поводам и обстоятельствам. Второй источник – сунна, сборник преданий о жизни Мухаммеда. Третий источник – иджма, общее решение авторитетных исламских правоведов. Четвертый источник – кийяс, обычное решение по аналогии. Закон относится к числу вторичных источников права, хотя в нем могут содержаться нормы, идущие вразрез с Кораном. Глубинным источником исламской правовой системы является религиозно-правовая доктрина. Структура мусульманского права имеет существенные особенности, вытекающие их его природы. Здесь сущесвуют иные принципы интеграции норм. Можно выделить комплексы норм в соответствии с основными мусульманскими толками – суннитскими (ханифитскими и др.) и несуннитскими (шиитским и др.).
2.2. Правовая система и система права
Классификация правовых систем создает своеобразную правовую картину мира, раскрывающую специфику институтов, используемых для правового регулирования, и всякая реформа законодательства должна базироваться на знании исторической, культурной, идеологической и другой специфики национальной правовой системы.
Понятие «правовая система» нельзя отождествлять с понятием «система права». Система права – это своеобразная «внутренняя карта» национального права. Система права – это внутреннее строение (структура) права, отражающее объединение и дифференциацию юридических норм. Системно-структурный подход позволяет выделить следующие структурные элементы системы права: норма права, институт права, отрасль права.
Норма права – общеобязательное формально-определенное правило поведения, установленное и обеспеченное государством, закрепленное в официальных источниках, направленное на регулирование общественного отношения путем определения прав и обязанностей его участников. Это первичный структурный элемент права. Норма права самостоятельно регулирует какую-то сторону общественного отношения. Будучи клеточкой права, норма в то же время есть сложное образование, имеющее собственную структуру. Норма права состоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции (табл. 2.1). Гипотеза указывает на конкретные жизненные обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии которых и реализуется норма. Диспозиция содержит само правило поведения, согласно которому должны действовать участники правоотношения. Санкция указывает на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции правовой нормы. Логическая структура нормы права может быть выражена следующей формулой: «Если …., то..., иначе …».
Таблица 2.1.
Структура нормы права
Гипотеза | Диспозиция | Санкция |
Если лицо совершает доверенность, | то необходимо указать дату совершения доверенности, | иначе доверенность будет ничтожной |
Институт права – обособленная группа юридических норм, регулирующих общественные отношения конкретного вида, например, институт права собственности, институт залога, институт президентства и др. Правовые институты призваны регламентировать отдельные участки, фрагменты общественной жизни. В каждой отрасли их множество, они обладают относительной автономией, так как касаются в известной мере самостоятельных вопросов.
Отрасль права – обособленная совокупность юридических норм, институтов, регулирующих однородные общественные отношения. Она отражает более высокий уровень системообразующих связей, характеризуется определенной целостностью и автономностью.
Критерием деления права на отрасли выступают предмет и метод правового регулирования. Предмет правового регулирования – это общественные отношения, регулируемые данной отраслью права. Метод правового регулирования – это совокупность приемов юридического воздействия на поведение людей. Он бывает императивным и диспозитивным. Императивный метод (авторитарный) основан на использовании властных предписаний, которые устанавливают основания и порядок возникновения конкретных прав и обязанностей у субъектов правоотношений. Диспозитивный метод (метод автономии) предоставляет самим участникам регулируемого правом общественного отношения возможность самостоятельно определить свое поведение в отношениях друг с другом в рамках закона; обе стороны выступают как равные субъекты, которые по взаимному соглашению принимают на себя обязательства по отношению друг к другу. Например, для уголовного права характерен императивный метод, для гражданского права – диспозитивный.
Система российского права включает следующие отрасли: конституционное право, административное право, гражданское право, уголовное право, финансовое право, земельное право, семейное право, трудовое право, уголовно-процессуальное право, гражданское процессуальное право, уголовно-исполнительное право, экологическое право и др.
Международное право не входит ни в одну национальную систему права. Оно занимает особое (наднациональное) место, поскольку регулирует не внутригосударственные, а межгосударственные отношения. Его нормы и институты закрепляются в различных международных договорах, конвенциях, соглашениях, декларациях и др. Россия признала приоритет международного права над внутригосударственным (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации).
2.3. Правовые отношения и их предпосылки
В обществе существует множество отношений: экономические, моральные, духовные и др. Право – это особый, официальный регулятор общественных отношений. Оно придает общественным отношениям правовую форму, в результате чего эти отношения приобретают новое качество и особый вид – становятся правовыми, облекаются в юридическую оболочку. Правоотношения – это урегулированные правом и находящиеся под охраной государства общественные отношения, участники которых выступают в качестве носителей взаимно корреспондирующих друг друга субъективных прав и юридических обязанностей.
Наиболее характерные черты правовых отношений, как особого вида общественных отношений, заключаются в следующем. Они возникают, изменяются и прекращаются только на основе норм права. Нет нормы – нет правоотношения. Именно в правоотношениях норма начинает работать, проявляет свою реальную силу. Стороны правоотношения всегда обладают субъективными правами и несут обязанности. Содержание правоотношения формируется в результате волеизъявления его участников, действия юридических норм, а также в соответствии с решениями правоприменительных органов. Правоотношение представляет собой двустороннюю связь: в любом правоотношении участвуют две стороны – управомоченная и обязанная. В правоотношении осуществление субъективного права и исполнение обязанности обеспечены возможностью государственного принуждения. Правовые отношения отличаются индивидуализированностью субъектов, строгой определенностью их взаимного поведения, персонификацией прав и обязанностей. Это не безличная абстрактная связь, а всегда конкретное отношение. Стороны, как правило, известны и могут быть названы поименно, их действия скоординированы.
Правоотношения можно классифицировать по различным признакам. Различают регулятивные и охранительные правоотношения. Первые возникают из правомерных действий субъектов, вторые – из противоправных, связанных с применением государственного принуждения. По степени конкретизации и субъектному составу правоотношения делятся на абсолютные, относительные и общерегулятивные. В абсолютных четко определена лишь одна сторона, например собственник вещи, которому противостоят все те, кто с ним соприкасается или может соприкоснуться и обязанные уважать его право собственности. В относительных правоотношениях обе стороны определены, их можно назвать поименно. Общерегулятивные отношения выражают юридические связи более высокого уровня между государством и гражданином, между гражданами по поводу основных прав и свобод. Они возникают главным образом на основе норм Конституции и являются базовыми, исходными для отраслевых отношений.
Правоотношение включает в себя три элемента: субъект, объект и содержание. Субъектами права являются индивиды или организации, обладающие правосубъектностью. В любом правоотношении должно быть не менее двух субъектов (простое правоотношение). Но в правоотношении возможно несколько или даже неограниченное число субъектов (сложное правоотношение). Объект правоотношения – это то реальное благо, на использование или охрану которого направлены субъективные права и юридические обязанности. Человек не может быть объектом правоотношения. Объектами правоотношения могут выступать материальные блага (вещи, предметы, ценности), нематериальные личные блага (жизнь, честь, здоровье), поведение, действия субъектов, разного рода услуги и их результаты, продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства, изобретения и др.), ценные бумаги, официальные документы. Содержание правоотношения – это субъективные права и юридические обязанности. Субъективное право – это предусмотренная для управомоченного лица в целях удовлетворения его интересов мера возможного поведения. Субъективное право может выступать как право-поведение, право-требование, право-притязание, право-пользование. Каждая из дробных составных частей субъективного права именуется правомочием. Например, право собственности включает в себя правомочия по владению, пользованию, распоряжению имуществом. Характерной чертой субъективного права является мера поведения, обеспеченная не только законом, но и обязанностями других лиц. Юридическая обязанность – это предписанная обязанному лицу и обеспеченная возможностью государственного принуждения мера необходимого поведения. Слагаемые юридической обязанности – это своего рода отдельные долженствования – наподобие правомочий в субъективном праве. Большинство правоотношений по своей юридической природе таково, что каждый из участников обладает одновременно и правом и несет обязанность. Такая корреляция заложена уже в правовой норме, которая носит предоставительно-обязывающий характер. Например, в самом общем виде распределение субъективных прав и юридических обязанностей в договоре купли-продажи можно представить схематично следующим образом:
Участники | Субъективное право | Юридическая обязанность |
Продавец | Требовать уплаты денег | Передать товар |
Покупатель | Требовать передачи товара | Уплатить деньги |
Формально-юридическими предпосылками правоотношений являются: а) норма права; б) правосубъектность; в) юридический факт.
Норма права вне правоотношения мертва, а правоотношение без нормы вообще немыслимо.
Участник правоотношения должен обладать правосубъектностью. Правосубъектность есть предусмотренная нормами права способность (возможность) быть участником правоотношения. Она складывается из правоспособности и дееспособности. Правоспособность – это предусмотренная нормами права способность (возможность) лица иметь субъективные права и юридические обязанности. Правоспособностью в равной мере обладают все граждане без исключения, она возникает с момента их рождения и прекращается смертью. Главное в правоспособности не права, а принципиальная возможность или способность их иметь. Это так называемое «право на право». Правоспособность неотделима от личности, не зависит от возраста, пола, профессии, национальности, места жительства, имущественного положения и иных жизненных обстоятельств, непередаваема, является первичной по отношению к субъективному праву. Всеобщность правоспособности заключается в том, что государство заранее наделяет всех своих граждан общим свойством – юридической способностью быть носителями соответствующих прав и обязанностей, из числа предусмотренных законом. Различают общую, отраслевую и специальную правоспособность. Общая правоспособность представляет собой принципиальную возможность лица иметь любые права из числа предусмотренных действующим законодательством. Отраслевая правоспособность дает возможность приобретать права в тех или иных отраслях права. Специальная (должностная, профессиональная) правоспособность – это такая правоспособность, которая требует специальных познаний (у судьи, врача, артиста и др.) Дееспособность – это предусмотренная нормами права способность и юридическая возможность лица своими действиями приобретать права и обязанности. Она зависит от возраста и психического состояния лица. Разновидностью дееспособности является деликтоспособность – это предусмотренная нормами права способность нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение.
Для того, чтобы возникло правоотношение, необходим юридический факт. Юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого норма права связывает возникновение, изменение, прекращение правоотношений.
Юридические факты прямо предусмотрены в гипотезе нормы права, а косвенно – в диспозиции и санкции. Как только в жизни появляются факты, указанные в гипотезе нормы права, последняя начинает действовать, т. е. лица – адресаты нормы – приобретают права и обязанности, названные в ее диспозиции (рис. 2.1).
Юридические факты
Деяния События
(действия и бездействия)
![]()
![]()
Правомерные: Неправомерные:
- юридические акты; - проступки;
- юридические поступки. - преступления.
Рис. 2.1. Классификация юридических фактов
Юридические факты могут быть событиями и деяниями (действиями и бездействиями). События – это такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли субъектов правоотношения (естественная смерть человека, истечение срока, удар молнии). Действия – волевые акты поведения людей, внешнее выражение их воли и сознания. Они могут быть правомерными и неправомерными. Правомерные действия совершаются в рамках предписаний действующих норм. Они подразделяются на индивидуальные юридические акты и юридические поступки. Индивидуальные юридические акты – внешне выраженные решения людей, направленные на достижение правового результата. К ним относятся акты применения права, договоры между организациями, гражданско-правовые сделки и др. Юридические поступки есть фактическое поведение людей, составляющее содержание реальных жизненных отношений. Они вызывают правовые последствия независимо от того, были они направлены на достижение указанных последствий или нет (например, человек нашел клад). Неправомерные действия – это преступления и проступки, идущие вразрез с правовыми предписаниями. Бездействие – это пассивное поведение, не имеющее внешнего выражения. Бездействие может быть правомерным (соблюдение запретов) и неправомерным (неисполнение обязанности).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Охарактеризуйте основные правовые системы современности.
2. Что такое правоотношение?
3. Охарактеризуйте предпосылки правоотношений.
Глава 3. Правонарушение и юридическая ответственность. законность и правопорядок
3.1. Правонарушение: понятие и состав
Нарушение предписаний правовых норм в любом обществе носит массовый характер и создает весьма ощутимый моральный и материальный вред. Несмотря на разнообразие причин, условий, субъектов и характера совершаемых противоправных деяний, все они имеют общие признаки, позволяющие отнести их к одному социальному явлению – правонарушению. Правонарушение – это виновное, противоправное действие (бездействие), совершенное деликтоспособным лицом и причиняющее вред обществу, государству или отдельным лицам.
Основные признаки правонарушения:
- это всегда акт поведения, выражающийся в действии или бездействии; не могут считаться правонарушением мысли, чувства, политические и религиозные воззрения, не выраженные в действиях;
- это волевые деяния, т. е. деяния, зависящие от воли и сознания участников, осуществляемые ими добровольно; нельзя считать правонарушением поведение, не контролируемое сознанием, или поведение, совершаемое в ситуации, лишающей человека выбора иного варианта поведения кроме противоправного;
- это такое деяние, совершая которое, индивид сознает, что действует противоправно, что своим поступком наносит ущерб общественным интересам, действует виновно;
- это противоправное деяние, нарушающее требование норм права; это или нарушение запретов, или невыполнение обязанностей;
- правонарушение всегда социально вредно; всякое правонарушение наносит вред интересам личности, общества, государства, хотя степень общественной вредности деяния может быть различной.
Отсутствие хотя бы одного из названных признаков не позволяет рассматривать деяние как правонарушение.
Правонарушение характеризуется юридическим составом, элементами которого являются:
- объект правонарушения – это то материальное или нематериальное благо, которому нанесен ущерб (жизнь, здоровье, собственность, общественный порядок и т. д.);
- объективная сторона правонарушения – это внешне выраженное деяние, его общественно вредные последствия и необходимая причинная связь между ними. Посягательство на охраняемое обществом и государством может осуществляться только в форме волевого поступка (действия или бездействия). Мысли, чувства, рефлекторные действия не могут квалифицироваться как правонарушения. Противоправное деяние может не только приводить к реальным вредным последствиям, но и создавать опасность причинения вреда. Между деянием правонарушителя и общественно вредными последствиями должна быть прямая причинная связь; при отсутствии такой связи деяние квалифицируется как казус (случай);
- субъект правонарушения – это достигшее определенного возраста деликтоспособное, вменяемое лицо, а также социальная организация;
- субъективная сторона правонарушения – это вина субъекта, т. е. психическое отношение субъекта к своему деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности. Умысел бывает прямой и косвенный. Прямой умысел выражается в осознании правонарушителем общественно опасного характера своего деяния, в предвидении общественно опасных последствий и желания их наступления. Косвенный умысел заключается в осознании правонарушителем общественно опасного характера своего действия или бездействия, в предвидении общественно опасных последствий и сознательном допущении их. Неосторожность выражается в форме самонадеянности и небрежности. Самонадеянность (легкомыслие) состоит в предвидении правонарушителем возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния, соединенное с легкомысленным расчетом на их предотвращение. Небрежность выражается в непредвидении правонарушителем возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя по обстоятельствам дела он мог и должен был их предвидеть.
Без наличия хотя бы одного из элементов лицо не может быть привлечено к ответственности.
В зависимости от степени опасности их последствий для государства и общества правонарушения подразделяются на преступления и проступки.
Преступления отличаются максимальной степенью общественной опасности. Они посягают на наиболее значимые, существенные интересы общества, охраняемые от посягательств уголовным законодательством. Перечень преступных деяний, предусмотренных уголовным законом, является исчерпывающим.
Проступки отличаются меньшей степенью общественной опасности, совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют разные объекты посягательства и правовые последствия. В этой связи они классифицируются на гражданские, административные, дисциплинарные правонарушения.
Гражданские правонарушения отличаются от иных проступков специфическим объектом посягательства. Это имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, регулируемые нормами гражданского права, а также некоторыми нормами трудового, семейного, земельного права. Свое внешнее выражение данная разновидность правонарушения получает, как правило, в форме неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, в причинении какого-либо имущественного вреда.
Административные правонарушения представляют собой предусмотренные нормами административного, финансового, земельного и иных отраслей права посягательства на установленный порядок государственного управления, собственность, права и законные интересы граждан. Сюда относятся мелкое хищение, нарушение правил дорожного движения, правил противопожарной безопасности и др.
Дисциплинарные правонарушения представляют собой противоправные деяния, нарушающие внутренний распорядок деятельности предприятий, учреждений и организаций. Совершая дисциплинарный проступок, правонарушитель дезорганизует нормальную деятельность трудовых коллективов, нарушает трудовую, учебную, производственную, воинскую дисциплину.
3.2. Юридическая ответственность
За правонарушение следует юридическая ответственность. Юридическая ответственность – это применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного либо имущественного характера.
Признаки юридической ответственности:
- юридическая ответственность предполагает государственное принуждение;
- это не принуждение «вообще», а «мера» такого принуждения, четко очерченный его объем;
- юридическая ответственность связана с правонарущением, следует за ним и обращена на правонарушителя;
- ответственность влечет за собой негативные последствия для правонарушителя: ущемление его прав (лишение свободы, родительских прав и др.), возложение на него новых дополнительных обязанностей (выплата определенной суммы, совершение каких-либо действий и др.);
- характер и объем лишений установлены в санкции юридической нормы;
- возложение лишений, применение государственно-принудительных мер осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными государственными органами в строго определенных законом порядке и формах; вне процессуальной формы юридическая ответственность невозможна.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |



