Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

1787. Право управления внешне выражается в возможности управомоченного лица использовать как сам комплекс, так и его элементы для достижения определенной цели; юридически — в возможности изменять правовой режим принадлежности (присвоенности) как самого имущественного комплекса, так и его элементов. Право управления объединяет с другими правами на имущественные комплексы их общее юридическое назначение — все виды прав на имущественные комплексы представляют собой юридические приемы, используемые для ускорения, упрочения и упрощения динамики субъективных гражданских прав (см. п. 1771 Учебника).

Глава XXXIX. Право на наследственную массу как имущественный комплекс (наследственные права)

Литература к главе: Духовные завещания: как их составлять, изменять, отменять, представлять к утверждению и оспаривать. СПб., 1896; Он же. Наследство и раздел. СПб., 1896; Юридические факты в советском наследственном праве: Автореф. дисс. ... к. ю. н. Саратов, 1987; Наследование имущества. Махачкала, 2002; Он же. Особенности наследования отдельных видов имущества и имущественных прав: Автореф. дисс... к. ю. н. Ростов-на-Дону, 2002; Наследственное право. М., 1946; , Право наследования в СССР. М., 1946; С, JI., Наследование и нотариат. М., 1946; С, Советское наследственное право. М., 1955; Судебная защита наследственных прав и охраняемых законом интересов граждан: Автореф. дисс.... к. ю. н. М., 1988; Наследование членов семьи наследодателя по советскому гражданскому праву: Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 1987; Завещательное правопреемство: Автореф. дисс. ... к. ю. н. Ташкент, 2001; Если открылось наследство. М., 1989; Он же. Наследственное право: Учебное пособие. Изд.-е 2-е. М., 1996; Он же. Правовое регулирование наследования по завещанию в СССР: Автореф. дисс. ... к. ю.н. М., 1984; Обычай наследования у государственных крестьян. СПб., 1862; Приобретение наследства и его юридические последствия. М., 1960; Очерки права родового, наследственного и обычного. СПб., 1911; Наследование по закону предприятия как имущественного комплекса в Российской Федерации: Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 2001; О наследстве без завещания по русским духовным законам до Уложения . М., 1858; Анализ некоторых пунктов древнего русского завещания. М., 1897; Бе-резницкий Н. О духовных завещаниях самоубийц. М., 1871; Наследство по закону (т. X ч. 1 ст. ), по кассационным решениям Правительствующего Сената. М., 1897; О наследовании в выморочных имуществах по литовскому праву. СПб., 1893; Формальные ограничения свободы завещаний в римской классической юриспруденции. М., 1881; , Завещания, приравниваемые к нотариальным и их исполнение. М., 1975; Оки же. Право на наследство и его оформление. М., 1971; Советское наследственное право. Одесса, 1926; Духовные завещания по действующему русскому законодательству. М. 1913; В — в А. Выморочное имущество // Словарь Юридических и Государственных Наук. Т. I. Вып. V. СПб., 1902. С. ; Завещательный отказ по русскому праву. М., 1915; Дарение и завещание. СПб., 1899; Василъченко Н. М. Нотариальная практика по делам' о наследовании и выморочном имуществе // Ученые записки ХЮИ. Вып.С 75-88; Власов право Российской Федерации: общие положения, правовые основы, образцы типовых документов. М., 1998; Вопросы наследования. М., 1959; Наследование по завещанию в советском гражданском праве: Автореф. дисс. ... к. ю.н. Киев, 1951; Гликин СМ. О наследстве и опеке. М., 1926; Буржуазные реформы наследственного права. Б. м., 1925; X. О душеприказчиках: Сравнительное исследование. СПб., 1874; Наследование по закону и по завещанию. М., 1967; Граве К. А. Вопросы наследственного права в практике Верховного Суда СССР. М., 1949; Гренкова О. В. Наследование в Англии и во Франции (Сравнительно-правовое исследование): Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 1991; Защита наследственных прав в нотариальном и судебном порядке: Автореф. дисс. ... к. ю. н. Свердловск, 1990; Догма римского права: Особенная часть. Книга IV. Наследственное право. М., 1893; Основные вопросы советского наследственного права // Ученые Записки Московского юридического института. Вып. 1. М., 1939. С. 50-81; Существо наследства и призвание к наследованию по русскому праву. Вып. 1. Киев, 1877; Наследование по закону в советском гражданском праве: Автореф. дисс. ... к. ю. н. Тбилиси, 1953; Римское архаическое наследственное право. М., 1993; К вопросу о ьлиянии законов о наследстве на распределение недвижимой собственности. Казань, 1885; Он оке. Об ответственности наследников по обязательствам оста-вителя наследства. Вып. 1. Казань, 1881; Он же. Система римского права: Наследственное право. Казань, 1915; Наследование незаконнорожденных по Бессарабскому праву. Одесса, 1902; Наследование по завещанию в советском праве. Киев, 1957; Дьяков Ф. В. Проблема наследования в колхозах. Баку, 1930; Законная и наследственная доля. Харьков, 1894; Очерки по истории древнеримского родства и наследования. СПб., 1885; Обсуждение части 3 проекта Гражданского кодекса РФ: раздел «Наследственное право» // Законодательство. 1997. № 2; Инцас Владас Леоно. Наследование как особый вид правопреемства в советском гражданском праве: Автореф. дисс. ... к. ю. н. Л., 1973; Советское гражданское право: Часть третья. Л., 1965. С. 277-346; Взгляд на историческое развитие порядка законного наследования и сравнение теперешнего русского законодательства об этом предмете с римским, французским и прусским. СПб., 1860; Он же. Очерк юридических отношений, возникающих из наследственного имущества. СПб., 1885; О духовных завещаниях: Законы. Дешевое издание для народа. СПб., 1897; Преемство наследника в обязательствах наследодателя. Юрьев, 1895; Права наследников. М., 1923; Долговая ответственность наследника в римском праве. Киев, 1900; Международно-правовые аспекты наследственного права ФРГ и практика его применения по делам советских граждан: Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 1972; Комментарий к Гражданскому Кодексу РСФСР / Под ред. . Вып. 6. Наследственное право. М.-Л., 1923; Законодательство о наследовании. М., 1963; Объекты наследственного преемства в условиях экономических преобразований: Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 1997; Наследование по завещанию в советском гражданском праве: Автореф. дисс. ... к. ю.н. М., 1950; О правах наследства лиц женского пола. Харьков, 1844; Выморочные имущества // Журнал Министерства Юстиции. 1902. Кн. 5. С. 149-186; Кн. 6. С. 107-147; Кн. 7. С. 53-84; Кн. 8. С. 120-148; К вопросу о выморочных имуществах по литовскому праву // Журнал Министерства Юстиции. 1897. Кн. 6. С. 103-134; Кн. 7. С. 83-125; Кн. 8. С. 91-170; О принятии наследства и отречении от него: Комментарий на статьи т. X ч. 1 Законов гражданских. М., 1870; Он же. Об упрощении внешней формы завещаний. СПб., 1865; Право завещательное, с показанием древних и новейших законов и имений, под оное подходящих, с присовокуплением образцов завещаниям. М., 1814; О форме завещаний: Историко-юридический очерк. Тифлис, 1897; Наследственное римское право. Киев, 1874; Наследственное право по Гражданскому кодексу РСФСР. М., 1923; Мозжухина 3. П. Наследование по завещанию в СССР. М., 1955; К вопросу о наследовании в имуществе ссыльных. СПб., 1899; Он же. О праве наследования монашествующих. СПб., 1899; Он сисе. Обычный порядок наследования у крестьян. СПб., 1888; Он же. Очерк магометанского права наследования. СПб., 1898; Нгуен Тхи Тай Тяу. Вьетнамское наследственное право: виды наследования и охрана: Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 1995; Наследственное право и наследственный процесс: Проблемы теории и практики. Кишинев, 1973; Он оке. Проблемы советского наследственного права: Автореф. дисс. ... д. ю. н. М., 1975; Я. О началах наследования в древнейшем праве: Историческое рассуждение. М., 1889; Ом сисе. Об основных моментах наследования. М., 1871; Вопросы наследования в международном частном праве: Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 1951; Она же. Правовая природа выморочного имущества // Вопросы советского гражданского права: Сборник статей. М., 1955. С. 117-135; Орловский П. Е. Практика Верховного Суда СССР по гражданским наследственным делам. М., 1947; Право наследования. Минск, 1989; Наследование в капиталистических странах и в СССР: Дисс. ... к. ю. н. В 2-х частях. М., 1940; Раевич СИ., Наследственное право. М., 1929; Об ограждении прав кредиторов в случае смерти должника. СПб., 1882; Историческое изложение русского законодательства о наследстве: Рассуждение. СПб., 1839; Закон о наследовании. М., 1984; Он же. Основные проблемы наследования в отношениях между странами с различным социальным строем: Автореф. дисс. ... д. ю.н. М., 1973; Он же. Право наследования. М., 1978; Рубинштейн С. Ф. К вопросу о выморочном праве а губерниях Северо-западного края. Вильно, 1893; Очерки советского наследственного права. М., 1953; То же // Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 1997. С. 32-249; Коллизионные вопросы наследования в международном частном праве: Автореф. дисс. ... к. ю.н. Киев, 1977; Руководство для утверждения в правах наследства и ввода во владение имением. СПб., 1878; Законодательство общее и местное о духовных завещаниях, в связи с судебной практикой и литературой вопроса. СПб., 1900; Наследственное право: Учебное пособие. М., 1999; Законы о наследовании в крестьянском дворе. Изд.-е 2-е. Л., 1926; Свобода завещания и ее границы по советскому гражданскому праву: Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 1950; Законы о духовных завещаниях, разъясненные судебного практикою. М., 1870; Наследство по 1-й ч. X т. СПб., 1903; Право наследования в СССР. Изд.-е 2-е. М., 1952; Исходные моменты в истории русского права наследования. Харьков, 1870; Наследование по завещанию в советском гражданском праве: Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 1965; Наследование по закону и по завещанию. М., 1984; Она же. Наследственные дела в практике суда и нотариата. М., 1974; Она же. Осуществление наследственных прав и защита их судом и нотариатом: Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 1972; Юсис 0.3. Защита наследственных прав советских граждан в капиталистических странах: (По материалам советских Прибалтийских республик): Автореф. дисс. ... к. ю. н. М., 1981.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

§ 1. Понятие наследственного права (п. )

1788, Наследственное право в субъективном смысле (право наследования) — это право лица быть наследником, включающее в себя правомочия быть призванным к наследованию, принять или не принять наследство, отказаться от него, а также — правомочие требования от других лиц не препятствовать в совершении управомоченным лицом перечисленных действий. Иногда в литературе понятием «право наследования» охватывается также и право гражданина быть наследодателем, т. е., право на оставление после своей смерти наследства в расчете на его переход к определенным лицам, в том числе и назначенным им самим в особом акте (завещании). Но из § 14 гл. XXXVII настоящего Учебника мы уже знаем, что право быть наследодателем относится к числу личных прав, хотя и имеющих имущественное содержание.

1789. Нормой ч. 4 ст. 35 Конституции РФ гласит: «Право наследования гарантируется». Это означает, что никто не вправе посягать на имущество, принадлежавшее покойному гражданину, в том числе и до того момента, пока ни один из наследников не принял наследства, т. е., не стал новым собственником имущества. Никто не вправе запретить или ограничить наследника в осуществлении права на принятие наследства или отказ от него; наследник вправе требовать в судебном порядке устранения любых посягательств на его субъективные наследственные права. Сказанное позволяет заключить, что право наследования — это специфическое абсолютное право, принадлежащее одному или нескольким определенным лицам и имеющее своим объектом все или определенную часть (долю) в имуществе, принадлежавшем наследодателю — наследственной массе или наследстве (ст. 1112 ГК).

1790. Наследование регулируется нормами раздела V (ст. ) ГК. Кроме того, некоторые нормы о наследовании содержатся в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 01.01.01 г. № 000-1* и некоторых подзаконных нормативных актах. Совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих имущественные отношения, возникающие в связи с наследованием — переходом прав, обязанностей и иного имущества (наследства, наследственной массы), принадлежавших умершему гражданину (наследодателю) к другим лицам (наследникам) целиком и единовременно (т. е. в порядке универсального правопреемства) составляют наследственное право в объективном смысле — подотрасль гражданского права.

* Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 357; СЗ РФ. 2001. № 53. Ч. I. Ст. 5030.

§ 2. Наследство (наследственная масса) как объект наследственного права (п. 1791—1794)

1791. Объект наследственного права называется наследственной массой, наследством или наследственным имуществом. В состав наследства входит все принадлежавшее наследодателю на момент открытия наследства имущество — вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, как абсолютные (право собственности, исключительные права, право на принятие наследства), так и относительные (обязательственные и корпоративные), а также обязанности, но лишь в пределах действительной стоимости наследства, принятого наследником. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, (1) право на алименты; (2) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью; (3) права и обязанности, переход которых в порядке наследования исключен законодательством; (4) личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. 1112 ГК).

1792. Действовавшее ранее законодательство определяло наследственную массу как совокупность (комплекс) имущественных прав и обязанностей, переходящих от наследодателя к наследникам в порядке универсального (наследственного) правопреемства. Новый российский ГК, видимо, желая упростить это определение и способствовать его более четкому пониманию, поступился его точностью и определил наследственную массу как «принадлежавшее наследодателю на день смерти... имущество» (ч. 1 ст. 1112). В совокупности с нормой п. 1 ст. 1110, где говорится о переходе имущества умершего при наследовании «к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», на ее основании можно заключить, что законодатель не отступил от понятия наследования как вида правопреемства, а значит, и наследственную массу могут составлять только права абсолютные и относительные: правопреемство возможно только в правах и обязанностях (но не в вещах). Наследственная масса, таким образом — это комплекс имущественных прав и обязанностей. Исходя из такого понимания наследственной массы нельзя не придти к выводу, что так называемое «право на наследственную массу», включающее возможности принять наследство, не принять таковое, либо отказаться от него, должно быть отнесено к числу секундарных, а не субъективных гражданских прав.

1793. Следует помнить, что в наследственную массу не входит часть общего имущества, совместно нажитого наследодателем и его (ее) супругой (супругом) в браке, и принадлежащая по закону или брачному контракту пережившему супругу. Между наследниками (включая пережившего супруга) распределяется лишь личное имущество умершего, а также его доля в общем имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК. Так, если переживший супруг обладает 50 % долей в общем имуществе, то после смерти наследственную массу составит только вторая половина совместно нажитого имущества; она и будет распределяться между наследниками (см. ст. 1150*).

* Данная статья содержится в гл. 63 ГК, трактующей о наследовании по закону. Однако ее содержание не оставляет ни малейшего сомнения в том, что она относится и к наследованию по завещанию.

1794. Наследственная масса неоднородна. Не всякое имущество, входящее в наследственную массу, наследуется по одинаковым правилам. В настоящее время особые правила установлены для перехода по наследству:

1) права собственности на (1) предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК); (2) ограниченно оборотоспособные вещи (ст. 1180); (3) вещи, которые были предоставлены наследодателю публичным образованием на льготных условиях (ст. 1184); (4) государственные награды, почетные и памятные знаки (ст. 1185);

2) права собственности и права пожизненного наследуемого владения на земельные участки (ст. 1181, 1182);

3) права управления (1) предприятием (ст. 1178); (2) имуществом члена крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 1179);

4) наследственного права — права принять или не принять наследство, а также отказаться от него (ст. 1156);

5) прав требования на (1) денежные средства во вкладах и на счетах в банках (ст. 1128); (2) сумм, предоставлявшихся наследодателю в качестве средств к существованию (ст. 1183);

6) корпоративных прав — прав участия в хозяйственных товариществах, обществах, производственных кооперативах (ст. 1176), а также в потребительских кооперативах (ст. 1177).

§ 3. Открытие наследства — возникновение субъективного наследственного права (п. )

1795. Возникновение субъективного наследственного права (точнее — наследственного правоотношения), называется открытием наследства. Момент возникновения указанного наследственного правоотношения называется временем открытия наследства; место, в котором произошло событие, ставшее основанием для открытия наследства — местом открытия наследства.

1796. Наследство открывается со дня смерти гражданина или со дня, установленного в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК* (ст. 1113, 1114 ГК). Наследство считается открытым в месте, которое являлось последним местом жительства наследодателя (см. ст. 20 ГК), а если таковое неизвестно или находится за пределами территории Российской Федерации — то по месту нахождения имущества (наследственной массы), или его основной части — недвижимости или наиболее ценной ее части, либо движимости или наиболее ценной ее части (ст. 1115). Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства.

* То есть, со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, если в самом решении не будет указан другой день.

1797. Временем открытия наследства определяется, прежде всего, круг лиц, которые могут быть наследниками. В их число, согласно ст. 1116 ГК, входят граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. По аналогии следует заключить, что к наследованию могут призываться юридические лица
и публичные образования, существующие на день открытия наследства. Исключение составляют лишь так называемые недостойные наследники (ст. 1117) — лица, которые своими незаконными действиями способствовали призванию их к наследованию, либо злостно не исполнявшие перед наследодателем обязанности строго личного характера.

1798. Временем открытия наследства определяются состав (ст. 1112 ГК) и стоимость наследственной массы. От момента открытия наследства отсчитываются сроки существования и защиты наследственного права правомочий на принятие и непринятие (ст. 1154, 1155), а также на отказ от наследства (ст. 1157). Время открытия наследства станет моментом, с которого права, составляющие наследственную массу, будут считаться прираженными к наследникам, принявшим наследство, независимо от времени такого принятия (п. 4 ст. 1152). Естественно также, что временем открытия наследства определяется законодательство, регламентирующее наследственные отношения.

1799. Местом открытия наследства определяется место совершения любых юридически значимых действий, касающихся наследственной массы. Так, заявления о принятии наследства и отказе от него подаются нотариусу, совершающему нотариальные действия в месте открытия наследства (п. 1 ст. 1153, ст. 1159 ГК); им же производится и оформление права на наследство (ст. 1162); он же будет принимать меры к охране наследственного имущества (ст. 1171). По месту открытия наследства предъявляются претензии и иски к лежачему наследству (т. е. к наследственной массе, наследник которой еще не объявился —п. 3 ст. 1175). Наконец, местом открытия наследства определяется государство, законодательство которого будет регулировать наследственные отношения (ст. 1224).

§ 4. Общие условия наследования (п. )

1800. Кто становится субъектом наследственных правоотношений? У каких именно лиц со смертью наследодателя возникает наследственное право — абсолютное право на наследственную массу? Нужно ли для его возникновения у тех или других лиц наступление (соблюдение) каких-либо еще условий? Эти и иные связанные с ними вопросы в законодательстве и литературе принято обсуждать под вывеской «Основания наследования». Так, одноименной ст. 1111 ГК, установлено, что наследование осуществляется по завещанию и по закону*, причем, наследование по закону имеет место тогда и постольку, когда и поскольку оно не изменено завещанием, тогда, когда наследники по завещанию умерли до момента открытия наследства, или ни один из них не принял наследства, а в случаях, установленных ГК (см. ст. 1149) —даже вопреки завещанию. Получается, что основаниями наследования именуются юридические факты, определяющие круг лиц, обладающих правом быть призванным к наследованию (наличие завещания и его отсутствие).

* Определение завещания — см. п. 1745 настоящего Учебника.

1801. Представляется, что здесь нет никакого резона говорить об основаниях наследования. Основание наследования — возникновения наследственного правоотношения — это либо смерть гражданина, либо вступление в законную силу решения суда об объявлении умершим. Наличие завещания или его отсутствие — это условия призвания к наследованию определенного круга лиц (наследников), если угодно — предпосылки возникновения наследственного правоотношения с участием именно данного конкретного лица, но никак не основания наследования.

1802. Наличие завещания, определяющего судьбу всего имущества, означает, что к наследованию надлежит призвать лишь тех лиц, призвание которых соответствует содержанию завещания — наследников по завещанию (наследование по завещанию). Исключение составляют лица, наследующие по праву на обязательную долю в наследстве — таковые призываются к наследованию независимо от содержания завещания (см. об п. 1746 и 1811 Учебника). Наличие завещания, определяющего судьбу лишь части наследственной массы, означает, соответственно, распределение части наследственной массы между наследниками по завещанию, а части — среди наследников по закону (смешанное наследование). Отсутствие завещания означает, что наследственные права приобретаются только лицами, перечисленными в законе — наследниками по закону (наследование по закону).

1803. Из п. 1744 Учебника мы знаем о том, что действующее законодательство предусматривает призвание к наследованию лиц, относящихся к числу наследников по закону, в порядке очередности. Это означает, что условием возникновения наследственного права наследников каждой последующей очереди является либо отсутствие наследников предшествующих очередей, либо непринятие ими наследства, либо их отказ от наследства, либо лишение их завещателем права наследования, либо отстранение их от наследования как недостойных* (см. п. 1 ст. 1141 ГК). Там же (п. 1744) мы перечислили лиц, входящих в каждую из восьми возможных очередей наследников по закону; здесь повторно воспроизводить этот перечень мы не будем. Внутри одной и той же очереди наследники наследуют в равных долях (п. 2 ст. 1141), за исключением случая наследования по праву представления (см. об этом п. 1807 Учебника).

* Разумеется, не обязательно, чтобы все наследники одной очереди лишались возможности наследовать по одному основанию. Так, например, если из двух наследников первой очереди один не примет наследства, а второй будет отстранен от наследования, к наследованию будут призываться наследники второй очереди.

1804. При наличии завещания, назначающего наследников (см. п. 1745 Учебника), к наследованию призываются лица, назначенные наследниками в завещании. Каждый из них вправе принять завещанную ему часть наследства — те или иные вещи, права и обязанности, либо завещанную ему часть имущества. Если в завещании, назначающем нескольких наследников, не сказано о том, кому какое имущество или какая его часть причитается, по-видимому следует предполагать, что имущество завещано каждому из назначенных наследников в равных долях.

1805. При отсутствии наследников по закону и по завещанию, либо в случае, когда ни один из наследников не принял наследства, либо все они отказались от наследства без указания выгодоприобретателя, либо, наконец, все наследники лишены завещателем наследства, «имущество умершего считается выморочным» и «переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации» (п. 1 и 2 ст. 1151). Очевидно, что в статье имеется внутреннее противоречие. Или имущество считается выморочным (но тогда оно переходит к государству не в порядке наследования), или оно наследуется государством (но в таком случае оно не может считаться выморочным). Выморочное имущество приобретается в собственность актом одностороннего захвата — оккупации, способность совершения которого принадлежит исключительно Российской Федерации (см. подпункт 14 п. 1349, п. 1381 и 1382 настоящего Учебника).

1806. Выморочное имущество подобно наследственной массе лишь в своем составе, т. е. включает в себя не только актив, но и долги, которые должны быть погашены в пределах стоимости выморочного имущества. Но в остальном правила о выморочном имуществе и его переходе к государству не имеют ничего общего с нормами наследственного права (см. Положение о бесхозяйном имуществе). Так, в частности (1) условия признания имущества выморочным исключают существование наследственной массы; (2) акт завладения выморочным имуществом не тождествен акту принятия наследства (см. п. 1 ст. 1152 ГК); (3) возникновение права публичной собственности на выморочное имущество не нуждается в оформлении свидетельством о праве на наследство; (4) от приобретения в собственность выморочного имущества нельзя отказаться (п. 1 ст. 1157); (5) вопросы о судьбе выморочного имущества, оставшегося после смерти гражданина другого государства или смерти гражданина России, последовавшей на территории другого государства, могут быть решены только международными договорами Российской Федерации с соответствующими государствами*, но никак не российским ГК.

* Вызывает определенный интерес традиционная практика их решения: если по национальному законодательству наследственное имущество рассматривается как выморочное, то движимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, а недвижимое переходит в собственность государства, на территории которого оно находится.

§ 5. Специальные условия наследования (по праву представления, правам бенефициара, приращения, ординарной субституции, обязательной доли и трансмиссии) (п. )

1807. Право представления — это право наследования, возникающее у лиц, входящих в число наследников по закону, и возникающее при условии, что они являются наследниками того лица, которое подлежало бы призванию к наследованию по закону, если бы не умерло ранее или одновременно с наследодателем (см. п. 1 ст. 1146 ГК). К числу лиц, которые могут приобрести возможность наследовать по праву представления, относятся (1) внуки наследодателя и их нисходящие, т. е. потомки детей наследодателя — наследников первой очереди (п. 2 ст. 1142); (2) племянники и племянницы наследодателя, т. е., потомки его братьев и сестер — наследников второй очереди (п. 2 ст. 1143); (3) двоюродные братья и сестры наследодателя, т. е., потомки его дядьев и теток — наследников третьей очереди (п. 2 ст. 1144). Право представления не возникает у потомков недостойного наследника, а также наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 2 и 3 ст. 146). На всех лиц, наследующих по праву представления, приходится та часть наследственного имущества, которая причиталась бы их общему правопредшественнику, если бы он был жив и призывался бы к наследованию.

1808. Право быть призванным к наследованию в качестве бенефициара (право бенефициара) — это право наследования, возникающее у определенного лица вследствие отказа наследника от причитающегося ему наследства в пользу этого лица (п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК). Новый Гражданский кодекс связал возможность отказа от наследства многочисленными условиями и ограничениями, сформулировав их, а также последствия отказа от наследства, довольно запутанно (см. об этом § 8 настоящей главы).

1809. Право приращения —это право наследования, возникающее у лица, входящего в число наследников по закону, призванных к наследованию, либо в число наследников по завещанию, вследствие отпадения другого наследника, который подлежал бы призванию к наследованию*. Основаниями отпадения наследника могут быть: (1) его безадресный отказ от наследства; (2) непринятие им наследства; (3) отсутствие у него права наследовать; (4) отстранение его от наследования; (5) недействительность завещания** (п. 1 ст. 1161 ГК). Право на принятие наследства в доле отпавшего наследника переходит к оставшимся наследникам пропорционально их наследственным долям, как бы прирастая к ним. На случай отпадения наследника по завещанию завещанием могут быть предусмотрены иные правила распределения его доли.

* Права приращения не возникает при отпадении наследника, имеющего субститута — подставленного наследника (см. п. 1810 Учебника). В этом случае право наследования переходит к субституту (п. 2 ст. 1121, п. 2 ст. 1161 ГК).

** Полная недействительность влечет отпадение всех наследников по завещанию и призвание к наследованию наследников по закону соответствующей очереди; частичная — отпадение только того наследника, прав которого касается недействительная часть завещания.

1810. Право ординарной субституции* — это право наследования, возникающее у лица, назначенного наследником по завещанию после другого наследника (по закону или завещанию), на случай, если последний умрет (до открытия наследства, одновременно с завещателем, или не успев принять наследство), либо не примет наследство, откажется от него, не будет иметь права наследования или будет отстранен от наследования (п. 2 ст. 1121 ГК). Лицо, наследующее по праву ординарной субституции, называется подназначепным или подставленным наследником, а также субститутом.

* Ему противопоставляется наследование по праву фидеокомиссарной субституции, выражающейся в праве наследодателя назначить наследника или иным образом определить судьбу имущества, уже перешедшего к наследнику в результате принятия им наследства. Поскольку с принятием наследства имущество становится принадлежащим наследнику, российское гражданское законодательство исходит из того, что и дальнейшую судьбу этого имущества волен определять именно этот наследник и никто иной. Вследствие этого обстоятельства нужно признать, что право фидеокомиссарной субституции в понятие свободы завещания российским законодательством не включается.

1811. Право обязательной доли в наследстве — это право наследования лиц, входящих в круг наследников по закону и обладающих определенными личными качествами*, которое существует и может быть осуществлено независимо от содержания завещания; его объектом является не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из указанных при наследовании по закону — отсутствии завещания (п. 1 ст. 1149 ГК). Имея в виду, что право на обязательную долю в известной мере стесняет свободу завещания и ущемляет права наследников по завещанию, ГК обставляет осуществление этого права рядом условий, имеющих целью разумный компромисс конфликтующих интересов, отдавая предпочтение интересам наследников по завещанию (см. п. 2-4 ст. 1149).

* Эти качества — близкое родство с наследодателем, нетрудоспособность, нахождение на иждивении наследодателя и совместное проживание с ним в течение определенного срока. См. п. 1 и 2 ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК, а также п. 1746 настоящего Учебника.

1812. Право наследственной трансмиссии (наследования наследнику) — это право наследования, перешедшее от призванного к наследованию наследника по завещанию или закону, умершего после открытия наследства и не успевшего его принять, к его наследникам, соответственно, по завещанию или по закону (п. 1 ст. 1156 ГК). Переход права на принятие наследства к наследникам наследника, не успевшего принять наследство вследствие смерти, называется наследственной трансмиссией. Строго личный характер права на обязательную долю в наследстве позволяет заключить, что объектом наследственной трансмиссии не может быть право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (п. 3 ст. 1156). Действие наследственной трансмиссии после того или иного наследника может быть исключено подназначением ему наследодателем наследника (см. п. 1810 настоящего Учебника).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42