Прекращение поручительства.
Специально закон выделяет следующие основания прекращения:
а) прекращение обеспеченного обязательства. Важно отметить, что поручительство не прекращается при одностороннем отказе кредитора от договора, заявленного в связи с нарушением обязательства должником (постановление Президиума ВАС РФ года).
Кроме того, согласно п. 15 Постановления Пленума № 42 при расторжении договора, обязательства из которого обеспечивались поручительством, поручительство продолжает обеспечивать те из них, которые сохраняются при расторжении такого договора (например, основная сумма долга и проценты по кредитному договору, задолженность по выплате арендной платы) либо образуются в результате его расторжения (например, обязательства по возвращению того, что было предоставлено стороной по договору, либо по выплате стоимости предоставленного имущества).
б) изменение основного обязательства, влекущее увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего. До 2011 года суды исходили из того, что при увеличении процентной ставки или срока возврата, несогласованного с поручителем, поручительство прекращалось. Однако в постановлении № 000/11 от 01.01.2001 Президиум ВАС РФ сформулировал правовую позицию, в соответствии с которой при увеличении ответственности основного должника обязательство поручителя не прекращается, но сохраняется в существовавшем объеме (то есть, без учета изменения условий обеспечиваемого обязательства). Подробно эти правила сформулированы в п. 16 Постановления Пленума № 42.
в) с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника; случаи универсального правопреемства сюда не относятся. Смерть основного должника не прекращает поручительство. Аналогичным образом высказался Президиум ВАС РФ применительно к реорганизации должника (постановление № 000/10 от 01.01.2001 г.).
г) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;
д) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если срок в договоре не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.
4. Банковская гарантия (ст. 368-379 ГК РФ).
Понятие. Банковская гарантия – это принятое гарантом по просьбе принципала обязательство уплатить бенефициару денежную сумму в соответствии с условиями гарантии.
Субъектный состав отношений. Гарант – это банк, иное кредитное учреждение или страховая организация. Принципал – это должник, исполнение обязательства которого обеспечивается банковской гарантией. Бенефициар – это кредитор должника. Гарантия может быть выдана без указания бенефициара. Пункт 8 упомянутого Информационного письма предусматривает, что при отсутствии указания бенефициара обязательство по гарантии должно исполняться в пользу кредитора (бенефициара), предъявившего гаранту подлинник банковской гарантии.
Гарантия выдается по просьбе принципала и за плату, однако отношения между гарантом и принципалом не влияют на действительность банковской гарантии (п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ г. «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии»). В связи с этим неуказание в банковской гарантии всех условий обязательства, обеспеченного гарантией, не является основанием для ее оспаривания. Положение п. 1 ст. 369 ГК РФ об указании в банковской гарантии обеспеченного обязательства следует считать соблюденным и в том случае, если из содержания гарантии можно установить, кто является должником по обеспеченному обязательству, указана сумма, подлежащая уплате гарантом при предъявлении бенефициаром соответствующего требования, и в гарантии содержится отсылка к договору, являющемуся основанием возникновения обязательств принципала перед бенефициаром, либо указан характер обеспеченного гарантией обязательства (п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 01.01.2001 г. № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковской гарантии»).
Выдача гарантии - это односторонняя сделка. Форма сделки - простая письменная под страхом недействительности. ГК РФ не запрещает совершение односторонней сделки путем направления должником кредитору по обязательству, возникающему из односторонней сделки, соответствующего документа посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от лица, совершившего одностороннюю сделку. Следовательно, требования статьи 368 ГК РФ о письменной форме банковской гарантии считаются соблюденными, к примеру, когда гарантия выдана в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 01.01.2001 г. № 14).
Условия гарантии делятся на обязательные и факультативные. Обязательные: указание гаранта, указание принципала, сумма, на которую выдана гарантия и срок ее действия. Факультативные: условие о возможности отзыва гарантии, условие о возможности передачи гарантии, условие о сроке вступления гарантии в силу, условие о перечне документов, которые должны быть приложены к требованию бенефициара о выплате средств по гарантии, иные условия.
Обеспечительная функция гарантии реализуется путем предъявления бенефициаром письменного требования к гаранту в случае ненадлежащего исполнения обеспеченного обязательства. В требовании бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение обязательства, допущенное принципалом. Важно отметить, что обязательство из банковской гарантии независимо от обеспечиваемого обязательства, то есть не является акцессорным. Недействительность обязательства или исполнение обязательства принципалом обязательства не является основанием для отказа в выплате. Согласно п. 2 ст. 376 ГК РФ, если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом.
Таким образом, для получения платежа по гарантии необходимо и достаточно представить документы, указанные в условиях гарантии и соблюсти иные указанные в гарантии формальности. Однако судебная практика внесла коррективы в независимость обязательства по гарантии. Пункт 4 вышеупомянутого информационного письма гласит: «при наличии доказательств прекращения основного обязательства в связи с его надлежащим исполнением, о чем бенефициару было известно до предъявления письменного требования к гаранту, судом может быть отказано в удовлетворении требований бенефициара (статья 10 ГК РФ)». В концепции по совершенствованию гражданского законодательства такой подход правоприменителя подвергнут критике.
Гарант обязан уплатить бенефициару указанную в гарантии сумму, а также несет ответственность за просрочку уплаты (например, проценты по ст. 395 ГК РФ). В гарантии может быть указано, что обязанность ограничивается только суммой указанной в гарантии (пример факультативного условия).
Гарант, уплативший бенефициару, приобретает к принципалу право регресса (здесь только регресс, а не цессия ведь может оказаться так, что обязательства между принципалом и бенефициаром вообще не существует). Условия осуществления регрессного требования могут определяться соглашением гаранта с принципалом.
Прекращение гарантии. Кодекс особо выделяет четыре основания прекращения обязательства гаранта:
а) уплата бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
б) окончание срока, на который выдана гарантия;
в) отказ бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;
г) отказ бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.
5. Удержание (ст.359-360 ГК РФ).
В силу удержания кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им лицу, в случае неисполнения должником своего обязательства вправе не выдавать указанную вещь и удовлетворить свои требования из ее стоимости в соответствии с правилами, установленными для залога.
Пример удержания. Лицо сдает в ремонт обувь. Пока оно не заплатит за замену каблука, обувь не отдадут. Причем, в удовлетворении виндикационного иска будет отказано, поскольку мастерская обладает правом удержания (ретенция). Лицо, удерживающее вещь называется ретентор.
Отличие удержания от ранее рассмотренных способов обеспечения состоит в том, что оно не представляет собой обязательство, существующее наряду с обеспечиваемым обязательством. Вопрос о правовой природе удержания в гражданско-правовой доктрине относится к числу дискуссионных. Высказываются следующие мнения: односторонняя сделка; мера оперативного воздействия, применяемая кредитором к должнику; самозащита гражданских прав; ограниченное вещное право; секундарное право, перерастающее в право залога.
Виды удержания. Выделяют общегражданское и предпринимательское удержание.
Общегражданское удержание может обеспечивать обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков (хранение, перевозка, подряд и т. п.).
Предпринимательское. В предпринимательских отношениях (если стороны это лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность) удержанием могут обеспечиваться любые обязательственные требования (долг по договору поставки может быть обеспечен товарами должника, случайно оказавшимися у кредитора на реализации). Важно отметить, что соглашением сторон может быть установлен запрет на удержание или изъятия из правил ст.359 ГК.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |


